ВЭПИ, Вопросы к экзамену, Гражданское право
1. Предмет гражданского права. Метод гражданского права. Функции и принципы гражданского права.
Действующее в Российской Федерации право регулирует различные стороны жизни нашего государства и общества и распадается на ряд крупных структур и отраслей, имеющих значительные правовые особенности как в содержании правовых норм, так и в механизме их практического применения. Отрасли права отличаются друг от друга по предмету и методу правового регулирования.
Предметом гражданского права в соответствии со ст. 2 ГК РФ являются имущественные и личные неимущественные отношения.
В составе имущественных отношений выделяют: 1) вещные отношения, т. е. отношения, непосредственным объектом которых является вещь (объект материального мира), их ярким примером являются отношения собственности; 2) отношения экономического оборота (обязательственные отношения) — отношения, складывающиеся по поводу действий субъекта (по передаче вещи в собственность или пользование, выполнению работ или оказанию услуг и т.п.); 3) наследственные отношения — отношения, связанные с переходом имущественных прав и обязанностей умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам).
Личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом — это отношения, возникающие в связи с созданием и использованием результатов интеллектуальной деятельности: различных произведений науки, литературы, искусства, а также изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и других определенных законом технических решений, созданных творческим трудом человека. Этот круг неимущественных отношений называют личными неимущественными отношениями, связанными с имущественными отношениями, так как они могут порождать возникновение имущественных отношений между создателем произведения и другими лицами. Кроме того, к предмету гражданского права относятся отношения по защите чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц, права на имя (наименование юридического лица), права на собственное изображение, на неприкосновенность личности и ряда других нематериальных благ и личных неимущественных прав с помощью специфических гражданско-правовых способов защиты (в частности, пресечения нарушения, например, путем опровержения порочащих честь или достоинство гражданина сведений, а также с помощью компенсации причиненного личности морального вреда). Эту группу общественных отношений, регулируемых гражданским правом, называют личными неимущественными отношениями, не связанными с имущественными отношениями.
Метод гражданско-правового регулирования отражает названную специфику предмета этой отрасли. Его основными чертами являются:
-равенство участников гражданско-правовых отношений;
-договорное регулирование взаимоотношений сторон;
-диспозитивность;
— гражданско-правовые отношения защищаются от нарушений мерами компенсационного, восстановительного характера (возмещение вреда, убытков, восстановление первоначального положения и т.п.).
Таким образом, гражданское право как отрасль права представляет собой систему правовых норм, регулирующих на началах равенства и диспозитивности стоимостные имущественные отношения, личные неимущественные отношения, связанные с имущественными отношениями, а также некоторые личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.
Если же имущественные отношения основаны на власти одной стороны над другой — подчиненной — стороной, то они регулируются не гражданским, а административным, финансовым, налоговым правом.
Гражданское право является отраслью, отражающей и защищающей частный интерес, то есть интерес частного, обособленного, имущественно и организационно независимого лица. В связи с этим гражданское право традиционно именуют частным правом в отличие от права публичного, отражающего и защищающего интерес общества и государства в целом, например конституционного, уголовного, административного, уголовно-процессуального и др.
Функции и принципы гражданского права. Источники гражданского права.
Гражданское право, как и другие отрасли права, выполняет ряд функций. Функциями права вообще называются основные направления регулирования общественных отношений. Соответственно, функции гражданского права — это основные направления регулирования имущественных и личных неимущественных отношений, являющихся предметом данной отрасли права. К ним относятся:
регулятивная функция, означающая, что гражданское право имеет своей главной целью упорядочение нормальных, ненарушенных общественных отношений, являющихся его предметом. Другими словами, гражданское право показывает, какими эти отношения должны быть в норме. Если обратиться к ГК РФ, то мы увидим, что его нормы определяют, например, сделкоспособность различных категорий лиц, правомочия собственника, права и обязанности сторон в различных договорах и т.д. Это значит, что таким образом гражданское право определяет, каким должно быть поведение участников гражданско-правовых отношений, а следовательно, и сами эти отношения;
охранительная функция, которая означает, что нормы гражданского права указывают на те последствия, которые наступят в случае нарушений регулируемых гражданским правом общественных отношений. Например, в соответствии со ст. 393 ГК РФ должник, нарушивший свои договорные обязательства перед кредитором, обязан возместить ему причиненные убытки, в соответствии со ст. 151 ГК РФ лицо, причинившее моральный вред другому нарушением его личных неимущественных прав или нематериальных благ, обязано его компенсировать и т.д.;
воспитательная и предупредительная функции, которые также выполняет гражданское право. Необходимо отметить, что данные функции носят дополнительный характер, наряду первой и второй, которые являющимися основными.
Гражданское право как система правовых норм основана на ряде основополагающих идей, получивших законодательное закрепление, пронизывающих всю отрасль и отражающих ее сущность и социальное назначение. Эти правовые идеи называются принципами гражданского права. Они закреплены в основном в ст 1 ГК РФ. К ним относятся:
- принцип равенства участников гражданско-правовых отношений в указанном выше смысле неподчиненности их один другому.
- принцип диспозитивности;
- принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела;
- принцип неприкосновенности собственности;
- принцип свободы договора;
- принцип недопустимости злоупотребления своими гражданскими правами.
Нормы российского гражданского права содержатся в двух основных группах источников: международных и внутригосударственных нормативных актах. К ним относятся:
Первая группа содержит общепризнанные нормы и принципы международного права, а также международные договоры РФ.
Вторая группа источников (внутригосударственных нормативных актов) включает:
1) нормативные акты:
2) обычаи делового оборота .
Названные источники имеют неодинаковую юридическую силу, в связи с чем образуют определенную иерархию.
На первом месте в этой иерархии стоит Конституция РФ.
Вторым по юридической силе источником гражданского права является Гражданский кодекс РФ.
Третьим по юридической силе источником гражданского права являются федеральные законы РФ.
Совокупность ГК РФ и федеральных законов, принятых в соответствии с ним, образует гражданское законодательство.
Четвертым источником гражданского права выступают подзаконные нормативные акты, к которым относятся:
а) Указы Президента РФ;
б) Постановления Правительства РФ;
в) нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, то есть министерств и
ведомств, которые не могут противоречить всем названным выше нормативным актам.
2.Понятие гражданского правоотношения. Структура гражданского правоотношения Гражданское правоотношение — юридическая связь равных, имущественно и организационно обособленных субъектов имущественных отношений стоимостного характера или личных неимущественных отношений, выражающаяся в наличии у них субъективных прав и обязанностей, обеспеченных возможностью применения к их нарушителям государственно-принудительных мер имущественного характера.
Гражданское правоотношение, как и всякое другое правоотношение, состоит из трех элементов: субъектов, объекта и содержания, образующих его структуру. Субъектами гражданского правоотношения являются:
-физические лица, то есть люди, именуемые в гражданском законодательстве словом «граждане», независимо от того, являются ли они гражданами РФ, иностранными гражданами или лицами без гражданства (апатридами);
-юридические лица, то есть организации (акционерные общества, госпредприятия, кооперативы, товарищества, учреждения, общественные объединения и т.д.);
-публично-правовые образования, к которым относятся РФ, субъекты РФ и муниципальные образования (городские и сельские поселения).
Для того, чтобы быть субъектами гражданского правоотношения, данные лица должны обладать гражданской правосубъектностью, которая включает правоспособность, то есть способность иметь гражданские права и нести обязанности, и дееспособность — способность лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, а также нести имущественную ответственность за свои действия. Гражданская дееспособность, в свою очередь, подразделяется на сделкоспособность (способность субъекта совершать сделки и, тем самым, приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности) и деликтоспособность (способность нести имущественную ответственность).
Объектом гражданского правоотношения является то, по поводу чего возникает и осуществляется деятельность его субъектов — материальные и нематериальные блага, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правоотношение. Выделяют следующие виды объектов: вещи и иное имущество, работа и услуги, информация, интеллектуальная собственность, нематериальные блага (жизнь, здоровье, честь и доброе имя, достоинство, деловая репутация и др.
Содержание гражданского правоотношения представляет собой взаимные субъективные права и обязанности, принадлежащие конкретным участникам (субъектам) данного правоотношения.
Гражданские правоотношения классифицируются на виды по разным основаниям.
1) гражданские правоотношения классифицируются на абсолютные и относительные.
В абсолютном правоотношении точно известно только управомоченное лицо, круг обязанных лиц, напротив, конкретно не определен, в него входит любой и каждый. Относительные правоотношения имеют четко определенный субъектный состав: конкретное управомоченное и конкретное обязанное лица (например, продавец и покупатель, арендатор и арендодатель, заказчик и подрядчик, причинитель вреда и потерпевший
2) По способу осуществления интереса управомоченного лица гражданские правоотношения делятся на вещные и обязательственные.
Вещные правоотношения — такие, в которых управомоченное лицо в состоянии осуществить свой интерес, не прибегая к содействию других лиц. Обязательственные правоотношения, наоборот, таковы, что управомоченное лицо в них не может осуществить свой интерес без содействия обязанного лица, выражающегося в исполнении им своих субъективных обязанностей.
3) По объекту гражданские правоотношения делятся на имущественные и неимущественные.
Правоотношения имущественного характера имеют своим объектом материальные блага (имущество) и отражают либо принадлежность имущества определенному лицу (правоотношения собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и т.п.), либо переход имущества (по договору, в порядке наследования и т.п.). Правоотношения, имеющие в качестве объектов результаты интеллектуальной деятельности, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, именуются личными неимущественными.
Помимо вышеперечисленных видов гражданских правоотношений, которые можно назвать основными, существует еще множество других видов, которые одни ученые опровергают, другие соглашаются с их значимостью в гражданском законодательстве.
3. Правоспособность граждан, ее содержание, возникновение и прекращение. Ограничение правоспособности граждан.
Гражданская правоспособность- способность иметь гражданские права и нести обязанности. Однако правоспособность граждан имеет определенные особенности:
1 Гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами.
2. Правоспособность согласно закону возникает с момента рождения гражданина и прекращается его смертью.
3. правоспособность граждан носит общий характер.
5. Правоспособность граждан является неотчуждаемой. В соответствии с ГК РФ никто не может быть ограничен в правоспособности. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности, являются ничтожными. Итак, гражданская правоспособность — это предусмотренная законом, неотчуждаемая, присущая каждому человеку с рождения и до смерти возможность иметь гражданские права и обязанности.
Дееспособность граждан. Категории граждан в зависимости от дееспособности.
Закон определяет дееспособность как способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.
Дееспособность включает в себя, во-первых, способность самостоятельно заключать и совершать сделки (сделкоспособность) и, во-вторых, способность нести самостоятельную имущественную ответственность за неправомерные действия (деликтоспособность).
В отношении дееспособности, так же как и правоспособности, закон устанавливает ее неотчуждаемость и невозможность ограничения по воле гражданина.
Ограничение дееспособности возможно только в случаях и в порядке, установленных законом.
В отличие от правоспособности, которая в равной степени признается за всеми гражданами с рождения, дееспособность не может быть одинаковой, таю как связана с совершением физическим лицом волевых действий. Это требует достижения определенного уровня психологической зрелости, приобретения жизненного опыта, способности понимать значение своих действий, осознавать последствия их совершения и т. д. На наличие указанных качеств существенно влияет, прежде всего, возраст гражданина и его психического здоровья.
Учитывая указанные факторы, закон различает несколько разновидностей дееспособности:
полная недееспособность малолетних в возрасте до 6 лет;
частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет;
неполная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
полная дееспособность.
Предусматривается также признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособности граждан по определенным законом основаниям.
Полная дееспособность — способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять любые допускаемые законом имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять любые обязанности, т.е реализовать принадлежащую ему правоспособность в полном объеме.
Такая дееспособность возникает с возрастом, причем границу этого возраста определяет закон. Согласно ГК гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста. Закон знает следующие изъятия из указанного правила.
Во-первых, лицо, вступившее в порядке исключения в брак до достижения 18 лет, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.
Во-вторых, несовершеннолетний, достигший 16 лет может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителей занимается предпринимательской деятельностью и зарегистрирован в качестве предпринимателя.
4. Основания и последствия признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления гражданина умершим.
Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. Таким образом, обращение в суд именуется в данном случае не иском, а заявлением, и дело рассматривается в порядке особого производства.
Непременным условием признания гражданина безвестно отсутствующим является отсутствие в месте его жительства сведений о месте его пребывания в течение не менее одного года. День получения последних известий может быть подтвержден предъявлением последнего письма отсутствующего гражданина или иным способом (например, показаниями свидетелей). При невозможности установить день получения последних известий началом безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние известия, а при невозможности установить этот месяц -1 января следующего года.
Основные юридические последствия признания гражданина безвестно отсутствующим состоят в следующем.
Во-первых, имущество, принадлежащее такому гражданину, если необходимо постоянное управление им, передается в доверительное управление. В соответствии с решением суда о передаче имущества в доверительное управление орган опеки и попечительства назначает управляющего и заключает с ним договор о доверительном управлении. Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по иным обязательствам безвестно отсутствующего. Законом допускается назначение управляющего имуществом отсутствующего гражданина и до истечения года со дня получения сведений о месте его пребывания (п. 2 ст. 43 ГК). Управляющего в таком случае назначает орган опеки и попечительства своим решением, без обращения в суд.
Во-вторых, в случае признания гражданина безвестно отсутствующим у нетрудоспособных членов семьи, состоящих на его иждивении, возникает право на пенсию по случаю потери кормильца согласно правилам пенсионного законодательства.
В-третьих, прекращается действие доверенности, выданной на имя безвестно отсутствующего, а также выданной им самим.
В-четвертых, супруг гражданина, признанного безвестно отсутствующим, имеет право на расторжение брака в упрощенном порядке через орган загса.
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим . На основании решения суда отменяется доверительное управление имуществом гражданина и прекращаются другие юридические отношения, возникшие из факта признания его безвестно отсутствующим.
Гражданин может быть объявлен умершим ,если он отсутствует в месте своего жительства в течение 5 лет. Из этого правила
существуют два исключения:
— если гражданин пропал при обстоятельствах, грозивших ему смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая (например, он летел на самолете, который разбился, и его тела не нашли; работал шахтером и пропал при взрыве в шахте и т.п.), то этот срок равен 6 месяцам;
— если военнослужащий или иной гражданин пропал в связи с военными действиями, то этот срок равен 2 годам, причем он исчисляется не с момента исчезновения гражданина, как во всех других случаях, а со дня окончания военных действий.
На основании решения суда об объявлении гражданина умершим органы загса выдают заинтересованным лицам свидетельство о его смерти. Днем смерти гражданина, объявленного решением суда умершим, считается день вступления в законную силу этого решения. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели (например, день гибели пассажирского самолета, день землетрясения или иного стихийного
бедствия и т.п.).
В случае объявления гражданина умершим наступают такие же правовые
последствия, как и в случае реальной смерти гражданина.
5. Понятие и признаки юридического лица как субъекта гражданского права.
Юридические лица — это особые учреждения, обладающие рядом специфических признаков, образуемые и прекращающиеся в специальном порядке.
Признаки юридического лица — это такие внутренние присущие ему свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе достаточны для того, чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права.
Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающих признака, необходимых для признания юридического лица субъектом гражданского права.
1. Организационное единство юридического лица. Организационное единство юридического лица закрепляется его учредительными документами (уставом и/или учредительным договором) и нормативными актами, регулирующими правовое положение того или иного вида юридических лиц.
2. Имущественная обособленность юридического лица. Под имущественной обособленностью юридических лиц понимается объединение предметов техники, знаний, денежных средств и т. д. в один имущественный комплекс, принадлежащий данной организации, и отграничение его от имуществ, принадлежащих другим лицам.
3. Самостоятельная имущественная ответственность.
4. Выступление в гражданском обороте от собственного имени.,
В российском гражданском праве юридическое лицо — это признанная государством в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.
Будучи особым субъектом гражданского права, юридические лица проходят особую процедуру их создания и прекращения. Они создаются по воле их учредителей, однако государство (публичная власть) в интересах всех участников имущественного оборота контролирует законность их создания. Отсюда — требование обязательной государственной регистрации юридических лиц.
6.Способы и порядок образования юридических лиц
Традиционно существуют три способа образования юридических лиц: распорядительный, разрешительный и явочно-нормативный. Распорядитепьный порядок предполагает образование юридического лица в силу прямого распоряжения государственного органа или органа местного самоуправления (государственные и муниципальные унитарные предприятия). При разрешительном порядке инициатива исходит от учредителей юридического лица, однако необходимо согласие соответствующих государственных или муниципальных органов на его создание (например, создание банков). В условиях рыночной организации оборота основным становится явочно-нормативный (заявительный либо регистрационный) способ их создания. Он исключает необходимость получения предварительного разрешения органов публичной власти на создание юридического лица. Учредители «являются» в регистрирующий орган, который не вправе отказать им в регистрации создаваемой организации при отсутствии каких-либо нарушений правовых норм с их стороны. В таком порядке создается большинство юридических лиц.
Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
7.Способы прекращения юридических лиц. Виды и порядок реорганизации юридического лица.
Прекращение юридического лица осуществляется в определенном порядке, который зависит от способа прекращения. Существует два способа прекращения: 1) реорганизация, видами которой являются слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование (изменение организационно-правовой формы) юридических лиц; 2) ликвидация.
При реорганизации права и обязанности реорганизуемого юридического лица (правопредшественника) переходят к его правопреемникам (вновь созданным на его основе юридическим лицам, кроме случая присоединения, так как в данном случае права и обязанности переходят к существовавшему ранее юридическому лицу). Переход прав и обязанностей (правопреемство) осуществляется на основе передаточного акта (при присоединении, слиянии и преобразовании) или разделительного баланса (при разделении и выделении).
Действующее гражданское законодательство предусматривает различные основания реорганизации юридических лиц.
Добровольная реорганизация осуществляется по решению учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. Участники организации в любое время и по любым основаниям могут принять решение и произвести реорганизационные процедуры.
Законная реорганизация. Законодательством, регулирующим деятельность юридических лиц, могут быть предусмотрены юридические факты, возникновение которых порождает обязанность ее участников принять решение о реорганизации и провести реорганизационные процедуры. Современное российское гражданское законодательство предусматривает достаточно большое количество таких юридических фактов.
Принудительная реорганизация возможна только в отношении коммерческих организаций и производится она ее участниками на основании решения правомочного органа государственной исполнительной власти. Принудительная реорганизация возможна только в формах разделения или выделения.
Разрешительная реорганизация. Такой порядок реорганизации применяется в случаях, когда объединение, слияние или присоединение коммерческих организаций может привести к созданию монополистических структур на товарных рынках, которые, возможно, окажут существенное отрицательное влияние на развитие конкуренции. Решение о реорганизации коммерческих организаций подобных форм принимается участниками этих юридических лиц, в то же время им необходимо получить согласие на проведение реорганизационных мероприятий от соответствующих антимонопольных органов.
Судебная реорганизация осуществляется по иску уполномоченного органа государственного управления в тех случаях, когда участники юридического лица или уполномоченный ими орган юридического лица, или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию юридического лица учредительными документами организации, в установленные сроки не осуществляет реорганизационные процедуры, не исполняя при этом соответствующих предписаний.
Ликвидация юридического лица означает прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. В-процессе ликвидации права юридического лица должны быть полностью осуществлены, а обязанности исполнены.
Процедура ликвидации складывается из нескольких этапов:
1) принятие решения о ликвидации. Его вправе принимать учредители (участники), уполномоченные учредительными документами органы юридического лица, а также суд в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, или без надлежащего разрешения (лицензии), либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо в результате банкротства;
2) создается ликвидационная комиссия, которая размещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, объявление о ликвидации, а также письменно уведомляет об этом кредиторов. Она же определяет срок, в течение которого будут приниматься требования кредиторов (не менее 2 месяцев);
3)ликвидационная комиссия в течение указанного срока принимает требования кредиторов и по его истечении составляет промежуточный ликвидационный баланс, который дает информацию о том, достаточно ли у юридического лица денежных средств для удовлетворения всех заявленных требований. Если денежных средств недостаточно, то ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;
4) удовлетворение требований кредиторов в соответствии с очередностью, установленной в ст. 64 ГК РФ.
Существуют особенности ликвидации некоторых видов юридических лиц, например казенных предприятий, кредитных учреждений и т.п.
Особенности ликвидационной процедуры в случае несостоятельности (банкротства) юридического лица установлены Федеральным законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)».
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Порядок ликвидации
1. Учредители (участники) юридического лица или органы, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии со ст. 63-64 ГК РФ.
2. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации юридического лица и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть меньше двух месяцев с момента публикации о ликвидации юридического лица. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидация. После окончания срока для предъявления требований кредиторам ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Он содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечень предъявленных кредиторами требований, а также результаты их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица, по согласованию с регистрирующим юридических лиц органом.
3. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.
8. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, особенности правового статуса.
Хозяйственными товариществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества).
Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями (участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами.
6. Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и дополнительной ответственностью не вправе выпускать акции.
1.1 Товарищества
В российском законодательстве хозяйственные товарищества понимаются как договорные объединения нескольких лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в двух формах, а именно в форме полного товарищества и в форме товарищества на вере (коммандитного товарищества).
Главным действующим лицом любого товарищества является полный товарищ. Он несет неограниченную ответственность всем своим имуществом по обязательствам фирмы. Из-за этого в товариществах, в отличие от обществ, учредители, как правило, принимают личное участие в делах предприятия. По этой же причине лицо может являться полным товарищем лишь в одном товариществе.
В товариществах учредителей обычно немного из-за того, что между ними должны складываться лично-доверительные отношения. Принципиальные положения, определяющие возможный состав участников хозяйственных обществ и товариществ, содержаться в п. 4 ст. 66 ГК РФ.
Хозяйственное товарищество — очень гибкая форма интеграции. Все участники товарищества сохраняют свой статус юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и в то же время ведут совместную предпринимательскую деятельность.
Очень важно, что в хозяйственном товариществе на равных началах могут участвовать как крупные, так и небольшие предприятия и предприниматели, где самостоятельность последних не ущемляется.
Основные права и обязанности учредителей и участников хозяйственных и товариществ и обществ указаны в ч. 1 ст. 67 ГК РФ, к ним относятся: участвовать в управлении делами товарищества или общества, получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке, принимать участие в распределении прибыли, получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Данные перечень прав не является исчерпывающим, по договоренности между участниками в уставные документы товарищества или общества могут быть внесены и иные. То же правило распространяется и на обязанности, которые предусмотрены в части второй указанной статьи ГК РФ.
Виды
1 Полное товарищество
2 Товарищество на вере
9.Хозяйственные общества: понятие, виды, особенности правового статуса.
Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, хозяйственное общество может быть создано одним лицом, которое становится его единственным участником. Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью.
Общества
Хозяйственные общества – это организации, создаваемые одним или несколькими лицами путем объединения (обособления) их имущества для ведения предпринимательской деятельности.
Для хозяйственных обществ явным характерным моментом является объединение не столько личных усилий участников, сколько имуществ участников общества. Они не отвечают по обязательствам фирмы всем своим имуществом (за исключением обществ с дополнительной ответственностью) в отличие от товариществ, и их предпринимательский риск ограничен суммой вкладов в уставной капитал, который ими определяется самостоятельно и не может быть ниже размера, установленного законом. Поэтому именно размер уставного капитала общества является основной гарантией интересов кредиторов чем в главном и особенном отличается от хозяйственных товариществ.
В процессе создания общества его учредители объединяют свое имущество на определенных условиях, зафиксированных в учредительных документах общества. На основе такого объединенного капитала в дальнейшем и будет вестись хозяйственная деятельность с целью получения прибыли.
Уменьшение уставного капитала общества возможно лишь после уведомления об этом всех его кредиторов, которые в этом случае приобретаю право требовать досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения убытков.
Участниками общества могут быть и граждане и юридические лица. При этом федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в обществах (п. 1 ст. 7 Закона). Из смысла данной нормы следует, что в составе участников общества с ограниченной ответственностью могут быть: а) только граждане (гражданин); б) только юридические лица (юридическое лицо); в) одновременно граждане (гражданин) и юридические лица (юридическое лицо).
Право гражданина создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами основано на нормах гражданского законодательства Российской Федерации.
Виды
1 Общество с ограниченной ответственностью
2 Общество с дополнительной ответственностью
3 Акционерные общества
4 Дочерние и зависимые общества
10.Производственные кооперативы.
Производственный кооператив (артель) — коммерческая организация, созданная путём добровольного объединения граждан на основе членства для совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Уставом производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности также и юридических лиц.
Порядок создания и дальнейшей деятельности производственных кооперативов регулируется Гражданским кодексом РФ, Законом «О производственных кооперативах»[1], а также Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»[2].
Члены кооператива несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в порядке, предусмотренном его Уставом. Общее число членов производственного кооператива не может быть менее 5. Членами кооператива могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства. Юридическое лицо участвует в деятельности кооператива через своего представителя в соответствии с Уставом кооператива.
Единственным учредительным документом производственного кооператива является Устав.
Минимальный размер паевого фонда производственного кооператива законом не установлен. Не менее 10 % своих паевых взносов члены кооператива обязаны внести до государственной регистрации кооператива, а оставшуюся часть — в течение одного года с момента регистрации. Взносы в паевой фонд могут быть внесены как денежными средствами, так и иным имуществом. Оценка паевого взноса в неденежной форме, превышающего 25000 рублей, должна быть произведена независимым оценщиком.
Член кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену кооператива, если иное не предусмотрено законом и уставом кооператива.
Высшим органом управления в производственном кооперативе является общее собрание его членов, которое решает важнейшие вопросы деятельности кооператива, в том числе избирает постоянно действующие исполнительные органы кооператива — правление и/или председателя кооператива. Исполнительные органы руководят деятельностью кооператива между собраниями, решая вопросы, не отнесённые к исключительной компетенции общего собрания.
Регистрацию производственных кооперативов осуществляют налоговые органы. Налоговым органам необходимо сообщить информацию о регистрируемом предприятии: паспортные данные и ИНН (если есть) членов кооператива — физических лиц, сведения о составе исполнительных органов кооператива, сведения из ЕГРЮЛ об участниках — юридических лицах и копии их учредительных документов, наименование создаваемого кооператива, основные виды деятельности, сведения о размере, структуре и порядке оплаты паевого фонда, избранную систему налогообложения (общую, упрощённую), точный адрес местонахождения кооператива.
В качестве адреса местонахождения может выступать арендованное либо собственное нежилое помещение или место жительства руководителя.
11. Понятие и виды объектов гражданских прав.
Под объектами гражданских прав принято понимать материальные и нематериальные блага, отношений, по поводу которых регламентированы гражданским законодательством.
Действующий ГК перечисляет, на первый взгляд — исчерпывающим образом, возможные виды объектов гражданских прав и предлагает их определенную классификацию. Весь круг объектов гражданских прав законодателем поделен на: (1) имущество и (2) объекты, не являющиеся имуществом. В состав имущества Кодексом включаются:
-вещи, включая (помимо собственно вещей) также деньги и ценные бумаги;
-иное имущество, в том числе имущественные права;
К числу объектов, не являющихся имуществом, ГК относит;
-работы и услуги;
-информацию;
-результаты интеллектуальной деятельности, в том числе и исключительные права на них (интеллектуальная собственность);
-нематериальные блага.
В зависимости от природы объектов, предопределяющей характер и способ извлечения из них полезных свойств, мы выделяем следующие категории объектов гражданских прав:
Вещи, т. е. материальные предметы, созданные или отвоеванные у природы человеческим трудом — они представляют собой объекты права собственности и иных вещных прав;
Продукты (результаты) интеллектуальной творческой деятельности
объекты исключительных прав;
Нематериальные блага, направленные на сохранение индивидуальности личности — объекты личных прав;
Имущественные комплексы (предприятие и наследственная масса) — объекты специфических абсолютных прав, не имеющих устоявшегося наименования.
12. Классификация вещей.
Классификация вещей в зависимости от оборотоспособности
По общему правилу, вещи могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому на основании различных гражданско-правовых сделок и иных оснований, в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом. Такие вещи считаются не ограниченными в обороте, могут быть объектом самых различных абсолютных и относительных гражданских правоотношений и принадлежать любым субъектам гражданского права.
Некоторые виды вещей могут быть в обороте ограничены. Их круг определяется в порядке, установленном законом. Особенностью их правового режима является то, что они могут принадлежать только определенным участникам гражданского оборота либо нахождение данной категории вещей в гражданском обороте допускается только по специальному разрешению компетентных органов.
Изъятыми из гражданского оборота считаются те вещи, которые согласно действующему законодательству не могут быть предметом гражданско-правовых сделок. Их круг может быть определен только в законодательных (а не в подзаконных) актах.
Вещи индивидуально-определенные и определенные родовыми признаками. По характеру определения вещей самими участниками правового отношения выделяются:
а) вещи, индивидуально определенные;
б) вещи, определенные родовыми признаками.
Индивидуально определенными являются вещи, имеющие особые качественные характеристики, позволяющие безошибочно выделить данную вещь среди всех других вещей. К ним относятся:
-вещи, единственные в своем роде. Они являются уникальными.
-выделенные из массы однородных вещей по каким-либо индивидуальным признакам. Они принадлежат к многочисленному роду вещей и поэтому уникальными не являются. Однако им присущи какие-либо особенные индивидуализирующие признаки, по которым их без труда можно узнать в массе точно таких же вещей (вещей своего рода);
-индивидуализированные выбором участников правового отношения. В этом случае вещь индивидуализируется самим фактом принадлежности ее определенному лицу.
Вещи, не имеющие качественных индивидуализирующих признаков, а характеризующиеся количественными параметрами (весом, числом, объемом или иной мерой), являются родовыми.
В зависимости от способности сохранять свое хозяйственное назначение при дроблении вещи классифицируются на:
а) делимые;
б) неделимые вещи (ст. 133 ГК РФ).
Делимые вещи характеризуются тем. что при дроблении не утрачивают своего хозяйственного назначения. Неделимые вещи — те, которые физически разделить можно, но в этом случае причиняется несоразмерный ущерб их хозяйственному назначению.
Главная вещь и принадлежность. Сложные и простые вещи
Некоторые вещи, не связанные между собой физически, находятся в хозяйственной и иной зависимости (музыкальный инструмент и его футляр, картина и ее рама и т. п.). При этом одни из них (в данном случае музыкальный инструмент, картина) имеют самостоятельное значение и называются главными вещами, другие же (футляр, рама), именуемые принадлежностями, самостоятельной ценности, как правило, не имеют и предназначены служить главной вещи.
Главная вещь и ее принадлежность представляют собой отделимые друг от друга разнородные вещи. Различия между ними состоят в том, что главная вещь может использоваться по назначению и без принадлежности, а принадлежность по этому общему для них назначению без главной вещи использоваться не может. Главная вещь имеет самостоятельное значение, а принадлежность лишь призвана ей служить (обслуживать).
По степени сложности вещи делятся на:
а) простые;
б) сложные.
В соответствии с ГК РФ сложная вещь представляет собой совокупность разнородных вещей, образующих единое целое, предполагающее использование их по общему назначению. При этом, сложная вещь представляет собой единство физически не связанных между собой вещей, из которых ни одна не играет роли главной вещи в отношении к другим и каждая сохраняет значение самостоятельной вещи (библиотека, картинная галерея, стадо животных и т.д.}-Сложная вещь образуется путем соединения многих вещей, обладающих самостоятельной ценностью, в единство, созданное представлением о цели, которой служат все объединенные в одну совокупность вещи. Каждая из частей, составляющих сложную вещь, может использоваться самостоятельно по тому же назначению, что и вместе с ними и при этом не выполняет применительно к ним роль принадлежности.
Движимые и недвижимые вещи. в зависимости от необходимости государственной регистрации прав на вещи выделяют:
а) недвижимые вещи;
б) движимые вещи.
ГК РФ выделяет несколько категорий недвижимости:
— земля и все что с ней неразрывно связано (участки недр, обособленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и т.д.), то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их хозяйственному назначению невозможно (недвижимость в классическом смысле);
— предприятие, понимаемое не как субъект гражданского права, а как имущественный комплекс, предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, в который в соответствии с ГК РФ входят все виды имущества, необходимые для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на индивидуализирующие обозначения и т.д.:
— воздушные, речные, морские суда и космические объекты, подлежащие государственной регистрации в соответствующих министерствах (недвижимость в силу закона, обусловленная высокой стоимостью объектов);
— иное имущество, которое законом может быть отнесено к недвижимости (например недвижимостью в жилищной сфере являются квартиры, элементы инженерной инфраструктуры и т.д.).
Смысл выделения недвижимого имущества как специфической правовой категории заключается в том, что законодательством устанавливается необходимость государственной регистрации права собственности и других вещных прав на недвижимость, ограничений этих прав, их возникновения, перехода и прекращения. Ее значение состоит в том, что именно с момента государственной регистрации права на недвижимость возникают, ограничиваются, переходят или прекращаются.
Все остальные вещи, не отнесенные законодательством к недвижимым, включая деньги и ценные бумаги, являются движимыми. Права на движимые вещи и сделки с ними не требуют государственной регистрации.
13. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, признаки, виды.
Ценная бумага представляет собой документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Несмотря на то, что в данном определении ценная бумага рассматривается как документ, в ГК РФ допускается существование также и бездокументарных ценных бумаг, то есть таких, которые представляют собой закрепление имущественных прав не в бумажной, а в иной форме — с помощью средств электронно-вычислительной техники, записей в реестре акционеров и т.д. Бумага признается ценной не в силу присущих ей естественных свойств, а потому, что она подтверждает права ее владельца на определенные блага.
Анализ гражданского законодательства позволяет выделить ряд наиболее существенных признаков ценной бумаги как объекта гражданского права.
1. В ценной бумаге четко фиксируются имущественные права (например,на получение акционером дивиденда от выпустившего акцию акционерного общества, на получение определенного товара по коносаменту или складскому свидетельству и т.п.), при этом существование этих прав является бесспорным.
2. Строгая формальность. Этот признак означает, что ценная бумага должна быть совершена в определенной для нее форме (например, только документарной, то есть письменной) и содержать обязательные реквизиты, перечень которых закрепляется в законе или в установленном законом порядке другими нормативными актами.
3. Легальность (публичная достоверность) как признак ценной бумаги означает, что документ может быть признан ценной бумагой только на основании закона либо в порядке, установленном законом.
4. Ликвидность означает, что ценная бумага остается объектом гражданско-правовых отношений до тех пор, пока она хотя бы в какой-то степени обеспечена имуществом лица, выпустившего ценную бумагу, а соответственно, есть возможность фактической реализации тех прав, которые в ней закреплены.
5. Возможность осуществления закрепленных в ценной бумаге прав только при ее предъявлении.
Ценные бумаги классифицируются на виды по нескольким критериям.
1. По субъектам, которым принадлежат права, удостоверенные ценной бумагой (так называемые права «из ценной бумаги»), различаются:
а) ценные бумаги на предъявителя (облигация, банковская сберегательная книжка на предьявителя и др.);
б) именные ценные бумаги (акция и др.);
в) ордерные ценные бумаги (вексель, чек и др.).
Ценные бумаги на предъявителя характеризуются тем, что на них не указывается имя законного держателя и поэтому права, закрепленные в ценной бумаге, принадлежат тому, у кого ценная бумага находится (предъявителю).
Именные ценные бумаги, наоборот, в обязательном порядке имеют обозначение имени законного держателя на самом документе, поэтому все права по такой ценной бумаге принадлежат именно ему и никому другому (хотя осуществлять эти права от имени держателя могут другие лица на основании доверенности или договора с держателем).
Ордерные ценные бумаги отличаются тем, что на них указывается имя первого законного держателя, имеющего права по этой бумаге. Он вправе своим приказом, сделанным на самой бумаге в виде передаточной надписи (индоссамента), назначить другого законного держателя. Соответственно, к нему переходят все права по этой бумаге.
2. По содержанию прав, удостоверенных ценной бумагой на основании ст. 143 ГК РФ выделяются:
а) облигация (государственная или негосударственная, выпущенная в обращение не публичным, а частным лицом, например акционерным обществом) —это ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию (эмитента), в установленный срок денежной суммы в размере ее номинальной стоимости, а также товара). Облигации могут быть именными или предъявительскими;
б) чек представляет собой ценную бумагу, содержащую ничем не обусловленное письменное, распоряжение чекодателя плательщику (которым является банк) уплатить чекодержателю указанную в нем сумму. Чек может быть именным или ордерным;
в) сертификаты представляют собой письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов по ней в любом учреждении данного банка. Вкладчикам-организациям выдаются депозитные сертификаты, а гражданам — сберегательные.
г) банковская сберегательная книжка на предъявителя — ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя (физического лица) на получение суммы в соответствии с условиями вклада;
д) коносамент — ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от перевозчика указанного в ней груза. Коносамент является товарораспорядительным документом (передача коносамента означает передачу груза) и может быть именным, предъявительским и ордерным;
е) акция — ценная бумага, удостоверяющая факт внесения ее держателем (акционером) указанной в ней номинальной стоимости в уставный капитал акционерного общества и предоставляющая акционеру определенный объем имущественных и корпоративных прав в зависимости от ее вида Правовой режим акций более подробно будет рассмотрен ниже;
ж) вексель — ценная бумага, представляющая собой ничем не обусловленное обязательство векселедателя или иного указанного в векселе плательщика уплатить по наступлении указанного в векселе срока определенную в нем денежную сумму векселедержателю. Правовой режим векселя подробнее рассматривается ниже;
з) приватизационные ценные бумаги, названные в ст. 143 ГК РФ, которые должны представлять собой государственные документы целевого назначения, подлежащие использованию при приобретении приватизируемых объектов в качестве платежного средства, на сегодняшний день в обороте отсутствуют. Выпускавшиеся ранее (в 1993 году) приватизационные чеки (ваучеры) по ряду соображений, основанных на рассмотренных выше признаках ценных бумаг, отнести к ценным бумагам весьма затруднительно;
и) иные документы, которые в соответствии с законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. 3. По способу выпуска ценных бумаг их можно классифицировать на:
а) эмиссионные;
б) неэмиссионные.
Эмиссионные ценные бумаги выпускаются в обращение сериями, причем все ценные бумаги одной и той же серии имеют равный объем и сроки осуществления предоставляемых держателю прав (например, акции, облигации и др.).
Неэмиссионные ценные бумаги выпускаются поштучно и имеют индивидуальный объем прав, предоставляемых держателю (например, вексель, складские свидетельства, ипотечные закладные и т.д.).
Порядок выпуска в обращение этих разновидностей ценных бумаг имеет существенные отличия.
4. По характеру предоставляемых держателю прав различаются следующие виды ценных бумаг:
а) денежные;
б) товарные;
в) корпоративные.
Денежные ценные бумаги дают право на получение определенной денежной суммы. К ним, в частности, относятся векселя, чеки, облигации, сертификаты и ДР-
Товарные ценные бумаги предоставляют право на получение определенных вещей. Это коносаменты, складские свидетельства, иногда облигации.
Корпоративные ценные бумаги дают держателю право на участие в управлении делами организации-эмитента. Примером такой ценной бумаги являются голосующие акции, предоставляющие акционеру право голоса в общем собрании акционеров.
14.Рынок ценных бумаг и его субъекты. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, при обращении иных ценных бумаг, а также особенности создания и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг регулируются Законом «О рынке ценных бумаг».
Под рынком ценных бумаг понимаются «отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, а также отношения, связанные с деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг».
По своему содержанию структура рынка ценных бумаг очень сложна: по субъектному составу, особенностям правового регулирования.
1) В зависимости от этих субъектов рынок ценных бумаг классифицируется на два вида: первичный и вторичный.
Первичный рынок, суть которого составляют отношения по поводу впервые выпущенных в обращение ценных бумаг. Его участниками являются: а) эмитент — лицо, выпускающее ценные бумаги в обращение, причем процедура выпуска-эмиссия ценных бумаг — подвергается детальному правовому регулированию; б) инвесторы — лица, которые приобретают ценные бумаги для себя и за свой счет; б) профессиональные участники -предприниматели, оказывающие разнообразные услуги эмитентам и инвесторам. К ним относятся финансовые дилеры и брокеры, фондовые биржи, регистраторы, депозитарии и другие. Деятельность профессиональных участников подвергается государственному лицензированию и иным видам контроля.
Вторичный рынок ценных бумаг представляет собой отношения, складывающиеся по поводу перехода прав по ценным бумагам от одного инвестора к другому и касается тех ценных бумаг, которые ранее уже были приобретены на первичном рынке. В связи с этим во вторичном рынке не фигурирует эмитент, его участниками являются инвесторы и профессиональные участники.
2) организованный и неорганизованный рынок.
Организованным рынком ценных бумаг является фондовая биржа.
Отношения, возникающие без участия организаторов торговли ценными бумагами, называются «неорганизованными» или стихийными.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем:
-установления обязательных требований к деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и ее стандартов;
-государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг и контроля за соблюдением эмитентами условий и обязательств, предусмотренных в них;
-лицензирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
-создания системы защиты прав владельцев и контроля за соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
-запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без соответствующей лицензии.
15.Понятие и виды личных неимущественных прав граждан. Защита чести, достоинства и деловой репутации.
Нематериальные блага как объекты гражданско-правовых отношений регулируются ГК РФ.
К ним относятся жизнь, здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь, доброе имя, деловая репутация, другие нематериальные блага, а также личные неимущественные права (право авторства, право на имя и т.п.). Специфическими особенностями названных объектов гражданского права является: а) то, что они неотделимы от личности, приобретаются либо от рождения, например жизнь или здоровье, либо в процессе жизни, например честь, достоинство, деловая репутация, право авторства и др.; б) то, что нематериальные блага не могут быть оценены в денежной или иной стоимостной форме.
Гражданское право защищает нематериальные блага от нарушений присущими именно этой отрасли способами — путем применения мер восстановительного и компенсационного характера. В связи с этим можно выделить два основных гражданско-правовых способа защиты нематериальных благ:
-восстановление прежнего положения, существовавшего до нарушения;
-компенсация морального вреда.
Восстановление прежнего положения, существовавшего до нарушения, может осуществляться прежде всего путем пресечения неправомерных действий (например, использования чужого товарного знака без согласия правообладателя, выступления под именем другого лица и т.п.). Другим способом восстановления прежнего положения является опровержение не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию лица сведений.
Нарушение личных неимущественных прав или иных нематериальных благ может причинять лицу физические или нравственные страдания, обозн понятием » моральный вред».
Компенсация морального вреда как способ защиты нематериальных благ имеет своей целью сглаживание физических или нравственных страданий потерпевшего, возникших в результате нарушения принадлежащих ему нематериальных благ.
16. Понятие и виды сделок.
Сделка является основным видом юридического факта в гражданском праве, так как большинство гражданских правоотношений возникает в результате заключения сделок. В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
сделки могут быть односторонними, двусторонними или многосторонними.
Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны.
Двухсторонней и многосторонней сделкой считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо выражение согласованной воли двух, трех и более сторон.
Двусторонняя и многосторонняя сделки совершаются путем заключения договора.
Сделки, правовые последствия которых возникают только при наступлении или ненаступлении определенного условия (отлагательного или отменительного), называются условными.
Отлагательным является условие возможное, но не неизбежное, наступление которого в будущем создает предусмотренные сделкой правовые последствия.
Отменительным является условие, наступление которого в будущем прекращает действие сделки.
Сделки могут быть возмездными, когда имущественному предоставлению одной стороны (передаче вещей, оказанию услуг, производству работ) соответствует встречное удовлетворение от другой стороны, и безвозмездными.
В зависимости от момента совершения сделки могут быть консенсуальные (для их совершения достаточно самого соглашения сторон о совершении сделки) и реальные (при совершении таких сделок права и обязанности возникают только после передачи вещи).
В зависимости от момента возникновения прав и обязанностей сделки бывают срочными (указывается момент вступления сделки в действие, момент прекращения или момент вступления и прекращения сделки) и бессрочные (момент вступления и прекращения не указываются).
Существуют также и другие классификации сделок.
17.Условия действительности сделок
Для того чтобы сделка породила тот результат, который желателен ее участнику (участникам) и на который она направлена, сделка должна соответствовать определеннйм требованиям, условиям. Эти требования (условия) действительности установлены гражданским законодательством, другими нормативными актами и подразделяются на четыре группы.
К первой группе относятся условия, предъявляемые к участникам сделки. Как правило, сделки могут совершаться и совершаются лицами, обладающими право- и дееспособностью. Правоспособность выходит на первый план при совершении сделок юридическими лицами, государством, государственными и муниципальными образованиями в силу того, что она может быть ограничена как законом, так и учредителями юридических лиц. Кроме того, отдельными видами деятельности юридические лица могут заниматься только на основании лицензий (специальных разрешений).
Что касается граждан, то здесь надо исходить из правила, что совершать сделки могут только полностью дееспособные лица. Из этого правила есть исключения для отдельных категорий граждан в зависимости от имеющегося у них объема дееспособности (ст. 26, 28-30 ГК). Это позволяет им совершать ряд сделок самостоятельно, тогда как другие сделки должны быть совершены или санкционированы их законными представителями.
Вторая группа — требования, предъявляемые к содержанию сделки. Это означает, что для действительности сделки необходимо, чтобы она, во-первых, не была запрещена законом, иным правовым актом, уставом, положением, какой-либо правовой нормой. И, во-вторых, данное лицо (лица) должно быть управомочено совершать сделку. В этом аспекте действует правило: «никто не может распоряжаться правами, ему не принадлежащими». Например, признается недействительной сделка, совершенная одним из сособственников по распоряжению всем объектом права общей собственности без согласия других.
Необходимо также иметь в виду, что условия сделки должны быть такими, чтобы их на момент совершения сделки возможно было реально (фактически) выполнить.
Третью группу составляют требования единства воли и волеизъявления в сделке. В случаях, когда этого единства нет, когда обнаруживается волевая «порочность» сделки, она может быть признана недействительной по решению суда, если это оспоримая сделка, или независимо от такого решения, если это ничтожная сделка. Волевая «порочность» сделки может проявиться в том, что налицо только одно волеизъявление при отсутствии внутренней воли (при насилии, угрозе или совершении сделки гражданином, не способным понимать значения своих действий или руководить ими); что волеизъявление правильно отражает внутреннюю волю, но сформировалась она (воля) под воздействием факторов, нарушающих нормальный процесс во-леобразования (при заблуждении, обмане или совершении сделки вследствие стечения тяжелых обстоятельств); что волеизъявление неправильно отражает внутреннюю волю (при совершении сделки посредством злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной) и др.
Четвертая группа условий касается соблюдения формы сделки. Требования, предъявляемые к форме сделки, были изложены выше (см. § 2 настоящей главы). Что касается последствий ее несоблюдения, то они согласно ст. 162 и 165 ГК следующие. По общему правилу (п. 1 ст. 162 ГК РФ), несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить любые другие доказательства, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством (письменные, вещественные и др.). Запрет использования свидетельских показаний относится только к случаям оспаривания фактов совершения сделок и их содержания, но не касается фактов их исполнения (неисполнения). Утверждение стороны типа «деньги брал, но отдал» можно оспорить в суде, используя любые доказательства, в том числе и свидетельские показания.
Свидетельские показания допускаются и тогда, когда одновременно со сделкой, для которой установлена простая письменная форма, совершается уголовно наказуемое деяние.
В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность (п. 2 ст. 162 ГК РФ). Так, согласно той же ст. 162 ГК (п. 3) это относится к внешнеэкономическим сделкам.
Если закон не содержит прямых указаний на недействительность сделки за несоблюдение простой письменной формы, то применяются последствия, предусмотренные п. 1 ст. 162 ГК РФ (недопущение свидетельских показаний).
Несоблюдение нотариальной формы сделки, а в случаях, установленных законом, — требований о государственной регистрации влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.
Пункты 2 и 3 ст. 165 ГК РФ содержат исключения из приведенного правила. Так, если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая уклоняется от такого удостоверения, суд вправе, по требованию исполнившей сделку стороны, признать ее действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется.
Если сделка совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.
В обоих случаях сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне вызванные этим убытки.
18.Недействительные сделки: понятие, виды.
Несоблюдение какого-либо из условий действительности сделки ведет к тому, что она не порождает тех правовых последствий, которые в нормальной ситуации должны наступать в результате ее совершения. В зависимости от того, какое из условий действительности сделки нарушено, выделяются четыре вида недействительных сделок (по числу условий действительности):
1) сделки с пороками содержания. К ним относятся:
-противозаконные сделки, то есть совершенные с нарушением каких-либо требований закона или иных правовых актов. Несмотря на то, что
эти сделки не соответствуют законодательству, они не причиняют существенного вреда общественным отношениям.
-антисоциальные сделки, то есть такие, которые заведомо противоречат самим основам правопорядка и нравственности, а поэтому наносят серьезный вред общественным отношениям;
2) сделки с пороками субъектного состава. К ним относятся сделки, совершенные лицами, не имеющими достаточного объема дееспособности для ихсовершения:
-недееспособными вследствие психического расстройства;
-малолетними, за исключением сделок, которые они в соответствии с ГК РФ вправе совершать самостоятельно;
-несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей, за исключением сделок, которые они в соответствии с ГК РФ вправе совершать самостоятельно;
-ограниченно дееспособными без согласия попечителя, кроме мелких бытовых сделок;
-юридическим лицом с выходом за пределы его правосубъектности;
-лицом, полномочия которого на совершение сделки были ограничены ;
3) сделки с пороками воли. К ним относятся следующие сделки:
-совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также кабальная сделка, то есть такая, которую лицо вынуждено было совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась;
-совершенные под влиянием заблуждения.
Особо необходимо сказать о сделках с отсутствием единства воли и волеизъявления. Ими являются:
-мнимые (фиктивные) сделки. В соответствии с ГК РФ мнимой является сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Такая сделка — это волеизъявление, отражающее не существующую в реальности волю произвести отчуждение имущества;
-притворные сделки. На основании ГК РФ притворной следует считать сделку, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, которую стороны на самом деле совершают.
4) сделки с пороками формы. Правовое значение имеет несоблюдение не любой формы сделки, а только простой письменной, нотариальной или требования о государственной регистрации.
19..Понятие, принципы и способы осуществления субъективных гражданских прав. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Злоупотребление субъективным гражданским правом.
Под осуществлением права понимается реализация тех возможностей, которые предоставляются законом или договором обладателю субъективного права. Иными словами, осуществить субъективное гражданское право — значит реально воспользоваться той юридической свободой, которая гарантирована субъекту государством.
Под принципами осуществления прав понимаются закрепленные в нормах гражданского права руководящие положения, определяющие наиболее общие требования к субъектам в процессе осуществления ими гражданских прав и исполнения обязанностей. К ним относят следующие принципы: 1) законности, 2) добросовестности и разумного осуществления гражданских прав, 3) солидарности интересов и делового сотрудничества субъектов гражданских прав и обязанностей.
В данных принципах получают отражение политическая, экономическая сущность и социальное назначение осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
Субъективные гражданские права могут осуществляться любыми дозволенными законодательством способами. При этом в науке гражданского права общепринято разграничение фактических и юридических способов.
Под фактическими способами осуществления субъективного права понимается действие или система действий управомоченного лица, не обладающих признаками сделок, или иные юридически значимые действия. Под юридическими способами осуществления субъективного гражданского права понимаются действие или система действий, обладающих признаками сделок, или иные юридически значимые действия. Речь идет как о двусторонних, так и об односторонних сделках.
Пределы осуществления субъективных гражданских прав — это законодательно очерченные границы деятельности управомоченных лиц по реализации возможностей, составляющих содержание данных прав.
Осуществление субъективных прав имеет временные границы. Законодательством устанавливаются сроки, в течение которых может быть осуществлено или защищено то или иное право.
Пределы осуществления субъективных гражданских прав могут определяться правилами о недопустимости или допустимости тех или иных способов осуществления.
Границы осуществления субъективных гражданских прав выражаются также в том, что управомоченным лицам предоставляются строго определенные формы и средства защиты.
Пределы осуществления гражданских прав также ограничиваются запретами использовать права для достижения социально вредных целей. Наиболее ярко это проявляется в запрете сделок, совершенных в целях, противоречащих основам правопорядка и нравственности, посягающих на публичные интересы.
Очевидно, что главным средством установления пределов осуществления субъективных гражданских прав являются законодательные запреты на общественно вредные способы, средства и цели осуществления этих прав. Благодаря этим запретам становится ясным социальное назначение, цели того или иного субъективного гражданского права.
Действия субъектов гражданских правоотношений, совершаемые в рамках предоставленных им прав, но с нарушением их пределов, характеризуются в литературе как злоупотребление правом. Злоупотребление правом представляет собой особое гражданское правонарушение. Основная его специфика состоит в том, что действия нарушителя формально опираются на принадлежащее ему право, однако при конкретной его реализации они приобретают такую форму и характер, что это приводит к нарушению прав и охраняемых законом интересов других лиц. Так, явным злоупотреблением правом должны быть признаны действия обладателя субъективного права, если они совершаются с единственной целью причинить вред другому лицу (так называемая шикана). Достаточно распространенной формой злоупотребления правом является реализация предоставленных им возможностей недозволенными средствами. Злоупотреблением правом следует признать и те случаи, когда субъектом используются недозволенные средства его защиты.
Злоупотребление правом, как и всякое другое гражданское правонарушение, влечет применение к нарушителям предусмотренных законом санкций. В случаях, когда конкретные правовые последствия специальными нормами не определены, в качестве общей санкции в соответствии с ГК выступает отказ в охране субъективного права.
Правовая сущность недобросовестной конкуренции заключается в том, что, будучи объектом правового запрета, она представляет собой действия, от которых обязаны воздерживаться все участники конкурентных отношений при осуществлении деятельности на товарном рынке. Соблюдение запрета недобросовестной конкуренции, как и любого иного правового предписания, не ставится в зависимость от психического отношения субъекта конкурентных отношений к своим действиям. Соответственно для признания действий хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией не требуется устанавливать ни наличие у лица умысла, ни вины вообще.
В российском законодательстве вопросы недобросовестной конкуренции регулируются Законом «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Данный Закон определяет недобросовестную конкуренцию как любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить (или причинили) убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации.
Акты недобросовестной конкуренции нужно классифицировать следующим образом:
а) В зависимости от формы преимуществ, получаемых нарушителем, недобросовестная конкуренция может выражаться в:
действиях, непосредственно предоставляющих возможность увеличения притока потребителей:
действиях, непосредственно предоставляющих возможность снижения производственных издержек,
б) По характеру вреда, наносимому конкурентам, недобросовестная конкуренция может выражаться в:
-действиях, причиняющих вред определенному кругу конкурентов:
-действиях, причиняющих вред неопределенному кругу конкурентов.
в) В зависимости от сферы совершения, недобросовестная конкуренция может выражаться в:
действиях, совершаемых в информационной сфере, которые, в свою очередь, выражаются в распространении информации, ее получении либо использовании, а сама информация может быть достоверной, недостоверной (негативной или позитивной) или не корректной;
действиях, совершаемых в товарной сфере, которые связаны либо с незаконным использованием средств индивидуализации продукции или лица (абсолютном или до степени смешения), либо с незаконным копированием внутреннего устройства товара.
20.Понятие, способы и формы защиты гражданских прав.
В общем виде право на защиту можно определить как предоставленную управомоченному лицу возможность применения мер правоохранительного характера для восстановления его нарушенного или оспариваемого права. Возможность использования управомоченным лицом различных мер защиты своих прав и законных интересов в случае их нарушения является одной из гарантий осуществления субъективных гражданских прав.
Право на защиту это, с одной стороны возможность применения самим управомоченным лицом различных способов защиты своих субъективных прав, с другой — возможность обращения к судебной власти или иным правоохранительным органам для применения к правонарушителю мер государственно-принудительного характера. Право каждого лица защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом, и право на судебную защиту гарантировано Конституцией РФ (ст. 45, 46).
В содержании субъективного права обычно выделяют несколько правомочий: возможность требовать от обязанного лица определенного поведения, возможность осуществить субъективное право своими действиями и, наконец, возможность обратиться к суду за защитой нарушенного или оспариваемого права. Из такого понимания вытекает, что право на защиту включается в содержание субъективного права, является его элементом.
В зависимости от характера охраняемого права управомоченное лицо использует те или иные способы (методы) защиты гражданских прав, предусмотренные законодательством или договором.
ГК перечисляет различные способы защиты. В соответствии с ГК защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону.
Этот перечень не является исчерпывающим, законодательство и практика знают и иные способы защиты.
Способы защиты можно различать в зависимости от порядка их применения. По этому признаку они подразделяются на;
а) способы, применение которых возможно лишь судом (признание оспоримой сделки недействительной; признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; неприменение акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону);
б) способы, которые могут быть применены как судом, так и государственными органами, осуществляющими защиту гражданских прав в административном
порядке в случаях, предусмотренных законом;
в) способы, которые могут быть использованы стороной правоотношения как с помощью суда, так и самостоятельно (возмещение убытков, уплата неустойки и др);
г) способы, которые могут использоваться управомоченным лицом без суда путем дозволенного физического воздействия на правонарушителя или на его имущество (самозащита, удержание);
д) способы, связанные с применением управомоченным лицом в одностороннем порядке правовых мер воздействия на должника самостоятельно, без участия суда (мер оперативного воздействия на нарушителя).
С позиции процессуальной формы осуществления права на защиту можно назвать:
а) исковую форму защиты права, т.е. осуществление права на защиту гражданских прав путем предъявления иска в суд (в суд общей юрисдикции, арбитражный суд, в третейский суд);
б) судебную защиту права в порядке неискового производства, в том числе по делам о банкротстве;
в) административный порядок защиты гражданских прав, т.е. обращение управомоченного лица за защитой нарушенного права к органам государственной власти, наделенным юрисдикционными полномочиями.
21. Понятие, структура и виды представительства в гражданском праве. Доверенность. Ее форма и срок.
Представительство — это правоотношение, в соответствии с которым одно лицо (представитель) на основании имеющегося у него полномочия выступает от имени другого лица (представляемого), непосредственно создавая (изменяя, прекращая) для него права и обязанности.
Полномочие представителя может основываться на доверенности, законе (например, право родителей выступать от имени своих несовершеннолетних детей, опекунов — от имени подопечных в качестве их законных представителей), акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления либо явствовать из обстановки, в которой действует представитель (например, продавец в розничной торговле, приемщик багажа и т.п.)
По гражданскому праву представитель может совершать от имени представляемого различные сделки (купли-продажи, найма, мены и т. п.), за исключением таких сделок, которые по своему характеру могут совершаться только лично (например, оформление завещания, усыновление), а равно других сделок, указанных в законе.
Через представителей могут совершаться и иные юридические действия: предъявление претензии, получение заработной платы, посылок и т. п.
Представителю запрещается совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично или в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, кроме случаев коммерческого представительства.
Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности.
Коммерческий представитель обязан исполнять данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя и сохранять в тайне ставшие ему известными сведения о торговых сделках и после исполнения данного ему поручения.
Допускается одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке при условии наличия между ними соглашения по этому поводу.
Отношения коммерческого представителя и представляемого являются возмездными.
Коммерческое представительство осуществляется на основании договора, заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний — также и доверенности. Как правило, коммерческое представительство осуществляется профессиональным участником регулируемых гражданским законодательством отношений в сфере предпринимательской деятельности — предпринимателем. Поверенный в договоре поручения, действующий в качестве коммерческого представителя, осуществляет свои полномочия от имени, в интересах и за счет доверителя.
Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.
С юридической точки зрения доверенность — это односторонняя сделка, фиксирующая содержание и пределы полномочий представителя (поверенного), действия которого на основе доверенности создают права и обязанности непосредственно для представляемого (доверителя).
Максимальный срок действия доверенности — три года. Если срок действия не указан в самой доверенности, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.
По объему полномочий различают три вида доверенности:
-разовая
-специальная
-общая (генеральная)
22 .Понятие, значение, виды сроков исковой давности. Применение сроков исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Под сроком исковой давности понимается — период времени, в течение которого можно требовать защиты своего нарушенного или оспоренного права. Истечение срока исковой давности не влечет за собой потерю права обращения к суду и к другому органу, осуществляющему защиту.
Общий срок исковой давности, распространяющийся на большинство требований субъектов гражданского права, установлен в три года. Для отдельных требований закон может установить специальные сроки исковой давности — как сокращенные, так и более длительные по сравнению с общим сроком.
Исковая давность применяется судом по заявлению стороны в споре, причем сделанному до момента вынесения судебного решения.
Общее правило таково, что исковая давность распространяется на все гражданско-правовые отношения. Тем не менее ГК дает перечень требований, на которые исковая давность не распространяется:
требования, связанные с защитой личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, установленных законом;
требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровья гражданина. Однако последние требования удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска;
требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединяемы с лишением владения (негаторный иск).
ГК четко устанавливает критерии, условия, когда начинается течение срока исковой давности. Он начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, а когда в обязательстве установлен срок исполнения, то срок давности начинается по окончании срока исполнения. Срок исполнения может быть определен моментом востребования, тогда у кредитора срок давности начнет идти с момента требования об исполнении.
Срок исковой давности может быть приостановлен, прерван и восстановлен. Обычно срок течет непрерывно, но нередко возникают обстоятельства, которые нарушают нормальный ход событий и препятствуют лицу обратиться в суд с иском в установленный срок. И если подобные обстоятельства наступили, то закон полагает вполне справедливым в интересах обеспечения защиты права допустить приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
Приостановление течения срока исковой давности заключается в том, что в период действия какого-либо из указанных в законе обстоятельств исковая давность не течет.
Течение срока исковой давности возобновляется с прекращением обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления, а срок, который истек до момента приостановления срока исковой давности, засчитывается в срок текущей давности.
ГК называет основания приостановления течения срока давности:
-чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство(закон называет это непреодолимой силой);
-нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение;
-установление на основании закона Правительством РФ моратория, т. е. отсрочки исполнения обязательств;
-приостановление действия закона или иного нормативного акта, регулирующего соответствующее отношение.
Однако следует подчеркнуть, что закон придает этим обстоятельствам юридическое значение, если они наступили в последние шесть месяцев срока давности, а если срок давности сокращенный, т. е. шесть месяцев, то в течение срока давности.
Необходимо указать, что если остающийся срок после возобновления течения исковой давности меньше шести месяцев, то он удлиняется до шести месяцев. А в тех случаях, когда срок исковой давности равен шести месяцам или меньше шести месяцев, то срок удлиняется до срока давности.
Перерыв течения срока исковой давности заключается в том, что с перерывом течения срока исковой давности он начинается снова, а время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.
Этим положением перерыв срока исковой давности отличается от ее приостановления.
ГК предоставляет право суду восстанавливать пропущенный срок давности. В то же время закон подчеркивает, что это возможно только в исключительных случаях, когда суд признает причину пропуска срока давности уважительной. Суд может признать причину уважительной только для кредитора-гражданина и чтобы причина была связана с личностью истца. Сам закон разъясняет эти возможные причины — тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т. п. — и уточняет: они должны иметь место в последние шесть месяцев срока исковой давности, а если срок сокращенный — шесть месяцев, то в течение срока давности.
23. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
Сущность приостановления срока исковой давности заключается в том, что в него не засчитывается тот период времени, когда лицо не могло предъявить иск по объективным причинам (основаниям), указанным в законе. После отпадения этих причин срок давности продолжается.
Основания приостановления давностного срока. Статья 202 ГК предусматривает следующие основания:
а) чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). К событиям, характеризующимся непреодолимой силой, относятся явления стихийного характера (наводнения, землетрясения, пожар и т. п.), препятствующие данному лицу своевременно предъявить иск в судебный орган. Само это стихийное явление может действовать непродолжительное время (кратковременно), но оно носит разрушительный характер и влечет утрату необходимых документов, иных материалов, необходимых, чтобы обосновать иск. Для восстановления указанных материалов требуется тот или иной период времени. На весь этот период времени течение срока давности признается приостановленным;
б) нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных сил, переведенных на военное положение. Это не означает, что на военное положение должны быть переведены все Вооруженные силы — имеется в виду воинская часть, где находится истец или ответчик. Обычный призыв в ряды Российской Армии не приостанавливает течения срока давности;
в) установленная Правительством Российской Федерации отсрочка исполнения обязательств (мораторий). Мораторий может применяться в стране в связи с различными объективными, чрезвычайными обстоятельствами, вызванными как при-
родными явлениями, так и общественными событиями, международным положением и др. Отсрочка исполнения обязательств может носить общий (по всем обязательствам и в стране в целом) или частный (по обязательствам определенного лица и применительно к отдельным категориям субъектов) характер. Так, в 80-х и 90-х годах колхозам и совхозам, понесшим убытки в связи с неблагоприятными природными условиями, была предоставлена отсрочка в выплате задолженностей по ссудам, полученным в Госбанке страны, сроком на 12 лет. Кроме того, низкорентабельным и убыточным колхозам и совхозам была предоставлена отсрочка еще на 10 лет, с погашением, начиная с 1991 г., ранее отсроченной и не обеспеченной задолженности в общей сумме свыше II млрд. рублей;
г) приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение. Это новое, ранее не известное гражданскому законодательству основание. Примером может служить приостановление Верховным Советом РФ на 1993 год действия п. 3 ст. 30 Закона «О собственности в РСФСР», в силу которого государство должно было возмещать ущерб собственнику, нанесенный преступлением. Со вступлением в силу действующего ГК указанная статья вместе со всем Законом о собственности утратила силу.
В соответствии со ст. 198 ГК законом могут быть предусмотрены и другие основания. Так, по ст. 304 и 307 Кодекса торгового мореплавания срок исковой давности по требованиям к перевозчику приостанавливается на время до получения ответа на претензию или истечения срока, установленного для такого ответа, а также по требованиям, в которых исчисление суммы иска зависит от расчетов по общей аварии — на время со дня постановления о наличии общей аварии до получения расчетов заинтересованным лицом.
Самостоятельное основание предусмотрено ч. 2 ст. 204 ГК, согласно которой, если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, то начавшийся до предъявления иска срок приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения.
Все указанные обстоятельства приобретают приостанавливающую силу лишь в том случае, когда они возникли или продолжают существовать в последние шесть месяцев срока давности.
Со дня прекращения действия указанных обстоятельств срок исковой давности продолжается; при этом оставшийся срок удлиняется до шести месяцев, то по прекращении действия приостанавливающего обстоятельства он удлиняется до первоначального. Таким образом, с учетом приостанавливающих обстоя-рельств законом гарантируется возможность предъявить иск в пределах шести месяцев или сокращенного срока, применяемого по конкретным видам требования.
Перерыв срока исковой давности предусмотрен ст. 203 ГК. Сущность его состоит в том, что при наличии предусмотренных в законе оснований давностный срок прекращает свое течение, а после отпадения указанных оснований начинает течь снова. Другими словами, время, прошедшее до наступления прерывающего обстоятельства, не засчитывается. Этим перерыв существенно отличается от приостановления. Специфичны и основания для перерыва, к числу которых закон относит предъявление иска, а также признание долга.
Предъявление иска (ч. 1 ст. 203 ГК). В качестве основания для перерыва срока давности расценивается не любое обраще ние в суд, а только такое, которое сделано в установленном законом прядке, т. е. в соответствии с требованиями гражданского процессуального законодательства. Необходимо соблюсти правила о подведомственности, о предварительном досудебном разрешении спора в претензионном порядке и т. д. Рассмотрение предъявленного иска заканчивается обычно вынесением решения об удовлетворении или отказе в иске. В течение всего времени судопроизводства по делу (вплоть до вынесения решения и вступления его в законную силу) вопрос о сроке давности не встает, поскольку он лишен практического смысла. После того как решение вступило в законную силу и возникла необходимость его принудительного исполнения, на-. чинает течь самостоятельный срок давности по реализации решений суда.
Принятое к производству гражданское дело, однако, не всегда заканчивается разрешением спора. Закон предусматри-«вает ряд обстоятельств, при наличии которых иск оставляется без рассмотрения (нет необходимых документов, требование предъявлено недееспособным и т. д.). В этих случаях срок искомой давности не прерывается, а его течение продолжается в общем порядке, поскольку спор (как таковой) не был предметом судебного разбирательства. После устранения указанных гяедостатков истец может предъявить тот же иск в общем порядке.
В нормах процессуального законодательства предусматриваются обстоятельства, при наличии которых суд обязан приостановить начатое по делу производство, а также такие, по которым суд может это сделать по своей инициативе или по просьбе заинтересованных лиц (нахождение лица в больнице или в длительной командировке, розыск ответчика по делам о взыскании алиментов и о возмещении вреда и т. д.). Во всех случаях приостановления производства исковая давность прерывается уже в момент предъявления иска.
Признание долга как основание перерыва срока исковой давности (ст. 203 ГК) применяется по спорным отношениям независимо от их субъектного состава (граждане или юридические лица). Действия, свидетельствующие о признании долга, весьма разнообразны. К ним относятся, например, перечисление процентов по основному долгу, частичная уплата долга, просьбы о его отсрочке, заявление о зачете встречного требования, заявления о намерении выполнить свою обязанность, сделанные кредитору или даже не уполномоченному лицу; при этом не обязательно точно указывать основание и размер долга, достаточно, чтобы он был ясно обозначен. Во всех таких случаях течение исковой давности возобновляется каждый раз на новый полный срок с момента совершения должником указанных действий. Однако совершены они должны быть до истечения срока давности. Если он истек, то признание долга не может означать перерыва срока, а свидетельствует лишь о намерении должника добровольно исполнить обязательство.
Восстановление срока исковой давности (ст. 205 ГК). Под восстановлением срока следует понимать действия суда, который, установив, что право истца действительно нарушено, но истек давностный срок, о применении которого заявляет ответчик, считает необходимым защитить это право. В таком случае суду необходимо выяснить причины пропуска срока, чтобы признать их уважительными.
В отличие от ГК РСФСР (1964 г.) действующий ныне ГК допускает восстановление исковой давности только в том случае, когда нарушенное право принадлежит гражданину. Хотя, на наш взгляд, возможны ситуации, когда юридическое лицо не могло своевременно предъявить иск по объективным обстоятельствам, которые в принципе относятся к уважительным причинам.
В ст. 205 ГК предусмотрено важное правило, по которому необходимо установить, что обстоятельства, препятствовавшие своевременному предъявлению иска, имели место в последние шесть месяцев срока давности (если срок давности равен или меньше шести месяцев, — в этот срок). Кроме того, в статье впервые приведен перечень оснований, которые могут быть приняты во внимание для восстановления срока давности (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и другие связанные с личностью обстоятельства). Перечень оснований — примерный, поэтому разумно предположить, что для гражданина возможно возникновение и других обстоятельств, связанных с его деятельностью.
24.Понятие и содержание права собственности. Субъекты и объекты права собственности. Бремя собственности.
Понятие «право собственности» — одно из самых старейших в цивилистике, традиционно оно может пониматься в двух смыслах — объективном и субъективном.
В объективном смысле понятие «право собственности» обозначает совокупность правовых норм, регулирующих экономические отношения собственности, то есть отношения присвоения материальных благ одним лицом и, одновременно, отчуждения от этих материальных благ всех других лиц. Экономические отношения собственности по своей природе являются статическими (неподвижными) имущественными отношениями, так как отражают не движение материальных благ от одного лица к другому, а, наоборот, факт их закрепленности за определенными лицами.
В субъективном смысле понятие «право собственности» обозначает субъективное право конкретного лица владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, «господствовать» над ним, руководствуясь только собственным усмотрением, независимо от других лиц и не нуждаясь в их помощи. Это право, направленное на вещь как таковую, отражающее всевластие и независимость собственника, именуется вещным правом. Это право является также абсолютным, так как собственник, являясь самостоятельной фигурой, вправе требовать абсолютно ото всех, кто его окружает, воздержания от действий, которые могут повредить его имуществу или же его правомочиям в отношении него. Однако собственник, осуществляя свои правомочия, не должен нарушать закон и права других лиц
Право собственности, давая собственнику экономическую свободу и независимость от других лиц, безусловно, является благом. Но нельзя забывать, что собственник, обладая благом, несет также и определенное бремя, которое выражается, во-первых, в обязанностях собственника самостоятельно содержать свое имущество, а во-вторых, в обязанности нести риск случайной гибели или порчи своего имущества. В случаях, предусмотренных законом или договором, бремя собственности может быть переложено на других лиц.
В соответствии с ГК РФ субъективное право собственности складывается из триады (трех) правомочий:
правомочие владения вещью;
правомочие пользования;
правомочие распоряжения.
Правомочие владений — это обеспеченная законом возможность фактического обладания вещью, дающая возможность хозяйственного господства над ней.
Правомочие пользования — это обеспеченная законом возможность извлекать из вещи ее полезные свойства, которая может выражаться, например, в личном использовании вещи либо в передаче ее для использования другим лицам.
Правомочие распоряжения — это обеспеченная законом возможность определять юридическую судьбу вещи. Это правомочие может выражаться в совершении действий как фактического, так и юридического характера. Например, уничтожение вещи, ее полное использование — это фактические распорядительные действия, совершение же сделок по распоряжению — юридические.
25.Понятие и виды общей собственности. Основания возникновения общей собственности.
Имущество на праве собственности может принадлежать как одному субъекту (физическому или юридическому лицу, публичному образованию), так и нескольким лицам. В первом случае речь идет об индивидуальной (или раздельной) собственности, а во втором — об общей собственности. Право общей собственности может принадлежать любым субъектам гражданского права в любом сочетании.
Таким образом, если несколько лиц имеют в собственности одну вещь, то она принадлежит им на праве общей собственности.
Объектом права общей собственности может быть любое имущество или совокупность вещей, принадлежащих нескольким лицам.
Общая собственность характеризуется сложностью отношений сособственников:
с одной стороны, они как любые собственники вступают в абсолютные отношения со всеми третьими лицами;
с другой — являются участниками относительных отношений, в которые вступают друг с другом.
Под правом общей собственности понимается право двух или нескольких лиц сообща и по своему усмотрению, владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им единым имуществом. Закон выделяет два вида общей собственности :
общую долевую собственность;
общую совместную собственность.
Общая собственность на имущество является долевой тогда, когда доли ее участников заранее определены. Если же доли сособственников заранее не определены, а фиксируются лишь при разделе собственности или при выделе из нее, то это общая совместная собственность. Но, в любом случае, как при общей долевой, так и при общей совместной собственности, каждому сособственнику принадлежит доля в праве собственности на все общее имущество, которая выражается в виде дроби (1/2, 1/3 и т. д.) Таким образом, законодатель в ст. 244 ГК подчеркивает, что права каждого сособственника не ограничиваются какой-либо частью общей вещи, а распространяются на всю вещь, т.е. сособственнику принадлежит не доля в имуществе, а доля в праве собственности.
Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона. Общая собственность на делимое имущество возможна в случаях, предусмотренных законом (например, собственность супругов) или договором (п. 4 ст. 244 ГК). Основаниями возникновения общей собственности могут быть различные юридические факты: наследование, совместная покупка, приватизация, образование крестьянского фермерского хозяйства и т.д. Исчерпывающего перечня оснований ее возникновения закон не предусматривает.
Вопрос 26. Право хозяйственного ведения и оперативного управления: субъекты, объекты, содержание.
Право хозяйственного ведения — это вещное право, которым наделяется государственное или муниципальное унитарное предприятие с целью осуществления собственной предпринимательской деятельности, но с использованием имущества собственника.
Субъектом этого права является государственное или муниципальное унитарное предприятие, которое нужно отличать от государственного или муниципального унитарного предприятия (ГУП или МУП), владеющего имуществом на праве оперативного управления (казенного предприятия). В обоих случаях собственником переданного имущества остается государство (Российская Федерация или его субъект) либо муниципальное образование. Однако круг правомочий обладателя права хозяйственного ведения значительно шире, чем круг правомочий, составляющих право оперативного управления.
Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам самостоятельно и не несет ответственности по долгам собственника (п. 5 ст. 113 ГК). Собственник также не несет ответственности по обязательствам предприятия, за исключением случая, когда собственник или уполномоченный им орган давал обязательные указания, приведшие к банкротству предприятия, или иным образом определял его
действия (п. 8 ст. 114, п. 3 ст. 56 ГК).
Объектом права хозяйственного ведения служит предприятие как имущественный комплекс (ст. 132 ГК), равно как и отдельные входящие в комплекс виды имущества (здания, сооружения, оборудование и т.п.) при их отчуждении по частям.
Предприятие — обладатель права хозяйственного ведения может владеть,
распоряжаться и пользоваться предоставленным ему имуществом по своему усмотрению, но в пределах, определяемых ГК — ст. 49, 113, 294 и 295 и ФЗ от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» ст. -18.
В частности, пределами осуществления права хозяйственного ведения, определенными непосредственно в законе, являются предмет и цели деятельности предприятия (п. 1 ст. 113 ГК). Так, специальный характер правоспособности унитарных предприятий по сравнению с другими коммерческими организациями подчеркивается в ст. 49 ГК. Это означает, что действия предприятия по распоряжению закрепленным за ним имуществом должны быть обусловлены прежде всего задачами его уставной деятельности и целевым назначением имущества. Сделки по отчуждению имущества, совершенные за пределами этих ограничений, ничтожны (п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. N 8).
Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника. Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами.
Право оперативного управления — ограниченное вещное право, которым наделяется казенное предприятие или учреждение для осуществления собственной деятельности в пределах, очерченных требованиями закона, целями деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.
Субъектами данного права являются федеральные унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (федеральное казенное предприятие), и учреждения, независимо от того, кто (государство, муниципальное образование, юридическое или физическое лицо) является их собственниками. Содержание ст. 115 ГК не оставляет сомнений в том, что казенным по ГК может быть только федеральное предприятие.
Объектом права оперативного управления служит имущество казенного предприятия и учреждения.
Содержание права оперативного управления значительно уже содержания права хозяйственного ведения. Как явствует из определения, пределами осуществления этого права являются: требования закона; цель деятельности; задания собственника и назначение имущества (п. 1 ст. 296 ГК).
Соответственно значительно шире права по распоряжению переданным имуществом у его собственника. Собственник либо орган, уполномоченный выступать от его имени, вправе во внесудебном порядке изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество казенного предприятия или учреждения и распоряжаться им.
Дополнительная особенность права оперативного управления состоит в том, что собственник несет субсидиарную (дополнительную) ответственность по долгам казенного предприятия и учреждения
27. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собственности и иных вещных прав. Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск о признании права собственности.
Способы защиты права собственности и иных вещных прав подразделяются на обязательственно-правовые и вещно-правовые. Обязательственно-правовые способы защиты зачастую направлены непосредственно не на защиту права собственности, а на защиту имущественных интересов участника договорного или внедоговорно-го обязательства. Поэтому можно сказать, что обязательственно-правовые способы в основном защищают имущественные интересы собственника в широком смысле слова.
К вешно-правовым способам защиты права собственности относятся виндикационный и негаторный иски.
Виндикационный иск — иск невладеющего собственника к незаконно владеющему несобственнику об истребовании индивидуально-определенной вещи.
Негаторный иск — иск об устранении нарушений прав собственника, не связанных с нарушением владения, т.е. иск в защиту двух других правомочий собственника — пользования и распоряжения.
Виндикационный и негаторный иски.
Иск невладеющего собственника к незаконно владеющему несобственнику об истребовании индивидуально-определенной вещи носит доктринальное название виндикационного иска и является одним из основных и наиболее известных способов зашиты прав собственника. Под незаконным владением понимается владение, не имеющее надлежащего правового основания (титула).
Для возникновения права на виндикацию не требуется вины владельца — достаточно, чтобы его владение было объективно незаконным. Условием удовлетворения виндикационного иска является наличие имущества у ответчика в натуре, в противном случае может быть предъявлено лишь требование о возмещении убытков. Предметом виндикационного иска может быть только индивидуально-определенное имущество. Срок исковой давности по виндикационному иску составляет три года.
В целях придания устойчивости гражданскому обороту ст. 302 ГК устанавливает ограничения на виндикацию имущества у добросовестного приобретателя, который приобрел имущество у лица, которое не имело право его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать. Это означает, что для признания приобретателя добросовестным в его действиях не должно быть умысла или грубой неосторожности. Бремя доказывания своей добросовестности лежит на приобретателе.
У добросовестного приобретателя имущество может быть истребовано только в случае, когда оно выбыло из владения собственника либо лица, которому оно было передано собственником во владение, помимо их воли. Бремя доказывания этого обстоятельства лежит на, собственнике.
Из этого правила установлены два исключения: безвозмездно приобретенное добросовестным приобретателем имущество, кроме денег и ценных бумаг на предъявителя, может быть истребовано у него всегда, хотя бы оно выбыло из владения собственника по его воле; деньги •; и ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя, хотя бы они выбыли из владения собственника помимо его воли.
Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения, споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» указал, что если по возмездному договору имущество приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, и собственником заявлен иск о признании сделки купли-продажи недействительной и возврате переданного покупателю имущества, и при разрешении данного спора будет установлено, что покупатель отвечает требованиям, предъявляемым к добросовестному приобретателю, в удовлетворении иска о возврате имущества должно быть отказано. Такое решение суда
с момента его вступления в силу является основанием возникновения права собственности у добросовестного приобретателя, что не лишает прежнего собственника права требовать ‘возмещения убытков от правонарушителя.
Для целей расчетов при возврате имущества из чужого незаконного владения в ст. 303 ГК вводятся понятия добросовестного и недобросовестного владельца, сходные с понятиями добросовестного и недобросовестного приобретателя. От недобросовестного владельца могут быть истребованы все доходы, которые он извлек или должен был извлечь за все время недобросовестного владения, а от добросовестного — такие доходы с того момента, когда он стал недобросовестным, т.е. узнал или должен был узнать о незаконности владения или получил повестку по иску собственника.
Иск об устранении нарушений прав собственника, не связанных с нарушением владения, т.е. иск в защиту двух других правомочий собственника — пользования и распоряжения — носит доктринальное название негаторного иска. Примером негаторного иска в защиту права владения является требование к ответчику об устранении препятствия, преграждающего истцу вход в его квартиру. В качестве примера негаторного иска в защиту права распоряжения можно привести иск об освобождении имущества от ареста (исключении из описи). Согласно ст. 208 ГК на негаторные иски исковая давность не распространяется.
28.Понятие и структура обязательств. Виды обязательств. Понятие и принципы исполнения обязательств.
Понятие обязательств
Наиболее крупной подотраслью гражданского права является обязательственное право. Правовые нормы, содержащиеся в нем, регулируют обширный круг общественных отношений, связанных с приобретением товаров в собственность, сдачей имущества в аренду, удовлетворением потребностей граждан в жилье, сооружением производственных и социально-культурных объектов, перевозкой грузов, пассажиров и багажа, оказанием услуг, кредитованием и расчетами, страхованием, совместной деятельностью, использованием произведений науки, литературы и искусства, охраной жизни, здоровья и имущества граждан и имущества юридических лиц и т.д.
Виды обязательств
1. Купля-продажа Договор купли-продажи — основной вид гражданско-правовых обязательств, применяемых в имущественном обороте.
2. Мена Договор мены представляет собой гражданско-правовой договор, по которому каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на другой
3. Дарение Сущность договора дарения состоит в безвозмездной передаче имущества. основная черта договора дарения — он является безвозмездным, и в силу этого даритель не вправе требовать встречного удовлетворения от одаряемого.
4. Рента и пожизненное содержание с иждивением Договор ренты во многом сходен с договором займа. Прежде всего, как и заем, рента — реальный договор. Этот договор начинает действовать с момента, когда получатель ренты передает плательщику ренты в собственность соответствующее имущество. Само соглашение о ренте до передачи имущества никаких правовых последствий не влечет
5 Аренда Договором аренды признается гражданско-правовой договор, в силу которого арендодатель обязуется предоставить арендатору определенное имущество во временное владение и пользование или во временное пользование, а арендатор должен уплачивать за это арендодателю арендную плату. При этом плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью (ст. 606).
Понятие исполнения. Обязательства заключаются для того, чтобы привести к определенному результату, например, получить, изготовить или отремонтировать какую-либо вещь, что достигается реализацией должником и кредитором прав и обязанностей, составляющих содержание обязательства. Как уже говорилось, содержание обязательства составляет совершение определенных действий либо воздержание от действий. Между тем исполнение обязательства может осуществляться именно путем активных действий, таких, как передача имущества, выполнение работы, уплата денег, совершение иных имущественных предоставлений. Собственно воздержание от действий не составляет автономной обязанности должника, а лишь дополняет обязанности по совершению активных действий.
Действия, которые подлежат исполнению, различны и зависят от конкретного содержания обязательственного отношения. Поскольку законом предусмотрена возможность возникновения обязательств, не только прямо предусмотренных законом, но и иных, не противоречащих общим началам и смыслу гражданского законодательства, перечень обязанностей должника в законе не является исчерпывающим. Лишь наиболее часто встречающиеся действия должника в законе названы: передача имущества, уплата денег, выполнение работы. Несмотря на многообразие различных действий, совершаемых должником, их осуществление подчиняется общим правилам. Общие правила исполнения обязательства именуются принципами исполнения обязательств.
Принципы исполнения. Действующее гражданское законодательство предусматривает два принципа исполнения обязательств: принцип надлежащего исполнения и принцип реального исполнения.
Принцип надлежащего исполнения, предусмотренный ст. 309 ГК, устанавливает, что «обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями». Принцип надлежащего исполнения предполагает, что обязательство должно быть исполнено надлежащими субъектами, в надлежащем месте, в надлежащее время, надлежащим предметом и надлежащим образом.
Принцип реального исполнения сформулирован в ст. 396 ГК и в качестве общего правила предписывает обязательность исполнения обязательства в натуре, т. е. совершение должником именно того действия, которое составляет содержание обязательства без замены этого действия денежным эквивалентом в виде возмещения убытков и уплаты неустойки.
29.Понятие, виды и особенности способов обеспечения исполнения обязательств.
Надлежащему исполнению обязательств способствуют многие гражданско-правовые институты, применение которых позволяет стимулировать должника к исполнению принятых им на себя обязанностей, а также защитить интересы кредитора при нарушении обязательства. Такие меры установлены в законе либо в качестве общих правил, применимых к любому обязательству, например взыскание причиненных убытков, либо как специальных, которые используются в определенных случаях, например субсидиарная ответственность.
Однако в реальной действительности использование названных мер в целях обеспечения конкретного обязательства может оказаться фактически невозможным, затруднительным или не позволит с достаточной эффективностью защитить интересы кредитора. В связи с этим ст. 329 ГК допускает применение дополнительных обеспечительных мер, устанавливаемых по соглашению сторон обязательства либо по прямому указанию закона. Они именуются способами обеспечения исполнения обязательств. Согласно п. 1 ст. 329 ГК к ним относятся: неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток и другие способы, предусмотренные законом или договором. .
Способы, обеспечивающие исполнение обязательств, имеют имущественный характер и устанавливаются в интересах кредитора. Одни из них непосредственно направлены на стимулирование должника к исполнению обязанностей в натуре (неустойка, задаток); вторые — призваны при нарушении должником обязательства гарантировать осуществление прав кредитора посредством уплаты ему денежной суммы другими лицами (поручительство, банковская гарантия); третьи -понуждают должника к исполнению обязанности, а при ее неисполнении обеспечивают защиту интересов кредитора тем, что позволяют получить удовлетворение за счет принадлежащего должнику имущества (залог, удержание).
При обеспечении обязательства между субъектами возникает обязательственное правоотношение. Оно является производным, зависимым от основного, обеспечиваемого обязательства, т.е. имеет дополнительный (акцессорный) характер. Это проявляется в том, что при недействительности или прекращении основного обязательства прекращается и существование обязательства, его обеспечивающего. Исключение составляет лишь банковская гарантия, которая независима от основного обязательства и при его прекращении сохраняет свою силу (ст. 370 ГК). Напротив, недействительность соглашения об обеспечении не влечет недействительности основного обязательства (п. 2 ст. 329 ГК).
Для обеспечительных обязательств характерно также то, что они следуют судьбе основного обязательства. Так, при цессии к новому кредитору переходят и права, обеспечивающие исполнение обязательства (ст. 384 ГК). Это правило не распространяется только на банковскую гарантию, поскольку принадлежащее бенефициару право требования к гаранту не может быть передано другому лицу, если в самой гарантии не предусмотрено иное (ст. 372 ГК).
Обеспечения можно классифицировать по ряду оснований. Так, по источнику, которым предусмотрен тот или иной способ, обеспечения делятся на те, которые названы непосредственно в главе 23 ГК; те, что указаны в иных главах ГК или в других законах (ручательство комиссионера — ст. 993 ГК, аваль на векселе и т. д.); и те, которые установлены сторонами договора самостоятельно (хранение вещи с целью ее последующего удержания и т. д.). По основанию возникновения различают обеспечения, основанные на сделке, направленной на возникновение обеспечительного обязательства (поручительство и т. д.), и обеспечения, основанные на законе, а точнее, на обстоятельствах, с которыми закон связывает возникновение обеспечения (право залога, возникающее у исполнившего основное обязательство поручителя — ст. 365 ГК — и т. д.). Обеспечения, основанные на сделке, в свою очередь, можно разделить на те, что возникли из односторонней сделки (банковская гарантия, удержание), и те, что основаны на договоре (неустойка, залог, поручительство). По связи с основным обязательством обеспечения делятся на акцессорные (все, кроме банковской гарантии) и независимые (банковская гарантия). По функциям следует выделять те способы обеспечения, которые относятся к мерам ответственности (неустойка, задаток), и те, которые к таковым не относятся (залог, удержание, поручительство, банковская гарантия). По отношению к другим кредиторам должника все обеспечения можно классифицировать на те, которые дают преимущество перед всеми кредиторами должника (к ним относятся те, в которых должник по основному и должник по обеспечительному обязательствам не совпадают в одном лице — поручительство, нередко — залог), те, которые дают преимущество лишь перед некоторыми кредиторами должника (залог, удержание), и те, которые не дают преимуществ перед кредиторами должника (неустойка, задаток)
30. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды неустойки
Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
По своей сути, неустойка представляет собой заранее согласованные сторонами убытки, поэтому кредитор, требуя уплаты неустойки, не обязан доказывать ни сам факт причинения ему убытков, ни их размер. Неустойка — не только способ обеспечения обязательства, но и форма имущественной ответственности, поэтому взыскание неустойки требует наличия оснований ответственности.
Существуют два вида неустойки — штраф и пеня. Штраф устанавливается в виде однократно взыскиваемой определенной или определимой суммы, а пеня устанавливается в качестве обеспечительной меры на случай длящегося неисполнения и взыскивается пропорционально продолжительности просрочки.
По основаниям ее установления неустойка может быть законной и договорной. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает, однако уменьшен он быть не может.
Если законом или договором не предусмотрено иное, убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (зачетная неустойка). Однако законом или договором могут быть предусмотрены случаи, когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков (исключительная неустойка); когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка); когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки (альтернативная неустойка).
Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.
Вопрос 31. Поручительство и банковская гарантия. Банковская гарантия.
В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.
Субъектами банковской гарантии могут быть только банк, иное кредитное учреждение и страховая организация. Указание бенефициара в банковской гарантии не является обязательным. При отсутствии такого указания обязательство по гарантии должно исполняться в пользу кредитора (бенефициара), предъявившего гаранту подлинник банковской гарантии.
Существенными условиями гарантии являются срок, на который она выдана, и денежная сумма, которой ограничивается ответственность гаранта. Отсутствие в гарантии этих условий влечет недействительность гарантии.
Банковская гарантия выдается на возмездной основе. Размер соглашения определяется, как правило, в соглашении между гарантом и принципалом о выдаче банковской гарантии. Это соглашение является отдельной от гарантийного обязательства сделкой и не влияет на судьбу банковской гарантии.
Составление и подписание банковской гарантии сами по себе не влекут юридических последствий. Такие последствия наступают только с момента выдачи банковской гарантии. Однако вступление гарантии в силу может быть в самой гарантии отсрочено или обусловлено наступлением определенного события.
Для требования об уплате гарантии п. 1 ст. 374 ГК устанавливает обязательную письменную форму. Отсутствие указания в гарантии на то, в чем состоит нарушение принципалом основного обязательства, служит основанием для отказа в удовлетворении требования по гарантии (однако неполнота или неточность такого указания не является основанием отказа в удовлетворении требования).
Гарант вправе отказать бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии либо представлены гаранту по окончании определенного в гарантии срока.
Если гаранту до удовлетворения требования бенефициара стало известно, что основное обязательство, обеспеченное банковской гарантией, полностью или в соответствующей части уже исполнено, прекратилось по иным основаниям либо недействительно, он должен немедленно сообщить об этом бенефициару и принципалу. Полученное гарантом после такого уведомления повторное требование бенефициара подлежит удовлетворению гарантом, что отражает безусловный и самостоятельный характер обязательства по банковской гарантии.
Поручительство
По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.
Договор поручительства является консенсуальным и односторон-не-обязывающим. Он может быть как возмездным, так и безвозмездным. Стороны договора — поручитель и кредитор по основному обязательству. Предмет договора поручительства — обеспечение существующего или могущего возникнуть в будущем требования. Поручителем может быть гражданин, а также юридическое лицо, если это не противоречит его специальной правоспособности.
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.
Согласно п. 1 ст. 363 ГК ответственность поручителя и основного должника перед кредитором является солидарной, но законом или договором может быть предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Объем ответственности поручителя равен объему ответственности должника.
Ответственность совместных поручителей является, как правило, солидарной, в том числе и в случае, когда по отношению к обязательству основного должника она является субсидиарной.
Поручитель, исполнивший обязательство должника, приобретает право регресса к должнику в объеме выполненного исполнения, а также право на возмещение понесенных им убытков при наличии оснований ответственности должника за неисполнение основного обязательства.
Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего. Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника, а также если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем.
Поручительство прекращается также по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен, либо этот срок определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства. Указанные годичный и двухгодичный сроки являются пресекательными, поэтому ним не применяются правила о перерыве, восстановлении и приостановлении сроков исковой давности.
Вопрос 32.Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности.
Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств представляет собой меру государственного принуждения, которая применяется компетентными государственными органами к лицу, совершившему гражданское правонарушение (нарушение договорных обязательств, причинение внедоговорного вреда), и выражается в претерпевании правонарушителем дополнительных, обременительных для него мер имущественного характера (возмещение вреда, уплата неустойки и др.).
Гражданско-правовая ответственность имеет ряд особенностей:
она наступает за совершение гражданского правонарушения, то есть либо за нарушение договорных обязательств, либо за причинение имущественного или морального вреда;
всегда носит имущественный характер и выражается в возмещении убытков, вреда и т.п.;
наступает не перед государством, а перед контрагентом (другой стороной в обязательстве), например должник отвечает перед кредитором, причинитель вреда — перед потерпевшим;
может быть реализована добровольно, без обращения в суд (например, причинитель вреда добровольно возмещает его потерпевшему);
в случаях, предусмотренных законом или договором, может наступать независимо от вины правонарушителя.
Основной, главной функцией гражданско-правовой ответственности является ее компенсаторно-восстановительная функция. Она отражает соразмерность применяемых мер ответственности и вызванных правонарушителем убытков, а также направленность взыскания на компенсацию имущественных потерь потерпевшего от правонарушителя. Наряду с этим гражданско-правовая ответственность выполняет также стимулирующую (организационную) функцию, поскольку побуждает участников гражданских правоотношений к надлежащему поведению. Способствуя предотвращению возможных в будущем правонарушений, гражданская ответственность выполняет и предупредительно-воспитательную (превентивную) функцию (см., например, п. 2 ст. 1065 ГК). Разумеется, она, как и всякая юридическая ответственность, осуществляет штрафную (наказательную) функцию в отношении правонарушителей.
Мерами гражданско-правовой ответственности являются гражданско-правовые санкции — предусмотренные законом имущественные меры государственно-принудительного характера, применяемые судом к правонарушителю с целью компенсации имущественных потерь потерпевшего и возлагающие на правонарушителя неблагоприятные имущественные последствия правонарушения.
Деление гражданско-правовой ответственности на отдельные виды может осуществляться по различным критериям. Так, в зависимости от основания различают договорную и внедоговорную ответственность. Основанием наступления договорной ответственности служит нарушение договора, т.е. соглашения самих сторон (контрагентов). Поэтому такая ответственность может устанавливаться и за правонарушения, прямо не обеспеченные санкциями в действующем законодательстве, а в ряде случаев увеличиваться или уменьшаться по соглашению участников договора в сравнении с размером, предусмотренным законом. Второй вид ответственности может использоваться только в прямо предусмотренных законом случаях и размерах и на императивно установленных им условиях. Следовательно, это более строгий вид ответственности.
Внедоговорная ответственность возникает при причинении личности или имуществу потерпевшего вреда, не связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением нарушителем обязанностей, лежащих на нем в силу договора с потерпевшей стороной. Но закон требует его применения и в тех случаях, когда неисполнением договорных обязанностей причинен вред жизни или здоровью гражданина (ст. 1084 ГК),
В зависимости от особенностей нарушенных гражданских прав можно выделить ответственность за причинение имущественного вреда (совершение имущественного правонарушения) и ответственность за причинение морального вреда (вреда, причиненного личности).
В зависимости от характера распределения ответственности нескольких лиц на стороне должника различают долевой, солидарной или субсидиарной — первая презюмируется. Это означает, что ответственность содолжников является долевой, если в законе или в обязательстве (договоре) не установлено иное, т.е. солидарная или субсидиарная ответственность.
Долевая ответственность имеет место тогда, когда каждый из должников несет ответственность перед кредитором только в той доле, которая падает на него в соответствии с законодательством или договором.
При солидарной ответственности кредитор вправе привлечь к ответственности любого из ответчиков как в полном объеме, так и в любой ее части.
Субсидиарная ответственность имеет место тогда, когда в обязательстве участвуют два должника, один из которых является основным, а другой — дополнительным (субсидиарным). При этом субсидиарный должник несет ответственность перед кредитором дополнительно к ответственности основного должника.
Вопрос 33.Основания и условия гражданско-правовой ответственности
Основанием для применения мер ответственности является нарушение субъективного гражданского права. За одно правонарушение по общему правилу может быть применена только одна мера ответственности. Поэтому по общему правилу убытки взыскиваются только в части, не покрытой неустойкой или процентами, за исключением штрафной неустойки, когда взыскиваются и убытки, и неустойка.
Гражданская ответственность заключается в применении к правонарушителю (должнику) в интересах другого лица (потерпевшего, кредитора) либо государства установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера — возмещение убытков, уплату неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда.
Гражданская ответственность является имущественной и носит компенсационный характер.
Гражданская ответственность подразделяется на договорную и внедоговорную (деликтную) (в зависимости от основания возникновения обязательства), долевую, солидарную (при множественности должников) и субсидиарную.
Условия гражданско-правовой ответственности
Понятие и состав гражданского правонарушения. Ответственность по гражданскому праву наступает за правонарушение, т.е. действие (или бездействие), нарушающее требования закона или договора. В частности, в случае нарушения одним лицом имущественных или личных не имущественных прав другого лица, неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом возложенных на него законом или договором обязанностей, при злоупотреблении гражданскими правами (осуществление права в противоречии с его назначением).
Совокупность общих, типичных условий, наличие которых необходимо для возложения ответственности на нарушителя гражданских прав и обязанностей и которые в различных сочетаниях встречаются при любом гражданском правонарушении, называют составом гражданского правонарушения.
Эти условия следующие:
- противоправное нарушение лицом возложенных на него обязанностей и субъективных прав других лиц;
- наличие вреда или убытков;
- причинная связь между противоправным поведением правонарушителя и наступившими вредоносными последствиями;
- вина правонарушителя.
Вопрос 34. Понятие и состав гражданского правонарушения
Обстоятельства, при которых наступает гражданско-правовая ответственность, называются ее основаниями. Таким основанием прежде всего является совершение правонарушения, предусмотренного законом или договором, например неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом возникших для него из договора обязанностей либо причинение какому-либо лицу имущественного вреда. В гражданском праве ответственность в некоторых случаях может наступать и при отсутствии правонарушения со стороны лица, на которое она возлагается, в частности, за действия третьих лиц (такова, например, в соответствии со ст. 363 ГК ответственность поручителя за нарушение обязанным лицом обеспеченного поручительством договора). Поэтому в качестве оснований гражданско-правовой ответственности следует рассматривать не только правонарушения, но и иные обстоятельства, прямо предусмотренные законом или договором.
Однако и при наступлении одного из названных оснований ответственность не всегда подлежит применению к конкретному лицу. Для этого необходимо установить наличие определенных обстоятельств (условий), являющихся общими, типичными для гражданских правонарушений. К числу таких общих условий гражданско-правовой ответственности относятся:
1) противоправный характер поведения (действий или бездействия) лица, на которое предполагается возложить ответственность (либо наступление иных, специально предусмотренных законом или договором обстоятельств);
2) наличие у потерпевшего лица вреда или убытков;
3) причинная связь между противоправным поведением нарушителя и наступившими вредоносными последствиями;
4) вина правонарушителя.
Совокупность перечисленных условий, по общему правилу необходимых для возложения гражданско-правовой ответственности на конкретное лицо, называется составом гражданского правонарушения. Отсутствие хотя бы одного из указанных условий ответственности, как правило, исключает ее применение. Установление данных условий осуществляется именно в указанной очередности, поскольку отсутствие одного из предыдущих условий лишает смысла установление других (последующих) условий.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что в гражданском праве наличие состава правонарушения требуется для привлечения к имущественной ответственности по общему правилу, из которого закон устанавливает некоторые исключения. Речь идет о таких прямо предусмотренных им ситуациях, в которых для возложения ответственности достаточно лишь некоторых из названных условий, например, не имеет гражданско-правового значения наличие или отсутствие убытков либо вины в действиях причинителя.
Вопрос 35. Формы гражданско-правовой ответственности.
Основными формами гражданско-правовой ответственности являются:
возмещение убытков (вреда);
уплата неустойки.
В юридической литературе называют и другие формы ответственности, в частности потерю задатка, конфискацию по недействительным сделкам (носит явно наказательный, а не компенсационный характер) и др.
Возмещение убытков является универсальной формой гражданско-правовой ответственности, так как применяется всегда, когда убытки причинены, независимо от того, предусмотрено ли право на возмещение убытков договором или нет. Такой вывод непосредственно вытекает из ст. 15 и ст. 393 ГК РФ.
В соответствии со ст. 15 ГК РФ в состав убытков включается;
1) реальный ущерб, под которым понимаются:
а) расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нарушенного права;
б) утрата имущества,
в) повреждение имущества;
2) неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). В соответствии с п. 4 ст. 393 ГК РФ при определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.
Понятие «убытки» нужно отличать от понятий «вред» и «ущерб». Как следует из определенного в ст. 15 ГК РФ состава убытков, ущерб — это часть убытков, обозначающая реальные потери от правонарушения. Оба названных понятия принадлежат к сфере договорной ответственности Что же касается понятия «вред», то оно применяется в сфере деликтной ответственности (то есть именно ответственности за причинение внедоговорного вреда). Вред может включать в себя те же элементы, что и убытки (например, если от правонарушения пострадало здоровье человека, то причинитель обязан возместить как реальные затраты на лечение, протезирование, специальное питание и т.п., так и неполученный в связи с утратой трудоспособности заработок), но может быть и более узким по составу, таким же как ущерб (например, когда от правонарушения пострадало имущество, возмещаются только реальные расходы на его восстановление).
Поскольку основной функцией гражданско-правовой ответственности является компенсационная, в п. 1 ст. 15 ГК РФ закрепляется принцип полного возмещения причиненных убытков. Однако законом или договором сторон может быть предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. В соответствии с п. 1 ст. 400 ГК РФ законодательное ограничение ответственности может быть установлено по отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с определенным родом деятельности. В частности, ограниченной является ответственность транспортной организации за утрату или повреждение груза. В соответствии со ст. 796 ГК РФ она обязана возместить только реальный ущерб, а упущенную выгоду возмещать не обязана.
Уплата неустойки регулируется ст. ст. 330—333 и ст. 394 ГК РФ. Она применяется в сфере договорных обязательств и имеет двойственную природу. С одной стороны, неустойка является способом обеспечения исполнения обязательства, так как стимулирует его надлежащее исполнение, а с другой стороны, она выступает как форма гражданско-правовой ответственности, поскольку выполняет компенсационную и наказательную функции.
Истинный смысл неустойки как формы гражданско-правовой ответственности раскрывается в ее соотношении с убытками (ст. 394 ГК РФ). В жизни иногда возникают такие ситуации, когда нарушение договорного обязательства таково, что за его совершение можно возложить ответственность как в виде взыскания убытков, так и в виде уплаты неустойки. Например, арендатор допускает просрочку возврата арендованного имущества по окончании срока договора аренды, за что в договоре предусмотрена уплата неустойки, но тем же самым действием причиняет арендодателю убытки в виде упущенной выгоды. Это возможно, если арендодатель уже заключил с другим лицом новый договор аренды, но не исполнил своей обязанности передать имущество в пользование новому арендатору, поскольку прежний его еще не вернул. В связи с этим арендодатель не получает от нового арендатора арендную плату, которую получил бы, не будь нарушения со стороны прежнего арендатора. В такой ситуации возникает вопрос о том, что именно может взыскать арендодатель с нарушившего свои обязанности арендатора — только убытки, только неустойку или и то и другое одновременно? Для решения этого вопроса необходимо учитывать классификацию неустойки в зависимости от ее соотношения с убытками, которая проведена в ст. 394 ГК РФ.
Вопрос 36. Понятие гражданско-правового договора. Виды договоров.
Соглашении двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей признается договором. Договор — это взаимная сделка На него, как разновидность сделки, распространяются правила о сделках (п. 2 ст. 420 ГК РФ). Он является одним из оснований, причем самым распространенным, по которому возникают, изменяются и прекращаются гражданские правоотношения, в том числе обязательства.
Договор — это юридический факт и как таковой он рассматривается нами в качестве одного из оснований возникновения прав и обязанностей.
По гражданскому законодательству участниками договора могут быть граждане, юридические лица. Российская Федерация, субъекты Федерации и муниципальные образования (ст. 124 ГК).
Основанием возникновения договора, как правило, является соглашение сторон, однако в случаях, прямо предусмотренных законом и при наступлении указанных в нем обстоятельств, договор заключается на основании закона.
Одним из важнейших принципов гражданского права является принцип свободы договора, закрепленный в ст. 421 ГК РФ. Он заключается в следующем:
во-первых, все участники гражданского оборота свободны в решении вопроса: заключать или не заключать договор в принципе. Понуждение к заключению договора запрещается не только гражданским, но и уголовным законодательством;
во-вторых, участники договорных отношений свободны как в выборе количества партнеров в конкретном договоре, так и в персональном выборе таких партнеров;
в-третьих, стороны свободны в выборе вида договора (например, при отчуждении своего имущества стороны могут по своему усмотрению заключить договор купли-продажи, мены либо дарения этого имущества). Выбрав вид договорных отношений, стороны могут заключить договор, е котором содержатся элементы различных видов договоров (так называемый смешанный договор). Более того, разрешается заключение договора, вид которого вообще не предусмотрен законодательством;
в-четвертых, стороны вправе самостоятельно по своему усмотрению устанавливать любые условия договора: объемы и порядок поставки товара, его стоимость, порядок оплаты, сроки исполнения принимаемых обязательств и т. д.
Ограничение свободы договора установлено ст. 422 ГК и заключается в том, что любой заключаемый договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и и иными правовыми актами, действующими в момент его заключения. Иначе говоря, в условиях договора должен соблюдаться баланс интересов сторон. Не следует использовать без каких-либо доработок широко рекламируемые типовые договоры либо соглашаться на предложенный вариант договора, разработанный другой стороной.
Все договоры подлежат классификации, которая имеет целью выявить общие и отличительные признаки договорных отношений и обеспечить наиболее эффективное их правовое регулирование.
1. В зависимости от распределения прав и обязанностей выделяют:
— односторонне обязывающие;
— двусторонне обязывающие (взаимные) договоры.
В двусторонне обязывающем договоре каждая сторона имеет права и не сет обязанности. Например, договор купли-продажи, в котором продавец имеет право получить деньги за вещь и несет обязанность передать вещь и право собственности на нее покупателю, а покупатель имеет право получить вещь в собственность и несет обязанность уплатить за нее деньги.
Односторонне обязывающим является договор, в котором одна сторона имеет только право и не несет обязанности, а другая сторона, наоборот, несет обязанность и не имеет прав. Например, отношения вкладчика и банка по договору банковского вклада: вкладчик имеет право требовать деньги, а банк обязан их вернуть.
2. В зависимости от получения имущественной выгоды договоры бывают:
— возмездные;
— безвозмездные.
В безвозмездном договоре имущественную выгоду получает одна сторона (например, договор дарения). Большинство договоров являются возмездными.
3. По моменту возникновения прав и обязанностей у сторон договоры, как и сделки, подразделяются на:
консенсуальные;
реальные.
В тех случаях, когда для заключения договора достаточно достичь согласия по всем существенным пунктам — это консенсуальный договор. Если договор признается заключенным лишь в момент совершения действий, по передаче имущества — это реальный договор.
4. В зависимости от того, какой интерес реализуется с помощью договора, выделяются договоры частные и публичные.
Частный договор заключается для удовлетворения сугубо частных интересов его сторон, в связи с чем на такие договоры полностью распространяется принцип свободы договора. Большинство гражданско-правовых договоров относятся к данному виду.
Публичный договор (ст. 426 ГК РФ) отражает не только частные интересы его участников, но и некоторые публичные интересы (обеспечение населения товарами потребления, разнообразными услугами — медицинскими, транспортными, коммунальными и др.).
5. По содержанию прав и обязанностей, порождаемых договором, различают основной и предварительный договоры.
Основной договор порождает права и обязанности, непосредственно служащие удовлетворению материальных потребностей сторон (купля-пр., аренда, подряд и тд).
Предварительный договор — это договор, по которому стороны обязуются в будущем заключить основной договор на условиях, предусмотренных предварительным договором (ст. 429 ГК РФ).
6. В зависимости от того, какие лица получают выгоду от договора, различают договоры в пользу заключающих его лиц (обычная ситуация) и договоры в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ).
Договором в пользу третьего лица признается такой договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (выгодоприобретателю).
7. В зависимости от способа согласования сторонами условий договора
выделяются договоры взаимосогласованные (когда стороны договора вырабатывают условия договора совместно) и договоры присоединения (ст. 428 ГК РФ).
Договором присоединения является такой договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом (например, предприниматель может вступить в товарищество, только присоединившись к учредительному договору этого юридического лица в целом; гражданин, желающий воспользоваться услугами химчистки, также присоединяется к предлагаемому договору и т.д.).
Вопрос 37.Содержание договора. Заключение договора. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения договора.
Содержанием любого гражданско-правового договора является совокупность выраженных в нем условий (пунктов договора). Условия договора -взаимосогласованные между всеми участниками договоренности о порядке выполнения определенных действий, которые стороны обязуются совершить. Не все условия договора имеют одинаково важное значение. Отсутствие согласия сторон по одним условиям может приводить к тому, что договор вообще нельзя считать заключенным, отсутствие его по другим условиям может и не повлечь таких последствий. В науке гражданского права принято выделять три вида условий договора:
1. Существенные условия договора. К ним относятся те, без достижения соглашения по которым договор считается незаключенным. В соответствии со ст.432 ГК РФ к ним относятся:
условия о предмете договора. Правила согласования предмета по отдельным видам договоров выражены в статьях части 2 ГК РФ, посвященных отдельным видам договоров;
условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида. Этот вид существенных условий также выявляется исходя из норм части 2 ГК РФ, посвященных регулированию конкретного договора;
любые другие условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение..
2. Обычные условия договора. Чаще всего они вообще не отражаются в тексте договора, присутствуют в нем незримо, как само собой разумеющиеся и не требующие специальных согласований. Условия, предусмотренные диспозитивными нормами законодательства, определяют общие, «обычные» правила исполнения договора, которые стороны своим соглашением могут изменить. К ним относятся:
условия, определенные императивной нормой. Поскольку наличие такого условия не зависит от соглашения сторон, нет необходимости включать его в текст договора, но тем не менее оно является частью содержания договора на основании нормативного акта;
условия, определенные в общем правиле диспозитивной нормы. Как известно, стороны договора вправе своим соглашением исключить применение этого правила или же установить правило, отличное от него. Если стороны этого не делают, то условие договора будет определяться этим общим, обычным правилом по их умолчанию. Если же стороны отменяют или изменяют это правило, значит, данное условие договора представляет для них значительный интерес, а потому его надлежит считать существенным.
Обычные условия могут определяться также обычаями делового оборота, если их применение не исключено договором сторон.
Обычные условия не влияют на заключение договора, так как для заключения договора достаточно согласовать существенные условия.
3. Случайные условия договора — это условия, которые изменяют или дополняют обычные условия, предусмотренные диспозитивными нормами законодательства. В данном случае стороны реализуют свое право изменить общие правила выполнения принятых обязательств. Случайными считаются условия, которые стороны согласовывают в дополнение к обычным условиям договора и которые отражают особенности их взаимоотношений и специфические требования к предмету договора, порядку его исполнения, ответственности за неисполнение (например, условие о введении неустойки на случай нарушения договора).
Однако каждый раз, когда одна из сторон изъявляет волю на применение в конкретном случае условия договора, отличающегося от общего правила, данное случайное условие превращается в существенное, поскольку имеются его необходимые признаки, одна сторона выдвигает условие, по которому Должно быть достигнуто соглашение.
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения, если иное не предусмотрено договором или не установлено законом. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Очевидно, что согласование условий договора (заключение договора) — это определенный процесс, состоящий из нескольких этапов. Они различаются в зависимости от порядка заключения договора, предусмотренного в нормативных актах. Выделяются два порядка заключения договора: общий и специальный.
Общий порядок заключения договора (ст.ст. 435—444 ГК РФ) складывается из следующих этапов:
Первым этапом является предложение заключить договор на определенных условиях (оферта), которое делается заинтересованным в договоре лицом (оферентом). ГК РФ различает несколько видов оферты:
обычная оферта (ст. 435 ГК РФ). Она должна отвечать следующим требованиям: а) быть адресована одному или нескольким конкретным лицам; б) содержать существенные условия договора; в) выражать намерение оферента считать себя заключившим договор с адресатом, если им будет принято предложение;
публичная оферта (п. 2 ст. 437 ГК РФ). Она также должна содержать все
существенные условия договора, но, в отличие от обычной оферты, адресуется не
конкретным лицам, а неопределенному кругу лиц, причем оферент обязуется заключить договор с любым, кто отзовется. Публичная оферта является этапом заключения публичного договора, рассмотренного выше.
Вторым этапом заключения договора является согласие адресата заключить договор на предложенных условиях (акцепт). Адресат, сделавший акцепт, называется акцептантом. ГК РФ устанавливает следующие требования к акцепту: а) акцепт должен быть выражен словесно (устно или письменно) либо в форме конклюдентных действий. По общему правилу п. 3 ст. 438 ГК РФ акцептом признается также совершение адресатом в срок, указанный для акцепта, действий по выполнению договора. Молчание не признается акцептом, кроме случаев, предусмотренных законом, вытекающих из обычаев делового оборота или прежних деловых отношений сторон (п. 2 ст. 438 ГК РФ); б) акцепт должен быть полным и безоговорочным (п. 1 ст. 438 ГК РФ). Неполное или сделанное с оговорками согласие заключить договор акцептом не считается, а рассматривается как новая оферта (ст. 443 ГК РФ).
Специальный порядок заключения договора предусматривается законодательством для определенных случаев. Выделяются две его разновидности:
1) заключение договора в обязательном порядке.
2) заключение договора на торгах.
Заключенные договоры должны исполняться на тех условиях, на которых было достигнуто соглашение сторон, и не должны изменяться. Такое общее правило придает устойчивость гражданскому обороту. Это правило применяется и тогда, когда после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора. В этих случаях условия заключенного договора, по общему правилу п. 2 ст. 422 ГК, сохраняют силу. Тем самым у участников договора создается уверенность в стабильности условий заключенного ими договора, необходимая для нормального развития гражданского оборота.
Вопрос 38. Понятие, общая юридическая характеристика, виды и значение договора купли-продажи.
Договор купли-продажи — это договор, но которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную сумму (цену).
Договор купли-продажи является консенсуальным, двухсторонним, возмездным. Продавец обязан передать имущество в собственность покупателю и в то же время обладает правом требовать эквивалентной уплаты определенной денежной суммы. В свою очередь покупатель имеет право потребовать передачи вещи (товара), но обязан уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Консенсуальным договором он является потому, что моментом его заключения считается достижение сторонами соглашения; именно с этого времени стороны вправе требовать исполнения договора. Возмездность договора означает, что имущественное предоставление продавца соответствует встречному удовлетворению со стороны покупателя-Договор купли-продажи может заключаться в письменной и устной формах. Однако если договор заключается между юридическими лицами, должна соблюдаться простая письменная форма договора.
Виды договора купли-продажи: розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных или муниципальных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия
Предмет договора купли-продажи — любые, не изъятые из оборота вещи (товар), находящиеся в собственности продавца, либо вещи, которые еще только будут созданы или приобретены продавцом .
Гарантия качества товара имеет важное значение как для физических, так и юридических лиц, поскольку обеспечивает в течение определенного времени возможность использовать товар по его прямому назначению. Гарантия качества товара определяется гарантийным сроком. Согласно ГК РФ, гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Существенные условия договора купли-продажи: наименование товара и количество товара. Продавец обязан передать покупателю товар в надлежащем количестве. Количество товара определяется сторонами в натуральном выражении (метрах, штуках, тоннах и иных единицах измерения) либо в денежном выражении.Условие о количестве товара считается согласованным также и в случае, когда договор не содержит его точного определения, однако устанавливает порядок определения количества товара, подлежащего передаче.
Продавец обязан поставить покупателю товар в надлежащем ассортименте. Ассортимент — перечень товаров определенного наименования, различаемых по отдельным признакам (видам, моделям, размерам, цветам и пр.), с указанием количества подлежащих передаче товаров каждого вида. Продавец обязан передать покупателю товар надлежащего качества. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе: отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара. Если иное не установлено договором и не вытекает из характера товара, продавец обязан затарить и (или) упаковать товар.
Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора о комплектности, а если договором предусмотрена передача товаров в комплекте, то передать все вещи, включенные в комплект.
Срок передачи товара определяется условиями договора. Продавец обязан передать товар свободным от прав третьих лиц (права залога, сервитутов и пр.) кроме случаев, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц.
Момент перехода права собственности на товар в договоре купли-продажи определяется по общим правилам в соответствии с ГК.
Риск случайной, гибели или повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара, если иное не предусмотрено договором.
Цена товара в договоре купли-продажи определяется по соглашению сторон. При отсутствии в договоре условия о цене она определяется как цена, обычно взимаемая в сходных условиях за аналогичный товар.
Основная обязанность покупателя по договору купли-продажи — принять и оплатить товар.
Вопрос 39.Особенности договора розничной купли-продажи
Договор розничной купли-продажи — это договор, по которому продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Договор розничной купли-продажи является публичным, (заключается на основании публичной оферты), консенсуальным, взаимным, возмездным.
Этот договор имеет ряд особенностей.
Во-первых, на стороне продавца всегда выступает лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу. Покупателем по данному договору может быть любой субъект гражданского права, однако чаще всего ими являются граждане.
Во-вторых, в данном договоре важна цель передачи покупателю товара. Такой целью является личное, семейное, домашнее или иное использование, не связанное с предпринимательской деятельностью.
В-третьих, договор розничной купли-продажи является публичным договором и должен заключаться с любым лицом и на равных условиях.
Существенными условиями договора являются предмет договора и цена. Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.
Договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.
В силу договора розничной купли-продажи продавец обязан передать покупателю вещь (товар), а продавец — принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму. Эти основные обязательства дополняются рядом других обязательств сторон, отражающих особенности конкретного договора розничной купли-продажи.
Виды договоров розничной купли-продажи. В современной торговле используются различные разновидности рыночных продаж, удобные для потребителей-граждан и расширяющие товарооборот.
1. Продажа товара с условием о его принятии покупателем в определенный срок
2. Продажа товаров по образцам
3. Продажа товаров с использованием автоматов
4. Продажа товара с условием о его доставке покупателю
5. Дистанционный способ продажи товаров
Вопрос 40.Особенности договора поставки.
Договор поставки — это договор, по которому поставщик (продавец), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Договор поставки является консенсуалъным, двусторонним, возмездным. Отличительные черты договора поставки:
-поставщиком может быть только лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (это может быть коммерческая организация, индивидуальный предприниматель или некоммерческая организация, которая занимается предпринимательской деятельностью, направленной на достижение целей ее деятельности и не противоречащей им);
-покупатель приобретает товары для использования в предпринимательской деятельности (для производства, перепродажа и пр.) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием;
-момент заключения договора поставки и момент его исполнения, как правило, не совпадают;
-часто договором поставки оформляются долгосрочно длящиеся отношения, а передача товара осуществляется не единовременно, а отдельными партиями в пределах срока действия договора;
-поставщик может заключить договор на вещи, которых у него нет, но которые он собирается произвести или закупить в будущем;
-поставщик может вообще не иметь на продаваемый товар ни права собственности, ни какого-либо иного вещного права (например, комиссионная торговля).
Форма договора поставки определяется в соответствии с общими положениями о форме сделки, поэтому чаще всего договор поставки заключается в простой письменной форме.
Количество и наименование товара — существенные условия договора поставки. Эти условия, регламентируются общими положениями о купле-продаже.
Ответственность по договору поставки в основном регламентируется общими положениями о купле-продаже.
Договор поставки может быть расторгнут по взаимному согласию сторон. Закон также рассматривает случаи одностороннего отказа от исполнения договора.
Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон .
Вопрос 41. Договор контрактации
По договору контрактации производитель сельскохозяйственной! продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сель- I
скохозяйственную продукцию заготовителю — лицу, закупающему такую продукцию для переработки или продажи.
Договор контрактации является консенсуальным, возмездным, двусторонне-обязывающим. Стороны договора — производитель и заготовитель. Предмет договора — выращенная самим производителем сельскохозяйственная продукция. Производитель — лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность путем производства сельскохозяйственной продукции и ее продажи. Заготовителем является специальный субъект — лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по переработке или продаже приобретаемой по договору контрактации продукции.
По общему правилу, в обязанности заготовителя входят принятие продукции по месту ее нахождения и обеспечение вывоза приобретенной продукции.
В силу особого характера деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, где воздействие внешних факторов оказывает значительное и не всегда доступное точному прогнозированию влияние на ее результаты, законодатель отступает от общего правила ст. 401 ГК, согласно которому ответственность предпринимателя за ненадлежащее исполнение обязательства возникает независимо от его вины, и предусматривает наступление ответственности производителя за нарушение договора контрактации только при наличии вины.
Вопрос 42. Особенности договора энергоснабжения.
По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать потребителю (абоненту) энергию через присоединенную сеть, а потребитель (абонент) обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
Договор энергоснабжения является разновидностью договора купли-продажи и по своей природе двусторонний и возмездный.
Особенности договора энергоснабжения:
-необычность электроэнергии как предмета договора:
а)электроэнергию нельзя накапливать и хранить в значительных количествах;
б)потребление электроэнергии происходит одновременно с ее получением, а следовательно, невозможен возврат электроэнергии;
в)непрерывность процесса производства электроэнергии;
г)возможность транспортировки электроэнергии только через присоединенную сеть;
-дополнительные обязанности потребителя (абонента):
а) соблюдать установленный договором режим потребления электроэнергии;
б) обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей;
в) обеспечивать исправность приборов и оборудования, используемых в процессе принятия и потребления электроэнергии;
-длящийся характер договора энергоснабжения;
-для заключения договора энергоснабжения необходимо наличие у абонента энергетических сетей, которые можно подключить к сетям энергоснабжающей организации;
-энергоснабжающая организация имеет правомочия по контролю за состоянием технических средств и безопасностью их эксплуатации.
Сторонами договора энергоснабжения являются:
энергоснабжающая организация, то есть коммерческая организация независимо
от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу потребителям произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии;
потребитель (абонент) — физическое или юридическое лицо, пользующееся электроэнергией через присоединенную сеть.
Договор электроснабжения является публичным договором.
Порядок заключения договора энергоснабжения зависит от правового статуса абонента:
-договор с гражданином, использующим электроэнергию для бытового потребления, заключается путем подключения энергоснабжающей организацией гражданина к сети на основании его заявки. Договор считается заключенным на неопределенный срок;
-договор с юридическим лицом заключается в виде единого документа или путем
обмена сообщениями.
Расторжение договора энергоснабжения:
-гражданин, использующий электроэнергию для бытового потребления, вправе в
любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор при условии полной оплаты
использованной энергии и уведомлении энергоснабжающей организации;
-договор с юридическим лицом может быть расторгнут в одностороннем порядке
только при существенном нарушении одной из сторон условий договора.
Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии возможны:
по соглашению сторон;
если неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни или безопасности граждан;
в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации. Количество подлежащей передаче гражданину для бытового использования энергии не лимитируется. Количество подлежащей передаче энергии юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю устанавливается в договоре.
Другие условия договора энергоснабжения определяются на основании «Общих положений о купле-продаже».
Вопрос 43.Особенности договора купли-продажи предприятий.
Договор продажи предприятия — это соглашение сторон, по которому продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам.
По правовой структуре договор купли-продажи недвижимости является договором консенсуальным, возмездным и двусторонним.
Предметом данного договора является предприятие в целом как имущественный комплекс.
Сторонами по данному договору признаются продавец — любое лицо, в том числе и юридическое, и покупатель — любое лицо, в том числе и юридическое.
Особые условия предусматриваются относительно формы договора. Договор продажи предприятия заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, с обязательным приложением к нему документов: акта инвентаризации, бухгалтерского баланса, заключения независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечня всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований. Несоблюдение формы договора продажи предприятия влечет его недействительность.
Договор продажи предприятия подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
Обязательно в договоре должны быть установлены состав и стоимость продаваемого предприятия. Это определяется в договоре продажи предприятия на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в соответствии с установленными правилами такой инвентаризации. До подписания договора продажи предприятия должны быть составлены и рассмотрены сторонами: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований.
Особенность данного договора, отличающая его от договора продажи недвижимости, заключается в том, что продажа предприятия сопровождается, с одной стороны, уступкой прав требований продавца покупателю, а с другой — переводом на него долгов, что требует согласия кредиторов. Поэтому в ГК предусмотрены положения, определяющие особый порядок уведомления кредиторов и получения их согласия на продажу предприятия, а также последствия нарушения этого порядка. Уведомление кредиторов по обязательствам, включенным в состав предприятия, должно быть совершено в письменной форме до передачи предприятия продавцом покупателю. Ответ кредитора также должен быть дан в письменной форме.
Уведомленный надлежащим образом кредитор в течение 3 месяцев со дня получения уведомления имеет право потребовать либо прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения продавцом причиненных этим убытков, либо признания договора продажи предприятия недействительным полностью или в соответствующей части. Если кредитор не был надлежащим образом уведомлен о продаже предприятия, он имеет право в течение одного года со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия продавцом покупателю, заявить одно из следующих требований: о прекращении или досрочном исполнении обязательств и возмещении продавцом причиненных этим убытков; о признании договора продажи предприятия недействительным полностью или в части.
Учитывая специфику договора продажи предприятия и его особое социально-экономическое значение, законодатель существенным образом ограничил права сторон по изменению или расторжению договора и применению последствий недействительности сделки. Покупатель вправе в судебном порядке требовать расторжения или изменения договора продажи предприятия и возвращения того, что исполнено сторонами по договору, если установлено, что предприятие ввиду недостатков, за которые продавец отвечает, непригодно для целей, указанных в договоре, и эти недостатки не устранены продавцом на условиях, в порядке и в сроки, которые установлены ГК, другими законами, иными правовыми актами или договором, либо устранение таких недостатков невозможно (п. 5 ст. 565 ГК).
Вопрос 44.Особенности договора купли-продажи недвижимости.
По договору купли-продажи недвижимого имущества продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество, а покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за него определенную сторонами цену. По юридической природе договор продажи недвижимости, как и всякий договор купли-продажи, является консенсуальным, возмездным, взаимным. Договор продажи недвижимости выделяется в отдельную разновидность договора купли-продажи по признаку предмета — недвижимого имущества. Особое отношение к недвижимому имуществу обусловлено его общественным, общенациональным значением.
Во-первых, несмотря на то что имущественный оборот недвижимости регулируется нормами гражданского права, правовое регулирование прав на недвижимость имеет публично-правовую окраску. Во-вторых, поскольку недвижимое имущество обладает, как правило, значительной ценностью, требуются особые меры охраны интересов его продавцов и покупателей. Участникам гражданского оборота необходимо точное знание о субъекте права собственности на объект недвижимости, ограничениях этого права, иных обременениях имущества, что достигается путем введения обязательной государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней.
По общему правилу в качестве продавца недвижимого имущества могут выступать собственник недвижимого имущества или лицо, специально уполномоченное им в силу закона или договора.
Договор продажи недвижимости должен быть заключен в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение установленной формы влечет его недействительность. Договор продажи недвижимости (за исключением договора купли-продажи жилых помещений) считается заключенным с момента подписания сторонами единого документа, в котором сформулированы все его существенные условия. Переход права собственности на недвижимость от продавца к покупателю подлежит государственной регистрации. Право собственности покупателя возникает в результате заключенного договора продажи недвижимости и акта государственной регистрации перехода права собственности или договора о продаже жилья.
Существенными условиями договора продажи недвижимости являются условия о предмете договора и о цене продаваемого объекта. Предмет договора и сфера его действия определяются понятием недвижимости. К недвижимому имуществу относятся: 1) земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты; 2) все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно (в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения); 3) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, подлежащие государственной регистрации; 4) иное имущество в соответствии с законом).
В договоре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества. При отсутствии в договоре указанных данных условие о продаваемой и подлежащей передаче недвижимости считается несогласованным, а договор незаключенным.
В отличие от договора купли-продажи движимого имущества договор продажи недвижимости должен обязательно содержать согласованное сторонами условие о цене недвижимости. При отсутствии условия о цене договор считается незаключенным.
Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по передаточному акту или иному документу о передаче, подписываемому сторонами. Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче недвижимости считается отказом соответственно продавца от исполнения обязанности передать имущество, а покупателя — обязанности принять имущество.
Договор продажи недвижимости может быть расторгнут как до государственной регистрации перехода права собственности, так и после нее.
Ответственность сторон договора продажи недвижимости характеризуется некоторыми особенностями. Во-первых, принятие покупателем недвижимости, не соответствующей условиям договора, в том числе в случае, когда такое несоответствие оговорено в документе о передаче недвижимости, не является основанием для освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение договора. Во-вторых, при передаче продавцом покупателю недвижимости с существенным нарушением условий договора о ее качестве покупатель не вправе потребовать замены некачественной недвижимости на качественную однородную недвижимость.
Вопрос 45.Понятие, общая юридическая характеристика, виды и значение договора ренты.
Договор ренты регулирует отношения, связанные с отчуждением имущества за плату или безвозмездно и получением за это постоянного дохода.
По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо обеспечить представление средств на его содержание в иной форме.
Разновидности договора ренты:
постоянная рента;
пожизненная рента;
пожизненное содержание с иждивением как особый случай пожизненной ренты.
Существенное условие любого договора ренты — срок рентных платежей. Именно по сроку рентных платежей постоянная рента (то есть рента бессрочная) отличается от пожизненной ренты (ренты, установленной на срок жизни одного или нескольких получателей ренты).
Имущество, которое передается по договору ренты, может быть как движимым, так и недвижимым.
Рентные платежи могут осуществляться в следующих формах: предоставление вещей; выплата денег; выполнение работ или оказание услуг; удовлетворение потребностей получателя ренты в жилище, питании и одежде, уход за ним, оплата ритуальных услуг.
Обязательно установление в договоре денежного эквивалента рентных платежей Право требовать выплаты рентных платежей у получателя ренты возникает только после передачи оговоренного имущества в собственность плательщика ренты.
Рентные платежи обременяют переданное недвижимое имущество, поэтому в случае отчуждения плательщиком ренты полученного по договору ренты имущества обязательства по уплате рентных платежей переходят на приобретателя имущества. Такое отчуждение недвижимости возможно только с согласия получателя ренты.
Договор постоянной ренты является разновидностью договора ренты, отличающейся сроком рентных платежей: постоянная рента — это бессрочная рента.
Лица, которые могут быть получателями постоянной ренты: граждане; некоммерческие организации.
Если в договоре не предусмотрено иное, получатель постоянной ренты может уступить свое право другому гражданину или некоммерческой организации. Постоянная рента переходит в порядке универсального правопреемства по наследству или при реорганизации юридического лица.
Размер рентных платежей индексируется пропорционально изменению минимального размера оплаты труда, если иное не предусмотрено в договоре. Если иное не предусмотрено договором, рентные платежи выплачиваются ежеквартально.Договор постоянной ренты прекращается путем выкупа ренты плательщиком ренты. По общему правилу выкуп осуществляется внесением всей суммы выкупа с предупреждением получателя ренты о ее выкупе за три месяца. Выкуп ренты может осуществляться как по инициативе ее плательщика, так и по инициативе ее получателя.
Риск случайной гибели имущества несет получатель ренты, но в случае безвозмездной передачи имущества под выплату ренты стороны могут договориться о распределении риска случайной гибели имущества.
Договор пожизненной ренты является разновидностью договора ренты, отличающейся сроком рентных платежей: пожизненная рента — это рента, установленная на срок жизни одного или нескольких получателей ренты.
Получателем пожизненной ренты может быть только физическое лицо, находящееся в живых к моменту заключения договора. В случае смерти одного из получателей ренты его доля переводится па других получателей пропорционально долям оставшихся в живых. Договор пожизненной ренты прекращается со смертью последнего получателя ренты. Рентные платежи выплачиваются ежемесячно и только в денежной форме. Сумма месячных рентных платежей не может быть меньше одного установленного законом минимального размера оплаты труда и подлежит обязательной индексации.
Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет плательщик пожизненной ренты.
Договор пожизненного содержания с иждивением — разновидность договора пожизненной ренты, поэтому к нему применяются в субсидиарном порядке нормы о пожизненной ренте.
46.Договор мены.
Договор мены представляет собой бартерную сделку. При заключении данного договора интересы сторон выражаются в том, чтобы получить в собственность определенный вид имущества без использования денежных средств, либо с использованием их незначительного количества. Условием договора мены является передача в собственность контрагента товара или имущества, в котором он заинтересован.
В ряде случаев договор мены, также как и договор купли-продажи, включает использование денежных средств. Это происходит при обмене имущества, имеющего разную ценность. С юридической точки зрения в ряде ситуаций мена более удобна. Например, в том случае, когда заинтересованное лицо не располагает достаточными средствами для приобретения данного имущества с помощью договора купли-продажи, однако обладает при этом равноценным либо неравноценным имуществом, в котором заинтересована вторая сторона. Договор мены квартиры в подобном случае более удобен, чем оформление цепочки сделок для продажи невостребованного имущества и дальнейшей покупки.
Данный договор часто заключается при обмене недвижимости, право собственности на которую подлежит обязательной регистрации. Во избежание трудоемкой процедуры регистрации перехода права собственности, используется образец договора мены, заменяющий собой договоры купли-продажи.
Поскольку между договорами купли-продажи и мены есть немало общего, на договор мены распространяются нормы регуляции отношений по договору купли-продажи, при условии, что они не противоречат друг другу.
47. Понятие и виды договора дарения, его форма
Договор дарения относится к числу договоров о передаче имущества в собственность. Договор дарения всегда безвозмездный, он может быть реальным и консенсуальным. Возмездный договор дарения является притворной и в силу этого ничтожной сделкой. Консенсуальный договор дарения является односторонне-обязываюшим.
Стороны договора дарения — даритель и одаряемый. Предметом договора дарения (даром) могут быть: вещь, передаваемое одаряемому имущественное право, имущественная обязанность, от исполнения которой он освобождается. В консенсуальном договоре дарения намерение одарить должно быть ясно выражено и содержать указание на конкретный предмет дарения.
Дарение на случай смерти является притворной и в силу этого ничтожной сделкой, прикрывающей завещание.
Реальный договор дарения может совершаться в устной форме, кроме случая, когда дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает пять установленных законом минимальных размеров оплаты труда. Консенсуальный договор дарения всегда должен совершаться в письменной форме, а если предметом дарения является недвижимость, то договор подлежит государственной регистрации и вступает в силу с момента такой регистрации. Несоблюдение требуемой п. 2 ст. 574 ГК письменной формы договора дарения влечет его ничтожность.
Разновидностью дарения является пожертвование. С точки зрения предмета договора особенность пожертвования как разновидности дарения состоит в том, что в качестве дара здесь может выступать только вещь или имущественное право, но не освобождение одаряемого от имущественной обязанности, как в обычном договоре дарения. Другой особенностью договора пожертвования является более узкий субъектный состав одаряемых. Помимо граждан, в него входят только прямо упомянутые в ст. 582 ГК виды некоммерческих организаций — лечебные, воспитательные, учебные, научные учреждения, учреждения культуры, социальной защиты и другие аналогичные учреждения, фонды, общественные и религиозные организации, а также Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования.
Вопрос 48.Понятие, общая юридическая характеристика, виды и значение договора аренды.
Договор аренды (имущественного найма) — это соглашение, в силу которого арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, а арендатор должен уплачивать за это арендную плату и пользоваться имуществом в соответствии с его назначением, предусмотренным договором. При этом плоды, продукция и доходы, которые получены арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью. Это взаимный, возмездный, консенсуальный договор.
Предметом договора аренды могут быть только индивидуально-определенные, непотребляемые вещи. По истечении срока договора арендодателю должна быть возвращена та же самая вещь в том виде и состоянии, в каком она была получена, с учетом естественного износа.
Предмет является существенным условием договора аренды. Согласно ГК РФ условие о предмете считается согласованным сторонами, если договор содержит данные, которые позволяли бы определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. Существенным условием договора аренды земельного участка, здания, сооружения, предприятия является размер арендной платы.
Сторонами договора являются арендодатель (наймодатель) и арендатор (наниматель). Арендодателем может быть собственник имущества, а также лицо, управомоченное законом или собственником сдавать имущество в аренду. Арендаторами могут быть любые субъекты гражданского права в пределах своей праводееспособности.
Срок договора аренды определяется соглашением сторон. При отсутствии в договоре аренды условия о сроке он считается заключенным на неопределенный срок.
Форма договора аренды зависит от того, кто является его сторонами, и срока, на который он заключается. В письменной форме должен заключаться договор аренды, заключенный на срок свыше 1 года. Если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, письменная форма обязательна независимо от срока договора. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом (например, в случае аренды земельного участка, а также здания, сооружения договор не подлежит государственной регистрации, если он заключен на срок менее 1 года).
В качестве отдельных видов договора аренды выделены прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда. Согласно ГК РФ общие положения об аренде применяются к данным видам договора аренды, если иное не установлено специальными нормами об этих договорах.
Договор проката — это соглашение, в силу которого арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение и пользование.
Договор аренды (фрахтования на время) транспортного средства — это соглашение, в силу которого арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации (без экипажа) либо оказывает своими силами услуги по управлению и технической эксплуатации (с экипажем).
Договор аренды здания, сооружения — это соглашение, в силу которого арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во временное пользование арендатору здание или сооружение, а арендатор обязуется вносить арендную плату .
Договор аренды предприятия — это соглашение, в силу которого арендодатель обязуется предоставить арендатору во временное владение и пользование предприятие в целом как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, а арендатор обязуется вносить арендную плату.
Договор финансовой аренды (лизинга) — это соглашение, в силу которого арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей
49. Договор аренды зданий и сооружений.
По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать арендатору за плату во временное владение и пользование или во временное пользование здание или сооружение (п. 1 ст. 650 ГК).
предметом договора служат здания или сооружения, то есть разновидность недвижимого имущества.
Договор аренды зданий и сооружений регулирует как аренду здания (сооружения) в целом так и его части. Правда, в этом случае возникают сложности с передачей арендатору права пользования земельным участком, который функционально обслуживает такую часть. Если физически выделить часть земельного участка , обслуживающего часть здания (сооружения) , невозможно , права на такой участок к арендатору переходить не должны . Предмет договора аренды зданий или сооружений является существенным условием. Значит, при заключении договора его необходимо конкретизировать: указать какое конкретное здание (помещение) сдаётся в аренду, его место нахождение, общая площадь всех сдаваемых помещений и каждого из них в отдельности и иные данные технической характеристики помещений и его состояния. Если сдаваемое в аренду помещение состоит более чем из одного помещения, а также, если некоторые из сдаваемых помещений являются основными, а часть — вспомогательными, в приложении к договору следует составить план — схему помещения с указанием всех этих деталей. Если здание, в котором находится сдаваемое в аренду нежилое помещение, многоэтажное и в нём, кроме сдаваемого в данном случае помещение есть другие нежилые или жилые помещения, для выделения данного конкретного помещения в договоре аренды следует указать ещё и этаж, на котором находится это помещение, а также нумерацию комнат, если таковая имеется. Также обычно прилагают план — схему земельного участка. Все эти реквизиты необходимо указать либо в тексте договора, либо в передаточном акте, являющимся неотемлимой частью договора. Не включение в договор аренды указанных данных , позволяющих однозначно определить , какое именно помещение сдаётся в аренду , означает , что договор является несостоявшимся (п.3 ст. 607 ГК) .
50.Договор аренды транспортных средств
Договоры аренды транспортного средства подразделяются на договоры аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа. По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации.
Договор аренды транспортного средства с экипажем является одной из разновидностей договора аренды отдельных видов имущества. Его объект — транспортное средство и услуги по управлению им и его технической эксплуатации, поэтому такой договор имеет признаки смешанного договора.
Договор аренды транспортного средства с экипажем должен быть заключен в письменной форме независимо от его срока.
Регистрации договора аренды транспортного средства не требуется независимо от того, относится ли такое транспортное средство к недвижимому имуществу.
В отличие от общих правил о договоре аренды, на арендодателе по договору аренды транспортного средства с экипажем лежит обязанность проводить как капитальный, так и текущий ремонт сданного в аренду транспортного средства.
Хотя члены экипажа являются работниками арендодателя, они обязаны выполнять распоряжения не только арендодателя, но и арендатора. Распоряжения арендодателя обязательны для исполнения членами экипажа, если они касаются технической эксплуатации транспортного средства, а распоряжения арендатора — если они касаются ; коммерческой эксплуатации транспортного средства.
По общему правилу, расходы, связанные с коммерческой эксплуатацией транспортного средства, несет арендатор. Это правило является диспозитивным и может быть изменено договором.
В случае гибели или повреждения арендованного транспортного средства арендатор обязан возместить арендодателю причиненным убытки, если арендодатель докажет, что гибель или повреждение] транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соответствии с законом или договором аренды.
По договору аренды транспортного средства с экипажем арендодатель действиями своих работников (членов экипажа) осуществляет] деятельность по управлению транспортным средством, являясь вместе! с тем собственником самого транспортного средства, поэтому именно! он считается владельцем источника повышенной опасности и несет ответственность за причиненный третьим лицам вред. Возложение ответственности на арендатора лишь при доказанности его вины подчеркивает, что арендатор не рассматривается в качестве владельца источника повышенной опасности, поскольку ответственность последнего наступает независимо от его вины.
В отличие от договора аренды транспортного средства с экипажем, договор аренды транспортного средства без экипажа является классическим договором аренды, имеющим специальный объект, — транспортное средство.
На арендаторе по договору аренды транспортного средства без экипажа лежит обязанность выполнять не только текущий, но и капитальный ремонт объекта аренды.
Управление транспортным средством и его эксплуатация осуществляются арендатором, поэтому в договоре данного вида он, в отличие от арендатора по договору аренды транспортного средства с экипажем, является владельцем источника повышенной опасности с соответствующими последствиями.
Вопрос 51. Договор бытового проката
Договор проката является разновидностью договора аренды. Арендодателем в договоре проката выступает специальный субъект — лицо, занимающееся постоянной предпринимательской деятельностью в виде сдачи имущества в аренду. Предмет договора проката — движимое имущество, предоставляемое для использования в потребительских целях. Договор проката заключается в письменной форме и является публичным договором.
Предельный срок договора проката составляет один год.
Договор Проката, заключенный на больший срок, признается заключенным на один год. Арендная плата по договору проката может быть установлена только в виде определенной денежной суммы.
В отличие от общих положений о договоре аренды, на арендодателе по договору проката лежит обязанность выполнять не только капитальный, но и текущий ремонт сданного в аренду имущества, а арендатор по договору проката лишен права распоряжаться арендованным имуществом каким бы то ни было способом.
Вопрос 52.Договор лизинга.
По договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. В данном случае арендодатель не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца.
Договор лизинга является двусторонне обязывающим, взаимным, консенсуальным, возмездным, срочным.
Лизингодатель (арендодатель) — физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных или собственных денежных средств приобретает в ходе реализации лизинговой сделки в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга.
Лизингополучатель (арендатор) — физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и пользование.
Лизингополучатель владеет и пользуется предметом лизинга в предпринимательских целях.
Продавец (поставщик) — физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором купли-продажи с лизингодателем продает ему в обусловленный срок производимое (закупаемое) им имущество, являющееся предметом лизинга. Продавец (поставщик) обязан передать предмет лизинга лизингодателю или лизингополучателю в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Основная особенность этого договора состоит в том, что в аренду сдается не имущество арендодателя, а новое специально приобретенное арендодателем имущество исключительно с целью передачи его в аренду определенному арендатору. Арендодатель как будто выполняет поручение о поиске подходящего имущества для заключения договора аренды. Договором может быть установлено условие о выкупе арендованного имущества.
Форма договора лизинга независимо от срока — письменная. В названии договора лизинга определяются его форма, тип и вид.
Предметом договора лизинга являются непотребляемые движимые и недвижимые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы.
Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый порядок обращения, за исключением продукции военного назначения, лизинг которой осуществляется в соответствии с законом.
Участники лизинговой сделки должны точно описать предмет лизинга, определить место и порядок его передачи.
Договор лизинга должен содержать следующие существенные положения: о передаваемых лизингополучателю правомочиях собственника; перечень, объем и стоимость дополнительных услуг, предоставляемых лизингодателем; обстоятельства, которые стороны считают бесспорным и очевидным нарушением обязательств и которые ведут к прекращению действия договора лизинга и имущественному расчету, а также процедура изъятия (возврата) предмета лизинга.
Договором лизинга может быть предусмотрено, что по окончании срока аренды имущество переходит в собственность арендатора.
Вопрос 53.Договор найма жилого помещения: понятие, общая характеристика, виды.
Договор найма жилого помещения — это соглашение, в силу которого одна сторона — собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) — обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.
Квалифицирующими признаками данного договора являются его предмет — изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан, и субъектный состав — на стороне нанимателя может выступать только гражданин. Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено во владение и (или) пользование на основе договора аренды или иного договора (.
Законодатель различает договор найма, который в юридической литературе получил название договора коммерческого найма, и договор социального найма. Договор социального найма заключается в отношении жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда социального использования, договор коммерческого найма, как правило, в отношении жилых помещений частного жилищного фонда. Договор социального найма носит бессрочный характер и обеспечивает граждан постоянным местом жительства на долгосрочной основе. Договор коммерческого найма заключается на срок, не превышающий 5 лет.
Особенностью договора найма жилого помещения является то, что вытекающие из него права, а по договору социального найма — и обязанности несут граждане, не принимавшие участия в заключении договора, но проживающие совместно с нанимателем (за исключением краткосрочного найма — до 1 года). Такие граждане могут проживать в жилом помещении с момента заключения договора, при этом они должны быть перечислены в договоре, либо могут быть в дальнейшем вселены в жилое помещение, как правило, с согласия наймодателя.
Вопрос 54.Договор коммерческого найма жилого помещения. Права и обязанности сторон. Прекращение договора.
Договор найма жилого помещения — это соглашение сторон, по которому одна сторона — собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) — обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.
Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме.
Стороны договора — наймодатель и наниматель. Объект договора найма — жилое помещение. Наймодатель — собственник жилого помещения или управомоченное им лицо. Нанимателем может быть только гражданин. Цель договора найма — обеспечение права гражданина на жилище.
Объектом договора найма жилого помещения может быть только изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания.
По общему правилу текущий ремонт сданного внаем жилого помещения является обязанностью нанимателя, а капитальный ремонт — обязанностью наймодателя. Переоборудование жилого дома, в котором находится сданное внаем жилое помещение, если переоборудование существенно изменяет условия пользования жилым помещением, допустимо лишь с согласия нанимателя.
Наниматель обязан вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (квартирную плату) не позднее десятого числа следующего за прожитым месяца.
Наниматель жилого помещения вправе с согласия других постоянно проживающих с ним граждан в любое время расторгнуть договор найма с письменным предупреждением наймодателя за три месяца.
По требованию наймодателя договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке в случаях: невнесения нанимателем платы за жилое помещение за шесть месяцев, если договором не установлен более длительный срок, а при краткосрочном — в случае невнесения платы более двух раз по истечении установленного договором срока платежа; разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает.
Если наниматель жилого помещения или другие граждане, за действия которых он отвечает, используют жилое помещение не по назначению либо систематически нарушают права и интересы соседей, наймодатель может предупредить нанимателя о необходимости устранения нарушения. Если наниматель или другие граждане, за действия которых он отвечает, после этого предупреждения продолжают использовать жилое помещение не по назначению или нарушать права и интересы соседей, наймодатель вправе в судебном порядке расторгнуть договор найма жилого помещения.
При расторжении договора найма жилого помещения наниматель и другие граждане, проживающие в жилом помещении к моменту расторжения договора, должны освободить жилое помещение, в противном случае они подлежат выселению из жилого помещения в принудительном порядке.
Вопрос 55. Договор ссуды.
Договор безвозмездного пользования — это соглашение сторон, по которому одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором .
Договор ссуды безвозмездный, он может быть консенсуальным и двусторонне обязывающим либо реальным и односторонне обязывающим.
Стороны договора ссуды — ссудодатель и ссудополучатель. Объектом договора ссуды является индивидуально-определенная вещь.
В силу сходства договора ссуды и договора аренды, каждый из которых представляет собой договор о передаче индивидуально-определенной вещи во временное пользование, к договору ссуды применяется ряд общих положений об аренде.
Юридическое лицо не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом его органов управления или контроля.
Если ссудодатель не передает вещь ссудополучателю, последний вправе потребовать расторжения договора безвозмездного пользования и возмещения понесенного им реального ущерба.
Субъективной стороной оснований ответственности ссудодателя за недостатки объекта ссуды являются умысел или грубая неосторожность. Заведомая осведомленность ссудополучателя о недостатках вещи или неосторожность, проявленная им во время осмотра или проверки вещи при заключении договора или передаче вещи, освобождает ссудодателя от ответственности за недостатки вещи
По общему правилу обязанность текущего и капитального ремонта вещи лежит на ссудополучателе.
В изъятие из общего правила, согласно которому риск случайной гибели или случайного повреждения вещи несет ее собственник, в договоре ссуды этот риск возлагается на ссудополучателя, если вещь погибла или была испорчена в связи с тем, что он использовал ее не в соответствии с договором безвозмездного пользования или назначением вещи либо передал ее третьему лицу без согласия ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения вещи, если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить ее гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел сохранить свою вещь. Риск ссудополучателя состоит в обязанности за свой счет восстановить первоначальное состояние вещи в случае ее повреждения или возместить ссудодателю стоимость вещи в случае ее гибели
Как правило, за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи, отвечает ссудодатель. Причинение вреда вследствие умысла или грубой неосторожности ссудополучателя или лица, у которого эта вещь оказалась с согласия ссудодателя, освобождает ссудодателя от ответственности, однако бремя доказывания этих обстоятельств лежит на ссудодателе.
Вопрос 56.Договор подряда: понятие, общая юридическая характеристика, отграничение от смежных договоров.
Договор подряда — это соглашение сторон, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик — принять результат работы и оплатить его.
Подряд относится к числу консенсуальных, двусторонне обязывающих и возмездных договоров.
Предмет договора — это результат работы подрядчика. Он может воплощаться в новой вещи (изготовление, производство), в ее переработке либо в выполнении иной работы, результат которой овеществлен.
По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику. Подрядчик, как правило, самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика. При этом, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
Существенными условиями являются срок и цена. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Также в договоре должна быть указана цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.
Стороны договора подряда — заказчик и подрядчик. Ими могут быть как граждане, так и юридические лица. Для того чтобы стать стороной договора, необходимо обладать правосубъектностью. Это требование относится как к гражданам, так и к юридическим лицам. К тому же участником подрядных отношений может быть государство и его субъекты. Они заключают государственные контракты на строительные, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения потребностей РФ или ее субъектов.
Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. При этом генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда. Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком, если иное не предусмотрено договором. При этом с согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.
Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и, соответственно, солидарными кредиторами. При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, каждое из лиц приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли .
Основными видами договора являются бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.
Вопрос 57.Особенности договора бытового подряда.
Договор бытового подряда — это соглашение сторон, по которому подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную для удовлетворения бытовых или других личных потребностей заказчика, а заказчик — принять и оплатить работу.
Данный договор является публичным, т.е. должен заключаться с любым и каждым на одинаковых условиях.
Договор может заключаться как в устной, так и письменной форме. Устная форма обычно применяется, когда заказ выполняется в присутствии заказчика. Письменная форма предполагает как наличие одного документа, подписанного сторонами, так и квитанции.
Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.
Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения. Если по характеру работы это имеет значение, подрядчик должен указать заказчику конкретное лицо, которое будет ее выполнять. Если заказчику не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте заключения договора бытового подряда информацию о работе, он вправе потребовать от подрядчика возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора.
Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора бытового подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду заказчик.
Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, несет ответственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее передачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации.
При обнаружении недостатков работы заказчик дополнительно приобретает право требовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков. Соответствующие требования заказчик вправе предъявить, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока, а если он не установлен — то в разумный срок, но не позднее двух лет (для недвижимости — пяти лет) со дня передачи результата работы. Если гарантийный срок менее двух лет (по недвижимости — менее пяти лет) и недостатки работы обнаружены по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет (пяти лет) со дня принятия работы, подрядчик несет ответственность, если потребитель докажет, что недостатки появились до передачи результата работы или по причинам, возникшим до этого момента
Заказчик вправе в любое время до окончания действия договора отказаться от его исполнения. При этом он должен заплатить подрядчику за выполненную часть работы и возместить понесенные расходы.
При неявке заказчика за работой подрядчик вправе продать ее по разумной цене после письменного предупреждения заказчика и по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения, а вырученную сумму внести в депозит нотариуса.
Вопрос 58. Особенности договора строительного подряда.
Договор строительного подряда — это соглашение сторон, по которому подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену.
Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.
Подрядчиком по данному договору является строительная или строительно-монтажная организация либо индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на ведение строительной деятельности. Заказчиком может быть как физическое, так и юридическое лицо. Если работы выполняются для удовлетворения личных потребностей гражданина, то отношения сторон регулируются нормами о бытовом подряде, что не исключает и дополнительного применения к ним норм договора строительного подряда.
Права и обязанности сторон по договору строительного подряда в целом совпадают с предусмотренными общими положениями о подряде, однако имеют и некоторые особенности.
На заказчика возлагается обязанность по предоставлению земельного участка, а если в договоре предусмотрено иное, то и передача подрядчику в пользование необходимых для работ зданий, сооружений, обеспечение транспортировки грузов, временная подводка сетей энергоснабжения и другие услуги.
Заказчик должен организовать и осуществить приемку результата работы за свой счет, если иное не предусмотрено договором.
Подрядчик обязан соблюдать требования об охране окружающей среды и обеспечении безопасности строительных работ. Как на заказчика, так и на подрядчика может возлагаться обязанность по страхованию объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, либо по страхованию риска ответственности за причинение вреда другим лицам при строительстве.
Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
Обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
Важной особенностью договора является сдача и приемка работ. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика
Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.
Вопрос 59.Обязательства по возмездному оказанию услуг. Договор возмездного оказания услуг.
В зависимости от того, в какой форме выражается результат деятельности, следует различать «работы» и «услуги». Работа — это деятельность, направленная на создание и передачу заказчику определенного результата, например, изготовление или переработку (обработку) вещи, ее ремонт или получение иного результата, имеющего вещественное и отдельное от исполнителя выражение. Полезный результат деятельности может выражаться не только в ее материальных (овеществленных) результатах, но и в самой деятельности. Например, действия комиссионера, поверенного, хотя и не имеют вещественного результата, но уже сами представляют юридически значительный интерес для комитента, доверителя.
Таким образом, действия, результаты которых невозможно отделить от самой деятельности и которые используются в процессе этой деятельности, называются услугами.
Договор возмездного оказания услуг регулирует отношения, связанные с понятием услуги в более узком смысле, чем услуги, оказываемые по договорам подряда, перевозки транспортной экспедиции, банковского вклада, поручения, комиссии.
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Предметом договора возмездного оказания услуг, как правило, выступают определенные действия или деятельность, а не вещественный результат.
Договор возмездного оказания услуг является консенсуальнъм, двусторонним, возмездным.
К данному виду договора относятся оказание услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг перевозки, транспортной экспедиции, банковского вклада, банковского счета и др.
Стороны договора — исполнитель, лицо, предоставляющее услуги, и заказчик — лицо, которому услуга предоставляется. Ими могут быть как граждане, так и юридические лица. К исполнителю могут предъявляться дополнительные требования, обусловленные характером услуг (наличие специального образования, лицензии и т.д.).
Основная обязанность исполнителя — оказание услуги. Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично.
Основная обязанность заказчика — ее оплата. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.
Законодательством не установлены специальные правила о месте и сроке исполнения обязательства, поэтому применяются общие положения обязательственного права.
Особенностью договора является то, что каждая из сторон вправе отказаться от исполнения уже заключенного договора в одностороннем порядке и без обращения в суд. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, а исполнитель лишь при условии полного возмещения убытков.
Вопрос 60.Договор перевозки: понятие, общая юридическая характеристика, элементы договора.
Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки.
По договору перевозки грузов перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.
Предмет данного договора — действия перевозчика по доставке груза в пункт назначения и выдаче его грузополучателю. Стороны договора перевозки — грузоотправитель и перевозчик. Грузоотправитель и грузополучатель могут совпадать в одном лице, однако чаще — это разные субъекты.
Особенности договора перевозки грузов:
-договор перевозки грузов является двусторонним и возмездным;
-наличие в договоре третьего лица (получателя груза), который не участвует в заключении договора, однако наделяется определенными правами (право требовать от перевозчика выдачи груза) и обязанностями (обязанность принять груз и доплатить провозную плату). Грузополучателем также может быть грузоотправитель или его экспедитор;
-сам по себе договор перевозки грузов является реальным, то есть он считается заключенным с момента передачи груза перевозчику. Обязанности же по предоставлению транспорта (у перевозчика) и по передаче груза (у грузоотправителя) обычно возникают из договора об организации работ по обеспечению перевозок грузов;
-договор перевозки грузов обычно заключается не путем подписания единого документа, а путем составления квитанций, накладных, коносаментов, иных документов, предусмотренных транспортным законодательством;
-провозная плата часто жестко регулируется тарифами, установленными нормативно-правовыми актами.
По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа.
Договор перевозки пассажира — двусторонне обязывающий, консенсуальный, возмездный. Права и обязанности сторон договора перевозки пассажира и багажа, порядок его заключения зависят от того, осуществляется перевозка в пределах населенного пункта и пригородной зоны либо между различными населенными пунктами.
Сторонами договора перевозки пассажира и багажа являются перевозчик и пассажир. Пассажиром может быть только физическое лицо. Заключение договора перевозки иным лицом, нежели пассажир, не лишает последнего возможности самостоятельно реализовывать права, предоставленные ему как пассажиру, в том числе предъявлять требования, связанные с качеством обслуживания и т.д.
С договором перевозки пассажира неразрывно связан договор перевозки багажа. Багаж — вещи пассажира, принятые в установленном порядке для перевозки обычно в том же транспортном средстве, которым следует пассажир до пункта назначения, указанного в проездном документе (билете). Багаж следует отличать от ручной клади, т.е. вещей, которые пассажир перевозит с собой. Договор перевозки багажа реальный, двусторонне обязывающий, возмездный. Он обычно заключается в случаях, когда перевозимые пассажиром вещи требуют особых условий перевозки или превышают по габаритам или весу допустимые размеры ручной клади. Получателем багажа может быть как сам пассажир, так и третье лицо. Документом, подтверждающим заключение договора перевозки пассажира, является билет. Заключение договора перевозки багажа подтверждается выдачей багажной квитанции.
Вопрос 61.Договор перевозки пассажиров и багажа.
Перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа — доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу, а пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа.
Отличительные черты:
— двусторонний, возмездный, консенсуальный;
— заключение д-ра и факт оплаты подтверждаются выдачей билета, а сдача багажа — багажной квитанции. Утерянный билет не возобновляется, а при утрате багажной квитанции багаж выдается на основании письменного заявления пассажира;
— перевозчик д. предоставить пассажиру место согласно билету либо др. место с согласия пассажира;
— пассажир вправе сдать вещи и предметы в качестве багажа с оплатой по установленному тарифу. Пассажир вправе объявить ценность багажа с уплатой установленного сбора;
— пассажир вправе продлить срок годности билета из-за болезни, возвратить билет с получением назад стоимости за вычетом установленного сбора;
— пассажир вправе делать остановку в пути следования;
— пассажир вправе бесплатно провозить ручную кладь весом не более установленного транспортными уставами, кодексами и правилами перевозок;
— при не сохранности багажа перевозок возмещает стоимость и возвращает взысканную за провоз плату;
— за просрочку доставки багажа перевозкой уплатить законную неустойку, которая носит исключительный характер;
— при наличии вины перевозок несет ответственность в форме штрафа за задержку отправления и прибытия пассажира в пункт назначения (кроме перевозок в городском и пригородном сообщении);
— к отношениям по перевозке пассажиров применяется Закон РФ «О защите прав потребителей», в т.ч. возможность компенсации морального вреда; при причинении вреда жизни или здоровью пассажира перевозок несет ответственность вне зависимости от вины.
Договор перевозки багажа.
Багажом являются веши и иные материальные ценности, которые отправляются пассажиром для личных бытовых целей за отдельную плату на основе проездного док-та (билета) пассажира и перевозятся вмести с ним в багажном вагоне (ст. 2 Закона о федеральном железнодорожном транспорте). По договору перевозки багажа перевозчик обязуется доставить вверенный ему пассажиром багаж в указанный пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу, а пассажир обязуется уплатить за провоз багажа установленную плату (ст. 786 ГК). Договор перевозки багажа взаимный, возмездный, но в отличие от договора перевозки пассажира всегда реальный, т.к. считается заключенным в момент сдачи багажа к перевозке. Как и договор перевозки пассажира, договор перевозки багажа транспортом общего пользования является публичным, а к отношениям, связанным с такой перевозкой, применяется законодательство. О защите прав потребителей.
Обязанность перевозки багажа для транспортной организации вытекает из договора перевозки пассажира, но оформляется она дополнительным соглашением к нему. Поэтому багаж принимается к перевозке только при предъявлении проездного билета.
Перевозка багажа оформляется выдачей пассажиру багажной квитанции (п. 2 ст. 786 ГК), по которой впоследствии выдается багаж, а на проездном билете ставится оплетка (штемпель и т.п.). Плата за перевозку багажа взыскивается в момент принятия его к перевозке по установленным тарифам или по соглашению сторон.
Багаж перевозится, как правило, в том же поезде (на том же судне, самолете), в котором следует пассажир. При невозможности такой отправки багаж должен быть отправлен ближайшим поездом (рейсом) соответствующего назначения.
Прибывший в пункт назначения багаж хранится бесплатно в течение суток, считая с 00 часов суток, следующих за днем прибытия. За последующее время хранения взимается плата по тарифу. Багаж, не востребованный в течение 30 дней, подлежит реализации.
Вопрос 62. Понятие, общая юридическая характеристика и элементы договора хранения. Права, обязанности и ответственность сторон.
Договор хранения — это соглашение сторон, по которому одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.
Договор хранения может быть как реальным, так и консенсуальным (последний заключается только с профессиональными хранителями), возмездным или безвозмездным, но всегда это двусторонне обязывающий договор.
Предмет договора — услуги, оказываемые хранителем по хранению имущества поклажедателя. Объект договора хранения — вещи и ценные бумаги.
Договор хранения может заключаться как на определенный срок, так и без указания срока. Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем. Если срок хранения определен моментом востребования вещи поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок. Неисполнение поклажедателем этой обязанности влечет определенные последствия.
Сторонами договора хранения — хранителем и поклажедателем — могут быть как граждане, так и юридические лица. Среди хранителей особое место принадлежит профессиональным хранителям, к числу которых относятся коммерческие либо некоммерческие организации, осуществляющие хранение в качестве одной из целей профессиональной деятельности.
Консенсуальные договоры хранения независимо от состава их участников и стоимости вещей, передаваемых на хранение, должны быть заключены в письменной форме. Простая письменная форма считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю: 1) сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем; 2) номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения.
Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.
Права и обязанности сторон по договору хранения
Основная обязанность хранителя по договору состоит в обеспечении сохранности принятой на хранение вещи. В договоре могут быть предусмотрены конкретные меры, направленные на достижение этой цели. При отсутствии в договоре соответствующих условий хранитель должен принять меры, соответствующие обычаям делового оборота или существу обязательства.
Хранитель, взявший на себя по договору хранения обязанность принять вещь на хранение, не вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение.
Однако поклажедатель, не передавший вещь на хранение в предусмотренный договором срок, несет ответственность перед хранителем за убытки, причиненные в связи с несостоявшимся хранением, если иное не предусмотрено законом или договором хранения. Поклажедатель освобождается от этой ответственности, если заявит хранителю об отказе от его услуг в разумный срок. Если иное не предусмотрено договором хранения, хранитель освобождается от обязанности принять вещь на хранение в случае, когда в обусловленный договором срок вещь не будет ему передана.
Основная обязанность поклажедателя заключается в выплате предусмотренного договором вознаграждения. Вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на половину периода, за который оно должно быть уплачено, хранитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от поклажедателя немедленно забрать сданную на хранение вещь.
Кроме того, по истечении обусловленного срока хранения или срока, предоставленного хранителем для обратного получения вещи, сданной на хранение, срок которого определен моментом востребования, поклажедатель обязан незамедлительно забрать сданную на хранение вещь.
Вопрос 63. Специальные виды хранения.
Хранение на товарном складе. Согласно ГК РФ по договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности. Особенностями договора складского хранения являются: 1. Особый субъектный состав. 2. Данный договор всегда возмездный. 3. В тех случаях, когда договор складского хранения заключается товарным складом общего пользования, то он признается публичным договором. 4. Предметом договора являются товары — родовые вещи, которые идентифицируются для целей хранения. 5. Письменная форма договора складского хранения считается соблюденной, если его заключение и принятие товара на склад удостоверены складским документом.
Хранение в ломбарде (ст. 919 ГК РФ). Заключение договора хранения в ломбарде удостоверяется выдачей ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции. При сдаче на хранение вещи стороны оценивают вещь по обоюдному согласию в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их принятия на хранение. На ломбард возлагается обязанность страховать принятые на хранение вещи в полной сумме их оценки в пользу поклажедателя за свой счет. Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину, является публичным договором.
Хранение ценностей в банке. Специфическими признаками данного вида хранения являются: субъектный состав (в качестве хранителя выступает банк), а также предмет договора (ценности — драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи, в том числе документы). Заключение данного договора удостоверяется выдачей банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого является основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю.
Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе. Это разновидность договора хранения ценностей в банке, отличительными признаками которого являются, во-первых, место хранения — индивидуальный банковский сейф (ячейка сейфа, изолированное помещение в банке); во-вторых, право поклажедателя (клиента) самостоятельно помещать ценности в сейф и изымать их из сейфа, для этого ему должны быть выданы ключ от сейфа, а также карточка, позволяющая идентифицировать клиента, либо иной знак или документ, удостоверяющие право клиента на доступ к сейфу и его содержимому.
Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Договор хранения вещей в камерах хранения транспортных организаций является публичным договором, он заключается с гражданами независимо от наличия у них проездных документов. Заключение договора подтверждается квитанцией или номерным жетоном, при предъявлении которого производится выдача вещи. В случае утраты квитанции или жетона вещь выдается поклажедателю по представлении доказательств принадлежности ему этой вещи. Вещи, не востребованные в обусловленные сроки, камера хранения обязана хранить в течение 30 дней, по истечении которых невостребованные вещи могут быть проданы.
Хранение в гардеробах организаций. Особенностями данного договора является предмет — верхняя одежда, головные уборы и иные подобные вещи гражданина; его краткосрочность; безвозмездный характер, хотя хранение может осуществляться и за вознаграждение.
Хранение в гостинице. ГК РФ возлагает на гостиницы ответственность за сохранность вещей проживающих в ней лиц (постояльцев), вверенных работникам гостиницы, либо помещенных в гостиничном номере или ином предназначенном для этого месте, без особого о том соглашения. Данное правило носит императивный характер, и объявление о том, что гостиница не принимает на себя ответственности за несохранность вещей постояльцев, не освобождает ее от ответственности. Данные правила применяются также к хранению вещей граждан в мотелях, домах отдыха, пансионатах, санаториях, банях и других подобных организациях.
Секвестр (хранение вещей, являющихся предметом спора). Секвестр может быть договорным и судебным. По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь на хранение третьему лицу, который обязуется возвратить вещь тому лицу, которому она будет присуждена по решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц.
Вопрос 64. Договор поручения. Коммерческое представительство.
По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия права и обязанности из которых возникают непосредственно у доверителя. Отличительные черты договора поручения:
поверенный вправе совершать только юридические действия от имени доверите
ля;
права и обязанности, вытекающие из юридических действий, совершенных поверенным, возникают непосредственно у доверителя, минуя поверенного;
договор имеет консенсуальный характер;
доверитель обязан в необходимых случаях выдать поверенному доверенность на
совершение предусмотренных договором действий;
договор поручения является безвозмездным, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором (например, договор поручения, связанный с
осуществлением обеими или одной из сторон предпринимательской деятельности, наоборот, предполагается возмездным);
существенным условием договора поручения является конкретный перечень тех
действий, которые должен осуществить поверенный во исполнение договора. Такие действия должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
Особенности договора поручения на коммерческое представительство:
коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности;
возмездный характер договора;
коммерческий представитель вправе представлять обе стороны в сделке с их согласия;
коммерческий представитель вправе применить удержание в отношении находящегося у него имущества доверителя в целях обеспечения своих имущественных требований к последнему;
сторона, желающая прекратить договор в одностороннем порядке, обязана уведомить об этом другую сторону не позднее чем за тридцать дней до прекращения договора.
Кроме того, в этом случае сторона, односторонне отказавшаяся от исполнения договора
поручения, обязана возместить причиненные этим убытки другой стороне.
Вопрос 65. Договор комиссии.
Договор комиссии — это соглашение сторон, по которому одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
Договор комиссии консенсуальный, возмездный и двусторонне обязывающий. Его стороны — комитент и комиссионер.
Предмет договора — совершение комиссионером сделок по поручению комитента и за его счет. В отличие от поверенного в договоре поручения комиссионер действует от своего имени, поэтому приобретает права и становится обязанным по сделке, совершенной им с третьим лицом.
Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия, с указанием или без указания территории его исполнения, с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без такого обязательства, с условиями или без условий относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии.
Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, когда комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере), также дополнительное вознаграждение в размере и в порядке, установленных в договоре комиссии. Если договором размер вознаграждения или порядок его уплаты не предусмотрен и размер вознаграждения не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение уплачивается после исполнения договора комиссии в размере, который при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги
Комиссионер принимает на себя исполнение комиссионного поручения на свой риск, который состоит в том, что если исполнение договора комиссии оказалось невозможным по не зависящим от комитента причинам, комиссионер не сохраняет права на комиссионное вознаграждение и возмещение понесенных расходов.
Одним из критериев надлежащего исполнения комиссионного поручения является исполнение его на наиболее выгодных для комитента условиях.
Отступление комиссионера от указаний комитента правомерно лишь при условии необходимости такого отступления для обеспечения интересов комитента и невозможности получения от него предварительного согласия на такое отступление. Если в качестве комиссионера выступает субъект предпринимательской деятельности, договором может быть установлено освобождение его от необходимости получения предварительного согласия комиссионера. В иных случаях условие договора о предоставлении комиссионеру права отступать от указаний комитента без предварительного запроса ничтожно.
Заключение договора субкомиссии допустимо, если это прямо не запрещено договором комиссии. Ответственным перед комитентом остается основной комиссионер. Вступление комитента в непосредственные отношения с субкомиссионером допустимо только с согласия комиссионера.
Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего.
Комитент обязан освободить комиссионера от обязанностей, принятых им на себя перед третьим лицом. Неисполнение комитентом этой обязанности влечет возникновение у комиссионера права требовать от комитента возмещения причиненных таким неисполнением убытков.
Вопрос 66. Договор доверительного управления имуществом, его виды.
По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему; на определенный срок имущество в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или иного указанного им лица (выгодоприобретателя).
Характерные черты договора доверительного управления имуществом:
договор доверительного управления имуществом не влечет перехода права собственности на имущество и доверительному управляющему;
доверительный управляющий вправе совершать как юридические, так и иные
действия по договору;
доверительный управляющий должен осуществлять управление имуществом от своего имени, указывая, что он является доверительным управляющим;
договор доверительного управления является консенсуальным, двусторонним и, по общему правилу, возмездным;
доверительное управление имуществом может возникнуть не только на основании договора, но и в силу закона (доверительное управление имуществом подопечного, безвестно отсутствующего и пр.).
Объекты доверительного управления: недвижимое имущество; ценные бумаги и права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами; исключительные права; иное имущество.
Не могут быть объектом доверительного управления нематериальные блага.
Стороны договора доверительного управления имуществом:
учредитель управления — лицо, передающее соответствующее имущество в доверительное управление. Им может быть обладатель соответствующего права, собственник имущества, а в случаях, предусмотренных законом, и несобственник имущества (орган опеки и попечительства, исполнитель завещания и т. п.);
доверительным управляющим может быть только коммерческая организация или
индивидуальный предприниматель. Не может выступать в качестве доверительного
управляющего государственное или муниципальное унитарное предприятие.
Договор должен быть заключен в письменной форме. Передача недвижимого имущества в доверительное управление также требует обязательной государственной регистрации.
Существенными условиями договора доверительного управления имуществом, без согласования которых он не считается заключенным, являются:
-состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
-наименование юридического липа или имя гражданина, в интересах которого
осуществляется управление имуществом (учредителя управления или выгодоприобретателя);
-размер и форма вознаграждения управляющего, если выплата вознаграждения
предусмотрена договором:
-срок действия договора, который по общему правилу не может быть больше пяти
лет.
Бремя содержания имущества и риск его приращения и уменьшения после передачи его в доверительное управление продолжает нести собственник имущества.
Вопрос 67. Договор страхования: понятие, содержание, форма, права и обязанности сторон. Расчет страховых выплат.
По договору страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) выплатить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), страховое возмещение или страховую сумму.
Данный договор является консенсуальным, взаимным, возмездным. Договор считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям. Однако действие договора страхования по общему правилу начинается в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса, если в нем не предусмотрено иное.
Сторонами договора страхования являются страховщик и страхователь.
Согласно ГК РФ в качестве страховщиков могут выступать юридические лица, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхования соответствующего вида. В большинстве случаев страховщиками являются коммерческие организации, но могут быть и некоммерческие организации (например, общества взаимного страхования).
Страхователями могут быть юридические и физические лица в пределах своей правосубъектности. В страховых правоотношениях распространено участие третьего лица, в пользу которого заключен договор, — выгодоприобретателя. Застрахованным лицом считается лицо, чьи жизнь, здоровье или ответственность застрахованы. Застрахованное лицо может совпадать со страхователем или выгодоприобретателем. Если же страхователь осуществляет страхование жизни или здоровья лица в свою пользу или пользу другого субъекта (выгодоприобретателя), то такой договор может быть заключен только с письменного согласия застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор может быть признан недействительным по иску застрахованного лица, а в случае смерти этого лица по иску его наследников.
Существенными условиями договора страхования являются:
1) условие об объекте страхования: в имущественном страховании — об определенном имуществе либо ином имущественном интересе; в личном страховании — о застрахованном лице;
2) условие о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая);
3) условие о размере страховой суммы;
4) условие о сроке действия договора.
Отношения сторон договора страхования строятся на возмездной, хотя и не на эквивалентной основе. Данный договор носит алеаторный (рисковый) характер. Исполнение страховщиком обязательств по договору осуществляется только при наступлении страхового случая, поэтому он производит страховые выплаты не по всем заключенным им договорам.
Договор страхования должен заключаться в письменной форме, причем ее несоблюдение влечет недействительность договора, за исключением договора обязательного государственного страхования.
При заключении договора страхования большое значение имеет оценка страховщиком страхового риска. Страховой риск — это предполагаемое событие, на случай наступления которого осуществляется страхование. Событие, которое предусматривается в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
Выделяют добровольное и обязательное страхование. По общему правилу участники гражданского оборота заключают договоры имущественного или личного страхования в добровольном порядке, исходя из своих интересов.
Вопрос 68.Договор займа: понятие, общая юридическая характеристика, отличие от смежных договоров. Элементы договора займа, права и обязанности сторон, прекращение договора.
Договор займа — это соглашение сторон, по которому одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
Договор займа — реальный, односторонне обязывающий.
Договор займа — возмездный договор, и даже если в договоре не установлен размер процентов, он может быть определен исходя из ставки рефинансирования на день уплаты заемщиком суммы долга или соответствующей части.
В виде исключения в договоре может быть предусмотрена его безвозмездность при наличии одного из двух условий:
1) когда он заключен между гражданами на сумму не более 50 минимальных размеров оплаты труда и не связан с предпринимательской деятельностью хотя бы одного из этих граждан;
2) когда предметом договора являются не деньги, а иные вещи, определяемые родовыми признаками.
Предметом договора могут быть не только деньги, но и вещи, определяемые родовыми признаками (зерно, бензин и т.д.).
Стороны договора — заимодавец и заемщик. В качестве заимодавца и заемщика могут выступать любые субъекты гражданского права.
Договор займа должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает 10 минимальных размеров оплаты труда, а в случае, когда заимодавцем выступает юридическое лицо, — независимо от суммы.
Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от заимодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. Если договор займа должен быть совершен в письменной форме, его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заимодавцем или стечения тяжелых обстоятельств. Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не были получены от заимодавца, договор займа считается незаключенным. Когда деньги или вещи в действительности получены заемщиком от заимодавца в меньшем количестве, чем указано в договоре, договор считается заключенным на это количество денег или вещей.
Договор займа может удостоверяться выдачей ценных бумаг — векселя и облигации. Допускается заключение целевого договора займа. В этом случае заемщик обязан обеспечить заимодавцу возможность контроля за целевым использованием заемных сумм.
Договор займа может быть прекращен досрочно как по инициативе заемщика, так и по инициативе заимодавца в случаях, установленных в законе или договоре.
Вопрос 69. Кредитный договор, его отличия от договора займа. Обязательства по договору товарного кредита. Коммерческий кредит.
Кредитный договор — это соглашение сторон, по которому банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
Данный договор имеет свои особенности.
Во-первых, кредиторами по такому договору могут выступать только банки и другие кредитные организации.
Во-вторых, кредитный договор может устанавливать лишь сугубо денежное обязательство. К договорам, содержащим обязанность предоставить в кредит не деньги, а вещи, применяются специальные правила о товарном кредите, которые имеют свои специфические особенности, включая и особую область применения.
Кредитный договор во всех случаях должен быть заключен в письменной форме, ибо несоблюдение письменной формы влечет недействительность такого кредитного договора. Такой договор считается ничтожным.
Если в кредитный договор включены условия о залоге недвижимости, такой договор должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику предусмотренного кредитным договором кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок.
Кредитор может отказаться от выдачи кредита заемщику в строго определенных случаях: если обстоятельства очевидно свидетельствуют о том, что заемщик не возвратит кредит в срок.
В отличие от кредитора заемщику предоставляются более широкие возможности по отказу от кредита, но до получения суммы займа. Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора до установленного договором срока его предоставления, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или кредитным договором.
Договор товарного кредита — это соглашение сторон, по которому одна сторона предоставляет другой стороне вещи, определенные родовыми признаками.
Стороны договора — любые субъекты гражданского права. Предметом данного кредитного договора являются такие товары, как сельскохозяйственная продукция, полуфабрикаты, сырье, горючесмазочные материалы и т.п., недостаток которых может быть восполнен за счет заимствования у другого лица. Поскольку договор товарного кредита заключается, как правило, в производственных целях, к нему применяются не только правила о займе (кредите), но и условия о количестве, ассортименте, качестве, таре и другие правила главы о купле-продаже товаров, если иное не предусмотрено кредитным договором.
Нужно отличать договор товарного кредита от договора займа. В отличие от займа вещей по договору товарного кредита заемщик, во-первых, вправе во исполнение уже заключенного договора требовать от кредитора передачи соответствующих вещей. Во-вторых, договор товарного кредита отличается от кредитного договора (займа) по субъектному составу сторон. В-третьих, все условия договора товарного кредита о количестве, качестве, ассортименте, комплектности передаваемых товаров, их упаковке и таре регулируются нормами о договоре купли-продажи, если в договоре не предусмотрено иное.
Договор коммерческого кредита подразумевает включение условия, в силу которого одна сторона предоставляет другой стороне отсрочку или рассрочку исполнения какой-либо обязанности (уплатить деньги либо передать имущество, выполнить работы или услуги). Предоставление подобного кредита неразрывно связано с тем договором, условием которого является. Коммерческим кредитованием может считаться всякое несовпадение во времени встречных обязанностей по заключенному договору, когда товары поставляются (работы выполняются, услуги оказываются) ранее их оплаты либо платеж производится ранее передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Коммерческое кредитование, как правило, осуществляется без специального юридического оформления, в силу одного из условий заключенного договора (об авансе, о рассрочке и др.).
Вопрос 70. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг).
По договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.
Договор факторинга является двусторонним и возмездным. Уступка денежного требования может быть осуществлена в качестве способа обеспечения исполнения какого-либо обязательства клиента перед финансовым агентом. В таком случае это денежное требование переходит к финансовому агенту только при неисполнении клиентом обеспеченного данным требованием обязательства.
Договор факторинга может предусматривать условия о ведении финансовым агентом бухгалтерского учета, обработки счетов, о контроле за оплатой выставляемых счетов, оказании иных финансовых услуг клиенту.
Переуступка денежного требования действительна и при наличии ее запрета в договоре клиента с третьим лицом (должником), на котором основано его денежное требование. В этом случае должник лишь получает право требовать возмещения убытков и возложения на клиента иной предусмотренной законом или договором ответственности за нарушение условий договора.
Последующая уступка денежного требования финансовым агентом допускается, только если это прямо предусмотрено договором факторинга.
Финансовым агентом может быть банк или иная кредитная организация либо любая коммерческая организация, получившая разрешение (лицензию) на занятие соответствующей деятельностью.
Объектом договора финансирования под уступку денежного требования может быть:
-существующее денежное требование, то есть требование, по которому наступил срок платежа;
-будущее требование, которое считается перешедшим к финансовому агенту с момента возникновения права на получение денежных средств с должника;
-несколько денежных требований.
Финансовый агент вправе отказаться от требований, оплата которых вызывает сомнение. Уступлены могут быть только конкретные денежные требования с указанием их сумм, сроков выплаты, иных признаков.
Особенности исполнения денежного требования должником:
-должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что он по
лучил письменное уведомление от клиента или финансового агента об уступке денежного требования, содержащее сведения об уступленном требовании и финансовом агенте, которому следует произвести платеж;
-в случае получения уведомления от финансового агента должник вправе потребовать от него предоставления доказательств уступки требования, а при их неполучении в разумный срок — произвести платеж клиенту;
-платеж финансовому агенту освобождает должника от обязательств перед клиентом;
-финансовый агент приобретает право на все суммы, которые он получит от должника во исполнение требования, даже если они значительно превышают его расходы, а клиент не несет ответственности перед финансовым агентом за то, что полученные им суммы могут оказаться меньше цены, за которую он приобрел требование, если договором факторинга не предусмотрено обратное;
-при осуществлении платежа финансовому агенту должник вправе предъявить к зачету свои денежные требования, основанные на договоре с клиентом, которые уже имелись у должника ко времени, когда им было получено уведомление об уступке требования финансовому агенту;
-в случае нарушения клиентом обязательств перед должником, дающих последнему право отказаться от платежа, он вправе потребовать от клиента возвращения уже уплаченных сумм;
-финансовый агент обязан возвратить полученные по уступленному ему требованию платежи, если он не оплатил требование или оплатил его после того, как узнал о праве должника отказаться от платежа по уступленному требованию.
Клиент несет ответственность за недействительность уступаемого требования, но не за его неисполнение, если договором не предусмотрено иное.
Требование считается недействительным, если обстоятельства, дающие должнику право отказаться от платежа, были известны клиенту к моменту уступки требования.
Вопрос 71. Договор банковского счета. Виды счетов.
По договору банковского счета банк обязуется открыть клиенту счет, зачислять на него поступающие от клиента и третьих лиц денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче сумм со счета, осуществлять другие операции по счету.
Договор банковского счета является консенсуальным, взаимным, может быть как безвозмездным, так и возмездным. Сторонами договора являются банк или иная кредитная организация, заключающая такой договор в соответствии с лицензией, и клиент (владелец счета). В качестве клиента могут выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.
Объектом обязательства выступают банковские услуги по открытию и ведению счета и др., предметом — денежные средства на банковском счете. Форма договора — письменная. Договор может оформляться в виде одного документа, подписанного сторонами, либо путем обмена документами.
Договор банковского счета не является публичным, он заключается на условиях, согласованных сторонами. Вместе с тем во многих случаях заключение данного договора для банка является обязательным. Так, если банком разработан и объявлен договор банковского счета определенного вида, содержащий единые для всех обратившихся условия (цена услуг банка, размер процентов, уплачиваемых банком за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, и т.д.), банк обязан заключить такой договор с любым клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных условиях
Открытие банковского счета — необходимая предпосылка осуществления любых банковских операций.
Виды банковских счетов:
депозитные;
расчетные, которые открываются коммерческим организациям, филиалам коммерческих организаций по заявлениям самой организации, индивидуальным предпринимателям;
текущие, которые открываются некоммерческим организациям, филиалам и представительствам юридического лица;
валютные;
корреспондентские субсчета банков (счета банков в других банках). Правом на
открытие счетов обладают банки, получившие соответствующую лицензию Центрального банка России.
Ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом.
Основания списания денежных средств со счета клиента:
- распоряжение клиента;
- решение суда:
другие случаи, установленные законом или договором между банком и клиентом.
В случае несвоевременного зачисления на счет клиента поступивших денежных средств либо необоснованного списания денежных средств со счета, а также невыполнения указаний клиента о перечислении или выдаче денежных средств с его счета банк обязан платить клиенту проценты за просрочку в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком России.
Клиент обязан осуществлять платежные операции в соответствии с требованиями закона, договора и банковскими правилами; оплачивать услуги банка в случаях, предусмотренных договором; погасить кредит, предоставленный банком в соответствии с договором при отсутствии на счете денежных средств.
Договор банковского счета может быть расторгнут по заявлению клиента в любое время (п. 1 ст. 859 ГК РФ). По требованию банка договор может быть расторгнут в судебном порядке: во-первых, когда сумма денежных средств на счете клиента окажется ниже минимального размера, предусмотренного банковскими правилами или договором при условии, что банк предупредил об этом клиента и сумма не восстановлена в течение месяца со дня предупреждения; во-вторых, при отсутствии операций по этому счету в течение года, если иное не предусмотрено договором.
Расторжение договора банковского счета является основанием закрытия счета клиента. А остаток денежных средств на счете либо выдается клиенту, либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее 7 дней после получения соответствующего письменного заявления клиента.
Вопрос 72. Понятие расчетных отношений. Основные формы расчетов.
Расчеты в гражданских правоотношениях занимают важное место, так как отношения их участников, как правило, строятся на возмездной основе, что предполагает в большинстве случаев осуществление между ними денежных расчетов. Для расчетных отношений характерны следующие признаки: а) связь с обслуживаемыми гражданско-правовыми обязательствами; б) осуществление платежей в наличном или безналичном порядке; в) участие наряду с кредитором и должником третьего субъекта, обладающего специальной правоспособностью, т.е. банка или иного кредитного учреждения.
Основы осуществления расчетов установлены ГК, в развитие которых в соответствии с Законом о ЦБР Банком России приняты банковские правила, устанавливающие правила проведения расчетов в РФ.
Расчеты могут осуществляться в наличной или безналичной формах. Между юридическими лицами расчеты наличными денежными средствами возможны только в пределах сумм, установленных Банком России. (60 тыс. рублей по одной сделке). С участием физических лиц расчеты наличными денежными средствами проводятся без ограничений.
Основными формами безналичных расчетов в валюте РФ и на ее территории называют расчеты: платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, по инкассо. Положение о безналичных расчетах определяет форматы, порядок заполнения и оформления используемых расчетных документов по операциям юридических лиц (физические лица используют те же формы с некоторыми особенностями). Формы безналичных расчетов избираются клиентами банков самостоятельно и предусматриваются в договорах, заключаемых ими со своими контрагентами.
Расчетные документы, на основании которых осуществляются операции по счетам, могут быть оформлены на бумажном носителе или, в установленных случаях, в виде электронного платежного документа.
-Расчеты платежными поручениями состоят в поручении плательщика банку за счет средств, находящихся на счете плательщика, перевести определенную денежную сумму на счет указанного лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определяется применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
-Расчеты по инкассо. При расчетах по инкассо банк обязуется по поручению клиента осуществить за его счет действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа (. Другими словами, инкассо — это поручение клиента банку, в котором у него открыт счет, получить для него платеж или согласие на осуществление платежа от плательщика.
-Расчеты чеками. Чеком признается документ, содержащий ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Чек, будучи ценной бумагой, должен быть составлен в определенной форме и содержать обязательные реквизиты, в противном случае он ничтожен. Форма чека и порядок его заполнения могут определяться только законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
-Документарный аккредитив. При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению своего клиента-плательщика (приказодателя) об открытии аккредитива и в соответствии с его указаниями (банк-эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств (бенефициару) или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств (бенефициару) или оплатить, акцептовать или учесть вексель. Применение документарного аккредитива наиболее распространено при расчетах по экспортно-импортным контрактам, при выполнении подрядных работ. Документарный аккредитив выполняет также обеспечительную функцию, защищая получателя средств от неплатежа.
6. Расчеты с использованием платежных карт. За последние годы широкое распространение получили расчеты с помощью банковских карточек. Банковская карта представляет собой один из видов платежных карт, предназначенных для совершения физическими и юридическими лицами операций с денежными средствами находящихся у эмитента карт, и является инструментом безналичных расчетов. От иных платежных карт банковская карта отличается прежде всего субъектом, ее выпустившим: эмитентом банковской карты может быть только кредитная организация.
Вопрос 73. Договор банковского вклада.
По договору банковского вклада одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) либо для вкладчика денежную сумму (вклад), обязуется возвратить, сумму вклада и выплатить проценты на условиях и в порядке, предусмотренных договором (п. 1 ст. 834 ГК).
Договор банковского вклада является односторонним и реальным, то есть он считается заключенным с момента принятия банком вклада.
Виды вкладов (договора банковского вклада):
- вклад до востребования, то есть вклад на условиях возврата по первому требованию вкладчика;
- срочный вклад, то есть вклад на условиях возврата по истечении определенного
договором срока; - клад на иных условиях возврата, не противоречащих закону. Договор банковского вклада, по которому вкладчиком выступает гражданин, является публичным договором
Предметом договора является денежная сумма (вклад), которая может быть внесена как в наличной, так и в безналичной форме. Вкладчик приобретает право требования к банку о возврате суммы вклада и процентов по нему. Каких-либо обязанностей перед банком у него не возникает, поэтому депозитный договор является односторонне обязывающим и возмездным. Если в качестве вкладчика в договоре банковского вклада выступает гражданин, на такой договор распространяются правила о публичном договоре.
Сторонами договора являются банк и вкладчик. Вкладчиком может быть любое юридическое или физическое лицо. Банк должен иметь лицензию на совершение банковских операций, предусматривающую право на привлечение денежных средств во вклады.
Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребования) либо на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока (срочный вклад).
Договором может быть предусмотрено внесение вкладов на иных условиях их возврата, не противоречащих закону. По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором.
Условие договора об отказе гражданина от права на получение вклада по первому требованию ничтожно. В случаях, когда срочный либо другой вклад, иной, чем вклад до востребования, возвращается вкладчику по его требованию до истечения срока либо до наступления иных обстоятельств, указанных в договоре банковского вклада, проценты по вкладу выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых банком по вкладам до востребования, если договором не предусмотрен иной размер процентов.
В случаях, когда вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по истечении срока либо суммы вклада, внесенного на иных условиях возврата — по наступлении предусмотренных договором обстоятельств, договор считается продленным на условиях вклада до востребования, если иное не предусмотрено договором.
Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение формы депозитного договора влечет его ничтожность. Письменная форма считается соблюденной не только при подписании сторонами единого документа, но и в том случае, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным вкладчику документом, который отвечает требованиям законодательства, банковским правилам и обычаям делового оборота.
Банк обязан возвратить вкладчику сумму вклада с уплатой обусловленных договором процентов. Проценты представляют собой плату за пользование заемными средствами, предоставленными вкладчиком банку. Их размер обычно устанавливается в договоре. Однако в силу принципа возмездности депозитных отношений проценты подлежат уплате в любом случае, даже если стороны договора не согласовали их размер. В этом случае банк обязан уплатить их в размере, определяемом по тем же правилам, что и в договоре займа. Банк не вправе в одностороннем порядке изменять процентные ставки по вкладу, если иное не установлено федеральным законом или договором с вкладчиком.
Вопрос 74. Договор простого товарищества.
По договору простого товарищества двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей закону цели. Отличительные черты договора простого товарищества:
многосторонний характер договора;
заключение договора не приводит к образованию юридического лица;
консснсуальный характер договора;
если договор товарищества заключается с целью осуществления предпринимательской деятельности, то его участниками могут быть лишь коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации, в учредительных документах которых предусмотрена возможность занятия предпринимательской деятельностью, не противоречащей целям их создания;
предмет договора — совместная деятельность для постижения общей определенной в договоре цели;
каждый товарищ обязан внести свой вклад в общее дело. Условие о таких вкладах
является существенным для договора простого товарищества, и без его согласования договор не считается заключенным. Вклад может состоять не только из определенного имущества, но и по согласованию товарищей, из профессиональных и иных знаний, навыков, умений, деловой репутации и деловых связей. Денежная оценка таких вкладов производится по соглашению товарищей. Если иное не предусмотрено договором, вклады товарищей признаются равными;
имущество, которое товарищи внесли в качестве вкладов в общее имущество, а также полученная в результате деятельности товарищей прибыль являются общей долевой собственностью товарищей, если иное не предусмотрено законом или договором.
Пользование общим имуществом осуществляется по соглашению товарищей, а если такое соглашение не достигнуто, то по решению суда. Ведение общих дел товарищей.
По Общему правилу каждый из товарищей вправе действовать от имени остальных, а его полномочия должны быть подтверждены доверенностью или договором простого товарищества, заключенным в письменной форме.
Договором может быть предусмотрен и иной способ ведения общих дел товарищей:
дела ведет специально уполномоченный для этого товарищ;
дела ведутся совместно всеми товарищами, когда для совершения какого-либо действия необходимо согласие всех товарищей.
Права товарищей при ведении общих дел равны и не зависят от размера вклада.
Товарищи отвечают по общим обязательствам:
• солидарно — по договорам, заключенным при ведении предпринимательской деятельности, и по общим внедоговорным обязательствам;
• в долевом порядке — по договорам, не связанным с ведением предпринимательской деятельности.
В случае нехватки личного имущества товарища для ответственности по обязательству, не связанному с ведением общих дел товарищей, взыскание может быть возложено на его долю в общем имуществе товарищей.
Основания прекращения договора простого товарищества:
достижение предусмотренной договором цепи;
истечение срока действия договора, если он предусмотрен;
объявление кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или несостоятельным (банкротом) и др.
В случае выбытия по каким-либо причинам одного из товарищей из договора, в котором участвовало более двух товарищей, договор может быть оставлен в силе между оставшимися товарищами по их соглашению.
С момента прекращения договора простого товарищества его участники продолжают нести солидарную ответственность перед третьими лицами по своим общим обязательствам.
После прекращения договора общее имущество подлежит разделу между товарищами. При этом товарищ, внесший в качестве вклада индивидуально-определенную вещь, вправе истребовать ее обратно.
Вопрос 75.Учредительный договор.
Учредительный договор о создании юридического лица берет свое начало из договора простого товарищества.
По учредительному договору учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его состава.
Согласно действующему законодательству на основе учредительного договора создаются:
— полные и коммандитные товарищества ;
— общества с ограниченной и с дополнительной ответственностью;
— некоммерческие объединения юридических лиц.
Кроме того, учредительный договор может быть использован при создании некоммерческого партнерства и автономной некоммерческой организации.
В учредительном договоре, как и в договоре простого товарищества, партнеры преследуют общую цель. Поэтому все стороны в учредительном договоре именуются одинаково — учредители (участники).
Состав участников учредительного договора зависит от организационно-правовой формы создаваемого юридического лица. По общему правилу участниками учредительного договора могут выступать граждане и юридические лица, а также публично-правовые образования. Содержание учредительного договора (в том числе его существенные условия) также в значительной степени определяется тем, какое юридическое лицо создается на его основе.
Существенные условия любого учредительного договора, независимо от организационно-правовой формы создаваемого юридического лица, перечислены ГК. К ним относятся условия:
— об организационно-правовой форме создаваемого юридического лица;
— о порядке совместной деятельности учредителей по его созданию;
— о передаче учредителями имущества юридическому лицу;
— об участии учредителей в деятельности юридического лица;
— о порядке управления этой деятельностью;
— о порядке выхода учредителей из его состава.
При создании коммерческой организации существенным для учредительного договора является условие о распределении прибыли между учредителями.
Учредительный договор является учредительным документом юридического лица, а потому заключается в простой письменной форме. Порядок заключения учредительного договора подчиняется общим правилам о совершении сделок и заключении договоров и имеет те же особенности, которые присущи порядку заключения договора простого товарищества.
Учредительный договор устанавливает обязанности его участников по созданию юридического лица, формированию его уставного капитала, часть которого оплачивается до регистрации). Следовательно, условия, относящиеся к совместной деятельности участников до регистрации юридического лица, вступают в силу с момента заключения учредительного договора. До момента государственной регистрации юридического лица учредительный договор может быть изменен или расторгнут на общих основаниях, а вытекающие из него обязательства могут быть прекращены.
Любой участник юридического лица, созданного на основе учредительного договора, вправе свободно выйти из него независимо от согласия других участников.
Прекращение действия учредительного договора может явиться следствием ликвидации созданного на его основе юридического лица. Причины и основания такой ликвидации в данном случае значения не имеют. Поэтому действие учредительного договора будет считаться прекратившимся как в случае ликвидации юридического лица в связи с достижением цели, ради которой оно было создано, или истечением срока, на который оно создавалось, так и в случаях его ликвидации по соглашению участников, по решению суда вследствие признания его банкротом и т.п.
Учредительный договор может быть признан недействительным на основе общих норм гражданского законодательства. В случае признания недействительным учредительного договора недействительным одновременно признается факт государственной регистрации созданного на его основе юридического лица.
Вопрос 76.Обязательства вследствие публичного обещания награды. Конкурс.
Публичное обещание награды. Согласно действующему законодательству лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) тому, кто совершит указанное в объявлении правомерное действие в указанный в нем срок, обязано выплатить обещанную награду любому, кто совершил соответствующее действие, в частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о награде, необходимые сведения.
Обязанность выплатить награду возникает при условии, что обещание награды позволяет установить, кем она обещана. Лицо, отозвавшееся на обещание, вправе потребовать письменного подтверждения обещания и несет риск последствий непредъявления этого требования, если окажется, что в действительности объявление о награде не было сделано указанным в нем лицом. Если в публичном обещании награды не указан ее размер, он определяется по соглашению с лицом, обещавшим награду, а в случае спора — судом. Обязанность выплатить награду возникает независимо от того, совершено ли соответствующее действие в связи со сделанным объявлением или независимо от него.
В случаях, когда действие, указанное в объявлении, совершили несколько лиц, право на получение награды приобретает то из них, кто совершил соответствующее действие первым. Если действие, указанное в объявлении, совершено двумя или более лицами и невозможно определить, кто из них совершил соответствующее действие первым, а также в случае, если действие совершено двумя или более лицами одновременно, награда между ними делится поровну или в ином предусмотренном соглашением между ними размере.
Если иное не предусмотрено в объявлении о награде и не вытекает из характера указанного в нем действия, соответствие выполненного действия содержащимся в объявлении требованиям определяется лицом, публично обещавшим награду, а в случае спора — судом.
Лицо, объявившее публично о выплате награды, вправе в такой же форме отказаться от данного обещания, кроме случаев, когда в самом объявлении предусмотрена или из него вытекает недопустимость отказа или дан определенный срок для совершения действия, за которое обещана награда, либо к моменту объявления об отказе одно или несколько отозвавшихся лиц уже выполнили указанное в объявлении действие. Отмена публичного обещания награды не освобождает того, кто объявил о награде, от возмещения отозвавшимся лицам расходов, понесенных ими в связи с совершением указанного в объявлении действия, в пределах указанной в объявлении награды.
Публичный конкурс. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем. Публичный конкурс должен быть направлен на достижение каких-либо общественно полезных целей.
Публичный конкурс может быть открытым, когда предложение организатора конкурса принять в нем участие обращено ко всем желающим путем объявления в печати или иных средствах массовой информации, либо закрытым, когда предложение принять участие в конкурсе направляется определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса. Открытый конкурс может быть обусловлен предварительной квалификацией его участников, когда организатором конкурса проводится предварительный отбор лиц, пожелавших принять в нем участие.
Объявление о публичном конкурсе должно содержать мере условия, предусматривающие существо задания, критерии и порядок оценки результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок их представления, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса.
Лицо, объявившее публичный конкурс, вправе изменить его условия или отменить конкурс только в течение первой половины установленного для представления работ срока. Извещение об изменении условий или отмене конкурса должно быть сделано тем же способом, каким конкурс был объявлен.
В случае изменения условий конкурса или его отмены лицо, объявившее о конкурсе, должно возместить расходы, понесенные любым лицом, которое выполнило предусмотренную в объявлении работу до того, как ему стало или должно было стать известно об изменении условий конкурса и о его отмене.
Вопрос 77.Понятие обязательств из причинения вреда. Основания и условия ответственности за причинение вреда.
Обязательство, возникающее вследствие причинения вреда, относится к категории внедоговорных обязательств.
Субъектами указанного обязательства являются потерпевший и лицо, ответственное за причинение вреда, как правило, не состоящие в договорных отношениях. Потерпевший, т.е. лицо, которому причинен вред, выступает в обязательстве из причинения вреда в качестве кредитора, а лицо, ответственное за причинение вреда, — в качестве должника.
Основания ответственности за причинение вреда можно поделить на фактические и юридические. Фактическим основанием является причинение вреда одним лицом другому. Юридическим основанием служит закон, охраняющий имущественное положение потерпевшего и предписывающий причинителю возместить причиненный вред. Однако для возникновения обязательства этого недостаточно. Необходимы еще определенные условия.
Условиями во всех случаях являются:
1) наличие вреда;
2) противоправность поведения причинителя вреда;
3) причинная связь между противоправным поведением и вредом.
В большинстве случаев условием ответственности выступает также вина причинителя вреда, но закон предусматривает и случаи, когда обязательство возникает независимо от наличия или отсутствия вины причинителя.
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
Закон устанавливает презумпцию вины причинителя вреда. В силу этого лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.
Возможно причинение вреда и правомерными действиями, к которым относятся действия, совершенные в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. Наличие вины в поведении потерпевшего влечет полное или частичное освобождение от ответственности причинителя вреда.
Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, не подлежит возмещению. Грубая неосторожность потерпевшего, содействовавшая возникновению или увеличению вреда, влечет уменьшение размера возмещения в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда.
Ответственность за причиненный вред. Непосредственный причинитель вреда не всегда совпадает с лицом, ответственным за вред. Это возможно в случае причинения вреда гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего законодательству акта государственного органа или органа местного самоуправления. В этом случае вред возмещается за счет соответственно казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования.
Для отдельных государственных органов и должностных лиц ГК РФ устанавливает специальные основания ответственности. Согласно этой норме вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности, возмещается за счет казны РФ, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта РФ или казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом.
Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу.
78.Понятие морального вреда. Основания компенсации морального вреда.
Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина».
Ст. 1100. Основания компенсации морального вреда. «Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда: вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; вред причинен распространителем сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; в иных случая предусмотренных законом
79. право на результаты интеллектуальной деятельности и индивидуализация юридических: общая характеристика.
Результаты интеллектуальной (творческой) деятельности. Такие результаты имеют нематериальную природу — они могут быть лишь осмыслены, восприняты интеллектуально или эмоционально, но не осязаемы. Однако они получают и вещественное воплощение в различных материальных носителях — предстают в виде чертежа, устройства, вещества, картины, скульптуры, кинопленки, изображения товарного знака. К объектам интеллектуальной (творческой) деятельности относят: произведения науки, литературы, искусства; объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы); средства индивидуализации юридического лица, выпускаемой им продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара и др.). Защита прав обладателей интеллектуальной собственности осуществляется с помощью режима охраноспособности объектов исключительных прав. Ряд объектов интеллектуальной собственности приобретают статус охраноспособных уже с момента воплощения в какой-либо объективной форме (к примеру, произведения живописи, скульптуры, литературы), другие — с момента их регистрации уполномоченными органами и выдачи охранных документов (например, изобретения, полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания)
80. Авторские права.
Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. Автору произведения принадлежат следующие права:
- исключительное право на произведение;
- право авторства;
- право автора на имя;
- право на неприкосновенность произведения;
- право на обнародование произведения.
Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное. Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами.
Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения:
- литературные произведения;
- драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
- хореографические произведения и пантомимы;
- музыкальные произведения с текстом или без текста;
- аудиовизуальные произведения;
- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы…;
- произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства…;
- фотографические произведения;
- географические, геологические и другие карты, планы, эскизы…;
- другие произведения.
К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения; производные и составные произведения.
Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация. В отношении программ для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, осуществляемая по желанию правообладателя.
Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения задач, открытия, факты, языки программирования. Также не являются объектами авторских прав: 1) официальные документы, а также их переводы; 2) символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное); 3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; 4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер. Базой данных является совокупность материалов, систематизированных таким образом, чтобы они могли быть обработаны с помощью ЭВМ. Правообладатель вправе использовать знак охраны авторского права, который состоит из знака ©; имени или наименования правообладателя; года опубликования произведения.
Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. По истечении этого срока произведение переходит в общественное достояние.
Авторские права на служебное произведение принадлежат автору. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение переходит к автору
81. Права смежные с авторскими.
Смежные права подразумевают права, сходные с авторскими, иными словами, правовой режим смежных прав сходен с правовым режимом авторского права.
Объектами смежных прав являются:
- исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров — постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств;
- фонограммы, т.е. любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение;
- сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией;
- базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов;
- произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений.
Для возникновения, осуществления и защиты смежных прав не требуется регистрации их объекта или соблюдение каких-либо иных формальностей.
Предоставление на территории Российской Федерации охраны объектам смежных прав в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляется в отношении исполнений, фонограмм, сообщений передач организаций эфирного или кабельного вещания, не перешедших в общественное достояние в стране их происхождения вследствие истечения установленного в такой стране срока действия исключительного права на эти объекты и не перешедших в общественное достояние в Российской Федерации вследствие истечения предусмотренного Гражданским кодексом РФ действия исключительного права.
Изготовитель фонограммы и исполнитель, а также иной обладатель исключительного права на фонограмму или исполнение вправе для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом оригинале или экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре и состоит из трех элементов — латинской буквы «P» в окружности, имени или наименования обладателя исключительного права, года первого опубликования фонограммы. При этом под экземпляром фонограммы понимается ее копия на любом материальном носителе, изготовленная непосредственно или косвенно с фонограммы и включающая все звуки или часть звуков либо их отображения, зафиксированные в этой фонограмме. Под отображением звуков понимается их представление в цифровой форме, для преобразования которой в форму, воспринимаемую слухом, требуется использование соответствующих технических средств.
Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения допускается только в исключительных случаях, специально оговоренных Гражданским кодексом РФ (об этих случаях, интересных для СМИ мы уже говорили выше, применительно к авторским правам). В других случаях необходимо заключение специального договора: договора об отчуждении исключительного права на объект смежных прав либо лицензионного договора о предоставлении права использования объекта смежных прав.
Ответственность за нарушение смежных прав схожа с ответственностью за нарушение прав авторских.
Вопрос 82. Исключительные права на изобретение, полезные модели и промышленные образцы.
Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1353 ГК РФ).
Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами. Каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное.
К числу субъектов патентного права, не являющихся авторами объектов промышленной собственности, относятся физические и юридические лица, приобретающие патентные права на основе закона или договора.
Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:
- ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
- совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
- совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
- осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.
Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и составляет:
- двадцать лет — для изобретений;
- десять лет — для полезных моделей;
- пятнадцать лет — для промышленных образцов.
Срок действия патента на изобретение может быть продлен:
- не более 5-и лет — для изобретений, относящихся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату;
- не более 3-х лет — для полезных моделей;
- не более десяти лет — для промышленных образцов.
По истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходят в общественное достояние и могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.
83.Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц. На территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.
На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.гражданском обороте под своим
84. Договор коммерческой концессии
Договор коммерческой концессии — это соглашение сторон, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав — товарный знак, знак обслуживания и т.д..
Отличительные черты договора коммерческой концессии:
-обязательным объектом договора являются фирменное наименование и охраняемая коммерческая информация;
-сторонами договора коммерческой концессии выступают правообладатель пользователь. В качестве последнего могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели;
-договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме и
зарегистрирован в органе, в котором зарегистрирован правообладатель. Договор, предусматривающий передачу объекта исключительных прав, охраняемого свидетельством или патентом, выданным патентным ведомством, подлежит регистрации в этом ведомстве Несоблюдение этих требований влечет недействительность договора;
-возмездный характер договора.
Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме.
Расторжение договора должно быть оформлено в том же порядке, что и его заключение. Прекращение прав правообладателя на иной, кроме фирменного наименования объект, переданный по договору коммерческой концессии, влечет прекращение договора лишь в части этого объекта. Переход исключительных прав от правообладателя к другому лицу не является основанием для прекращения договора коммерческой концессии.
Вопрос 85.Наследование: понятие и значение. Субъекты наследственного правоотношения. Граждане, не имеющие права наследовать. Основания наследования. Место и время открытия наследства.
Наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства.
Наследство (наследственное имущество) — это совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства на праве частной собственности вещей, иного имущества и его имущественных прав и обязанностей.
Субъектами наследственных правоотношений являются наследодатель (завещатель) и его наследники, призываемые к наследованию в силу закона или завещания. Кроме того, в данных правоотношениях участвуют нотариус или иные лица, уполномоченные совершать соответствующие нотариальные действия, отказополучатель, исполнитель завещания (душеприказчик), свидетели.
Наследодателем признается физическое лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателями могут быть любые граждане Российской Федерации, в том числе недееспособные или ограниченно дееспособные, и иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации.
Гражданский кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень наследников, которыми могут быть:
1. граждане (физические лица);
2. юридические лица;
3.Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
В Российской Федерации наследование осуществляется по закону и по завещанию, при этом наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом РФ, в частности в случае признания наследства выморочным в соответствии со ст. 1151 ГК РФ.
Гражданский кодекс РФ также предусматривает основания для лишения отдельных лиц права на наследство лица не имеющие права наследовать определены термином «недостойные наследники» Условно выделим три группы недостойных наследников:
1) граждане которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке (вступившим в законную силу приговором суда по соответствующему уголовному делу) Такие граждане не могут быть призваны к наследованию ни по закону, ни по завещанию Исключение составляют случаи, когда в их пользу наследодатель сделал завещательное распоряжение уже после утраты ими права наследования, т е после вступления в силу судебного акта, подтверждающего наличие оснований для их признания недостойными наследниками,
2)родители при наследовании по закону после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства (ст 69—72 Семейного кодекса РФ),
3)граждане при наследовании по закону если они злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя В этом случае обязательным условием для их признания недостойными наследниками является наличие вступившего в законную силу судебного решения которым указанные граждане отстраняются от наследования по закону.
Однако наличие оснований для признания граждан недостойными наследниками второй и третьей группы не является препятствием для их призвания к наследованию по завещанию, если наследодатель оставил в их пользу завещательное распоряжение.
Поскольку открытие наследства вызывает собой инициирование оформления наследственных прав лиц, к которым в порядке универсального правопреемства переходит наследство умершего, то важное значение приобретают время и место открытия наследства.
Временем открытия наследства считается день смерти наследодателя.
При объявлении судом общей юрисдикции безвестно отсутствующего лица умершим временем открытия наследства считается день вступления к законную силу решения суда об объявлении безвестно отсутствующего наследодателя умершим. Если факт смерти наследодателя достоверно установлен судом, то днем открытия наследства признается день фактической смерти наследодателя, указанный в решении суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели указав соответствующую дату в судебном решении По действующему законодательству РФ (ст 45 ГК РФ) гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев
В соответствии со ст 1115 ГК РФ, по общему правилу, местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества В случае, когда указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. При этом ценность имущества (недвижимого или движимого) определяется исходя из его рыночной стоимости, т е стоимости аналогичного (идентичного, однородного) имущества, сложившейся в месте нахождения этой части наследства.
Вопрос 86.Наследование по закону.
Согласно ГК РФ наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом РФ, в частности при обеспечении гражданам права на обязательную долю в наследстве.
В соответствии со ст. 1116 ГК РФ наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства^При этом для возникновения права наследования важен факт рождения ребенка жизнеспособным независимо от времени, которое ребенок прожил: только мертворожденные не признаются наследниками. Необходимо обратить особое внимание, что в указанной норме имеются в виду не только зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства его дети, но и иные лица, которые относятся к наследникам по закону.
Действующим Гражданским кодексом РФ расширен круг граждан, которые могут быть призваны к наследованию по закону. В ГК РФ установлено восемь очередей наследников, а не четыре, как было определено в утратившем силу Гражданском кодексе РСФСР:
- наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления;
- наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления;
- наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления;
- в качестве наследников четвертой очереди призываются к наследованию родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя, если они не относятся к наследникам предшествующих очередей;
- в качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства —дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки), если они не относятся к наследникам предшествующих очередей;
- в качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети), если они не относятся к наследникам предшествующих очередей ;
- в качестве наследников седьмой очереди призываются к наследованию пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя ;
- в качестве наследников восьмой очереди (при отсутствии других наследников по закону) призываются к наследованию граждане, которые не входят в круг вышеперечисленных наследников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать либо все они отстранены от наследования в соответствии со ст. 1117 ГК РФ как недостойные наследники, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.
Вопрос 87. Наследование по завещанию. Виды завещательных распоряжений
Завещание — это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным физическим лицам, а также к Российской Федерации, ее субъектам, муниципальным образованиям или отдельным юридическим лицам и иным организациям.
Анализ положений главы 62 ГК РФ «Наследование по завещанию» позволяет классифицировать завещательные распоряжения граждан по следующим видам:
1) завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом или иными должностными лицами, уполномоченными в силу Гражданского кодекса РФ либо иного закона совершать соответствующие нотариальные действия, в том числе завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках;
2) закрытое завещание, составленное в письменной форме, собственноручно написанное и подписанное завещателем, который вправе не знакомить других лиц, включая нотариуса, с его содержанием;
3) завещание в чрезвычайных обстоятельствах, составленное в простой письменной форме, когда гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности удостоверить завещание надлежащим образом .
Вопрос 88.Принятие наследства. Оформление наследственных прав.
Согласно п. 1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять в силу предписаний закона или в соответствии с волей наследодателя, изложенной им в завещании. Поэтому основаниями призвания наследников к наследованию являются:
родство (при определенной степени родства и очередности
наследников);
супружеские отношения;
усыновление;
нахождение нетрудоспособного лица на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти;
завещание.
Принятие наследства является фактом, отражающим волю наследника вступить в права владения, пользования и распоряжения имуществом после смерти наследодателя, основываясь на законе или на завещании. Действующим законодательством установлен единый порядок принятия наследства для наследников по закону и по завещанию. Согласно п. 1 ст. 1153 ГК РФ наследник признается принявшим наследство, если он подал в нотариальную контору по месту открытия наследства или должностному лицу, уполномоченному законом выдавать свидетельство о праве на наследство, заявление о его принятии или о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ наследник считается принявшим наследство (пока не доказано иное) при совершении действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства Подача заявлений и указанные действия должны быть совершены наследниками в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ) В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства либо отстранения наследника по основаниям, установленным ст 1117 ГК РФ, такие лица могут принять наследство в течение оставшейся части10 указанною выше шестимесячного срока Лица, для которых право наследования возникает лишь вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока для принятия наследства таким наследником
Согласно п 1 ст. 1155 ГК РФ наследник, пропустивший срок для принятия наследства, вправе подать в суд заявление о восстановлении этого срока. Суд может удовлетворить ходатайство наследника и признать его принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам, и при условии, что этот наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска срока для принятия наследства. Признав наследника принявшим наследство, суд должен определить доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости принять меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.
В соответствии с п. 2 ст 1155 ГК РФ наследники, пропустившие срок для принятия наследства, могут быть включены в свидетельство о праве на наследство без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. При решении вопроса о включении в свидетельство наследников, пропустивших срок на принятие наследства, не имеет значения, что меньшинство наследников приняло наследство и дает согласие большинству наследников, пропустивших срок. Согласие должно быть заявлено в письменной форме до выдачи свидетельства о праве на наследство.
Вопрос 89. Отказ от наследства и его правовые последствия.
Согласно ст. 1157 ГК РФ наследник по закону или по завещанию в течение шести месяцев со дня открытия наследства имеет право отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или по закону любой очереди, в том числе тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). При этом не требуется, чтобы наследники, в пользу которых совершается отказ, являлись призванными к наследованию по закону или по завещанию.
Допускается отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства. В этом случае совершение отказа от наследства влечет те же последствия, что и непринятие наследства: доля лица, отказавшегося от наследства, распределяется поровну между всеми наследниками, принявшими наследство.
Отказ от наследства, в случае, когда наследником является несовершеннолетний либо гражданин, признанный недееспособным или ограниченно дееспособным, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.
Не допускается отказ от наследства:
1) согласно ч. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ в пользу кого-либо из наследников по закону или по завещанию — от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам от обязательной доли в наследстве, если наследнику подназначен наследник в порядке ст. 1121 ГК РФ:
2) в пользу наследников, лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 и ч. 1 п. 1 ст. 1158ГК РФ);
3) в пользу лиц, которые не относятся к наследникам по закону или по завещанию (ч. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ);
4) при наследовании Российской Федерацией выморочного имущества (ч. 2 п. 1 ст. 1157 ГК РФ).
Не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием, а также отказ от части причитающегося наследства: наследник, отказавшийся от части наследства, признается отказавшимся от всего наследства.
Об отказе от наследства наследник подает нотариусу по месту открытия наследства или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство должностному лицу соответствующее заявление.
Вопрос 90. Наследование отдельных видов имущества ( вкладов в банках, предметов домашней обстановки и обихода, долей (акций, паев) в коммерческих юридических лицах, предприятий, земельных участков и др.)
- Наследование квартир, жилых домов и иных объектов недвижимого имущества.
Анализ обобщения нотариальной практики показывает, что наследники чаще всего обращаются к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство при переходе к ним по наследству жилых домов, денежных вкладов, автомашин интеллектуальной собственности, паенакоплений наследодателя в жилищно-, дачно- и гаражно-строительных кооперативах.
При выдаче свидетельства о праве на наследство на имущество, в состав которого входит жилой дом (квартира) нотариусу должен быть представлен правоустанавливающий документ о принадлежности дома наследодателю (свидетельство о праве собственности договор купли-продажи и т п ) и справку бюро технической инвентаризации В местности где инвентаризация не проводилась истребуется справка соответствующего государственного или муниципального органа о принадлежности наследодателю этой недвижимости на праве собственности (справка должна содержать необходимые данные о характеристике объекта недвижимости и сведения о размерах общеполезной и жилой площади, страховой оценке строения, об отсутствии арестов и запрещений на отчуждение объекта недвижимости, размере доли наследодателя в общей собственности). В тексте свидетельства о праве на наследство должна быть сделана ссылка на правоустанавливающий документ, на основании которого наследодателю принадлежал дом (квартира) на праве собственности. При характеристике дома обязательно должны быть указаны размеры общей полезной площади и жилой площади, перечислены хозяйственные и бытовые строения и сооружения, расположенные на относящемся к дому земельном участке Если согласно справке бюро технической инвентаризации наследодателем были произведены к дому пристройки (надстройки), возведены дополнительные сараи, гаражи, теплицы и т д , нотариус требует представления разрешения компетентного государственного или муниципального органа на сооружение пристройки (надстройки), строительство сарая, гаража, теплицы и т д. При отсутствии такого разрешения в свидетельстве указываются только законно приобретенные или выстроенные жилой дом (его соответствующие размеры) и хозяйственные сооружения, согласно данным правоустанавливающего документа
Если жилой дом расположен в городе или поселке городского типа, в свидетельстве указывается размер земельного участка, на котором расположен наследуемый дом Принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом РФ В этом случае согласно ст 1181 ГК РФ по наследству также переходят находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения Размер земельного участка, на котором расположен дом, указывается по данным правоустанавливающего документа Если фактический размер земельного участка, указанный в справке бюро технической инвентаризации, окажется больше, чем указано в правоустанавливающем документе, нотариус требует представления решения компетентного государственного или муниципального органа При отсутствии такого решения размер земельного участка в свидетельстве указывается по правоустанавливающему документу. Если фактический размер земельного участка, указанный в справке бюро технической инвентаризации, окажется меньше, чем по правоустанавливающему документу, размер в свидетельстве указывается по справке бюро технической инвентаризации, без получения дополнительных документов от указанных компетентных органов.
- Наследование прав на денежные средства во вкладах (на счетах) в банках.
В подтверждение наличия вклада, хранящегося в банке (иной кредитной организации) на имя наследодателя, нотариус истребует от наследников сберегательную книжку (или договор банковского вклада либо иной соответствующий документ, подтверждающий наличие вклада), о проверке которой делает отметку на заявлении наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство
- Наследование прав, связанных с участием наследодателя в предприятиях и организациях.
В последние годы граждане, реализуя гарантированное им Конституцией РФ (ст. 34) право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, создают коммерческие организации различных организационно-правовых форм, приобретая соответствующие права. Порядок их наследования также определен положениями Гражданского кодекса РФ. Согласно ст. 1176 ГК РФ в состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива. Для подтверждения принадлежности наследнику указанных прав нотариус обязан по его просьбе выдать свидетельство о праве на наследство. Доказательством того, что наследодатель обладал такими правами, для нотариуса служат учредительные документы соответствующих организаций или иные документы, предоставленные наследниками, достоверно свидетельствующие об этом. При отсутствии у наследников таких доказательств нотариус обязан оказать им содействие в получении необходимых документов от должностных лиц указанных организаций.
Если в соответствии с Гражданским кодексом РФ, другими законами или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива для вступления наследника в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников товарищества или общества либо членов кооператива и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренном применительно к указанному случаю правилами Гражданского кодекса РФ, других законов или учредительными документами соответствующего юридического лица
В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном капитале этого товарищества, а участника акционерного общества — принадлежавшие ему акции. Наследник, к которому перешла эта доля или эти акции, становится вкладчиком товарищества на вере или участником акционерного общества соответственно.
Одной из форм экономической деятельности граждан в сельскохозяйственном производстве является крестьянское (фермерское) хозяйство. После смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях с соблюдением при этом правил ст. 253—255 и 257—259 ГК РФ о режиме собственности такого хозяйства. Согласно ст. 257 ГК РФ имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если законом или договором между ними не установлено иное. В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся предоставленный в собственность этому хозяйству или приобретенный земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, являются общим имуществом членов крестьянского (фермерского) хозяйства и используются по соглашению между ними.
Выдавая наследнику умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства свидетельство о праве на наследство, нотариус обязан разъяснить ему, что согласно п. 2 ст 1179 ГК РФ, если он сам членом этого хозяйства не является, то имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. Срок выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при отсутствии соглашения — судом, но не может превышать один год со дня открытия наследства. При отсутствии соглашения между членами хозяйства и указанным наследником об ином доля наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства. В случае принятия наследника в члены хозяйства указанная компенсация ему не выплачивается. Если же после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства это хозяйство прекращается, в том числе в связи с тем, что наследодатель был единственным членом хозяйства, а среди его наследников не имеется лиц, желающих продолжать ведение такого хозяйства, имущество крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит разделу между наследниками по правилам ст. 258 и 1182 ГК РФ. Однако необходимо учитывать то обстоятельство, что членами крестьянского (фермерского) хозяйства на базе его имущества может быть создано хозяйственное товарищество или производственный кооператив, в которых размеры вкладов участников товарищества или членов кооператива устанавливаются исходя из их долей в праве общей собственности на имущество хозяйства. Тогда в состав наследства входит доля (пай) умершего участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества или кооператива.
Кооперативные дачи, кооперативные квартиры, кооперативные гаражи являются собственностью соответствующих потребительских кооперативов и не входят в состав наследственного имущества. В собственность наследников согласно ст. 1177 ГК РФ переходят паенакопления, т.е денежные средства, выплаченные наследодателем — членом соответствующего потребительского кооператива. В этом случае наследник представляет в нотариальную контору справку правления кооператива о сумме паенакопления на день открытия наследства. Нотариус должен разъяснить наследнику, что ему не может быть отказано в приеме в члены кооператива, если он заявит о своем желании быть принятым в члены кооператива.
или напишите нам прямо сейчас:
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, планирую поступать в магистратуру на факультет Психологии « Психология личности»в РГГУ скажите пожалуйста, есть ли у вас, ответы на вступительные экзамены? так как, планирую, сделать акцент на бюджет. Спасибо.
Арсений, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Дистанционная помощь в защите ВКР
Анастасия, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте. Нужна срочно практическая часть вкр, третья глава. Скину похожие работы, на которые можно ориентироваться
Александр, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
вкр по теме: экологический туризм России : анализ состояния, проблемы и перспективы
Людмила, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте вы защищаете ВКР?
Ольга, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Написать магистерскую ВКР на тему «Совершенствование логистических бизнес-процессов на примере торговой компании». Не менее 100 страниц.
Миша, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Здравствуйте нужна работа Вкр
Лена, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.
Написать ВКР 3 раздела Тема строительство строительство жилого дома с применением каркасно-монолитных технологий Антиплагиат от 75% ПЗ и чертежи
Владимир, здравствуйте! Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту info@otlichnici.ru и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и подскажу вам по стоимости и срокам выполнения.